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Locação de Imóveis Adriana de Oliveira Melo Orientador: Prof. Dr. Rodolpho Vannucci Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Imobiliário

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Locação de Imóveis

Adriana de Oliveira MeloOrientador: Prof. Dr. Rodolpho Vannucci

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Imobiliário

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Introdução

O Direito Imobiliário busca por ações ( leis e regulamentos) que satisfaçam os interesses de usuários de imóveis de uma maneira geral.

As discussões e estudos em torno do instituto de locação evoluíram no decorrer dos tempos, pois desde a primeira legislação até a apresentada em 18 de outubro de 1991, Lei nº 8.245, vem passando por reestruturação eLei n 8.245, vem passando por reestruturação e alterações para melhor satisfazer as necessidades deste tipo de negócio exige. Também alguns aspectos das alterações mais recente realizada na lei do Inquilinato, se encontram na Lei nº 12.112/2009, que entrou em vigor no dia 25 de janeiro de 2010. O interesse pelas relações de locador e locatário e as normas que regulamentam os contratos em se tratando de compromisso assumidos na plocação de um determinado imóvel encontram- se presentes em análise e estudos de legisladores, juristas e outros profissionais responsáveis em aplicar o Direito em todos os setores da sociedade.

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Metodologia

Objetivos gerais: Fornecer os pressupostos básicos de iniciação à pesquisa e do trabalho científico que permitam ao aluno melhor convivência acadêmica e aumentado do nível de aproveitamento nos estudos e no curso.

Conscientizar o aluno da importância da formação de hábitos de estudo científico que lhes possibilitem o desenvolvimento de uma vida intelectual disciplinada e psistematizada garantindo-lhe assim maior aproveitamento e produtividade nos estudos.

Levar o aluno a praticar o conteúdo metodológico estudado através de exercícios e práticas, com o objetivo de adquirir instrumental adequado à pesquisa e ao trabalho acadêmico.

Conscientizar através da instrumentalização da pesquisa e do trabalho científico, de que a universidade é por excelência o centro do desenvolvimento do raciocínio lógico e do espírito crítico e observador do aluno.

Objetivos específicos: Conceituar, diferenciar e relacionar método, técnica, método científico, pesquisa, ciência e metodologia científica.

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Resultados

C lit t i d d i tCom a literatura pesquisada pode ser visto que as locações de imóveis têm no decorrer dos tempos vários decretos e leis mudanças e alterações que contribuíram para garantir e assegurar os direitos e deveres de locador e locatário. Entretanto, a legislação atual se encontra nos artigos, parágrafos e incisos, da Lei do Inquilinato, reconhecida como Lei nº 8245, de 8 de outubro de 1991, sendo esta alterada em alguns pontos pela Lei nº 12 112sendo esta alterada em alguns pontos pela Lei nº 12.112 de 9 de dezembro de 2009, entretanto em vigor no dia 25 de janeiro de 2010.

Entretanto, também pode ser constatado que a história e evolução dos contratos se encontram relacionados com a do Direito, principalmente, em se tratando dos contratos de locação. Por outro lado, ficou claro que desde o início, ou seja, da primeira legislação do inquilinato, a sociedade, ou melhor a população incentivados pela evolução cultural, econômica e política, passaram a exigir que seus representantes, estudiosos, profissionais envolvidos no setor buscassem pelas revogações, além de cobrar que fossem sancionadas e alteradas.

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Conclusões

Entre todos os temais importantes, destaca-se :

As garantias exigíveis na Locação a seguir:

Caução: esta modalidade é entendida como a garantia real, podendo ser em bens imóveis ou móveis, além disso a caução é admitida segundo Facci (2011), em títulos de créditos, em ações de sociedade anônima, em debêntures etc. O registro deverá ser levado no cartório de títulos e etc O eg st o de e á se e ado o ca tó o de t tu os edocumentos, em se tratando de caução de bens móveis.

A caução em dinheiro não poderá ultrapassar a três meses de aluguel, devendo ser depositada em caderneta de poupança autorizada e regulamentada pelo Poder Público.

A averbação da caução de imóveis, será na respectiva matrícula do cartório de Registro de Imóveis.

A fi é ti l l l t i tA fiança, é garantia real pela qual um terceiro garante satisfazer ao locador todas as obrigações assumidas pelo locatário, caso este não as satisfaça.

O seguro de fiança locatícia, que abrangerá modalidade de garantia que tem por função todas s obrigações, contraídas pelo locatário . Sem a permissão da seguradora não é permitido qualquer alteração contratual.

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Referências Bibliográficas

DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. 2 ed São Paulo: Saraiva, 2003. v. 5.

FACCI, Lucio Picanço. Aspectos gerais da locação do imóvel urbano. Jus Navegandi, Teresina, a. 7, n.98,9 out.2003. Disponível em: http://jus.com.br/ revista/ texto/4376. Acesso em: 30 out. 2011.

GASPARINI Di Di it Ad i i t ti 4 d Sâ GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 4 ed. SâoPaulo: Saraiva, 1995.

GOMES, Orlando. Contratos. 17. ed Rio de Janeiro: FORENSE, 1999.

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Intervenção de Terceiros

Adriana Santos de Santana MoreiraOrientador: Prof. Dr. Sérgio Moraes Cantal

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Processual

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Introdução

Pretende-se, com o presente trabalho, expor e explicar as diversas modalidades de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil Brasileiro, expondo seus conceitos, cabimento, procedimento, bem como os pontos controvertidos referentes a cada figura, através de uma pesquisa na legislação e na jurisprudência pátria. Inicialmente, estabeleceu-se o que vem a ser partes, terceiros e a intervenção de terceiros propriamente dita. Em seguida, foi exposta a classificação das modalidades interventivas. Após, a pós-graduanda discorreu sobre cada modalidade de intervenção, demonstrando as particularidades de cada uma.

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Metodologia

A metodologia empregada no presente trabalho foi a pesquisa bibliográfica na literatura processual civil, em especial nos livros diretamente ligados ao tema, bem como na jurisprudência dos tribunais pátrios. O método para execução do trabalho foi o de abordagem dedutivo.

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Resultados

Com o presente trabalho, vislumbrou-se que a matéria que a pós-graduanda se propôs a pesquisar possui diversos pontos controvertidos, em especial no que toca à denunciação da lide, no que se refere à hipótese de cabimento prevista no art. 70, II, do CPC, e quanto ao cabimento do referido instituto na ação de responsabilidade civil contra o Estado. Verificou-se, também, que outro ponto bastante controvertido refere-se à intervenção de terceiros na ação de alimentos, especialmente no que se refere à modalidade cabível, tendo sido verificado que, embora tenha havido uma ampliação objetiva da demanda, tal modalidade interventiva trouxe uma maior proteção ao credor de alimentos. Através das pesquisas doutrinárias e j i d i i t i i tjurisprudenciais, notou-se que os posicionamentos no que se refere a tais temas continuam conflitantes.

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Conclusões

Em conclusão, a pós-graduanda logrou demonstrar que o instituto da intervenção de terceiros é o meio através do qual se dá a oportunidade a um terceiro que tem um direito que possa ser atingido, mesmo que de forma reflexa, pelos efeitos da sentença, de intervir no processo para acompanhar seu andamento, através de uma das modalidades de intervenção pesquisadas no presente trabalho. Foi exposta uma síntese dos diversos institutos que compõem o tema, estabelecendo suas principais controvérsias, o que possibilitou à pós-graduanda concluir que se trata de um tema de suma importância e relevância na seara processual civil.

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Referências Bibliográficas

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Salvador: Podivm, 2008.

DINAMARCO Câ did R l I t ã d DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de Terceiros. São Paulo: Malheiros, 1997.

FUX, Luiz. Intervenção de Terceiros: Aspectos do Instituto. Vol. I. 2. ed. Saraiva: São Paulo, 1990.

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Evolução dos Direitos do Empregado Doméstico

Adriano Cezar RunhoOrientador: Prof Dr Lael Rodrigues VianaOrientador: Prof. Dr. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

Os direitos do empregado doméstico sempre despertaram interesse no ramo do Direito do Trabalho, haja vista se tratar de uma relação de emprego próxima ao seio familiar. Com o objetivo de estudar a evolução dos direitos dessa classe de trabalhadores, fizemos uma compilação da legislação aplicável desde o reconhecimento dos primeiros direitos até a recente aprovação da Convenção 189 e da Recomendação 201 da Organização Internacional do Trabalho em 16 de Junho de 2011. A fim de limitar a esfera de estudo àqueles que realmente se enquadram na figura do empregado doméstico, apresentamos o conceito legal de trabalhador doméstico, bem como o conceito doutrinário mais amplo. Ao final, fizemos um breve estudo da legislação estrangeira no intuito de se apresentar as

t dê i i l b l dnovas tendências que se vislumbram ao rol das conquistas desses trabalhadores.

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Metodologia

O presente trabalho foi elaborado nos moldes de monografia de compilação, buscando apresentar os diferentes conceitos de empregado doméstico, trazidos pelos doutrinadores e pela legislação, a fim de delimitar os sujeitos de direito dessa classe de trabalhadores para, posteriormente, realizar um estudo da evolução histórica e consequente amadurecimento dos direitos do empregado doméstico desde sua origem, passando pela promulgação da Magna Carta de 1988, pela Lei 11.324 de 19 de Julho de 2006 até a recente aprovação da Convenção 189 da Organização Internacional do Trabalho – OIT. Entremeios, apresentamos nossas opiniões e conclusões acerca do tema.

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Resultados

Seja em âmbito nacional ou internacional, nossos estudos demonstraram que houve uma crescente aquisição de direitos por parte da classe dos empregados domésticos. Quando analisamos a origem dessa figura de obreiros, verificamos que a mesma está atrelada à figura do escravo e, como tal, uma série de preconceitos e restrições de direitos humanos, que dizer então dos trabalhistas, lhes foram impingidos. Com a evolução dos direitos humanos e trabalhistas observamos que vários direitos, antes assegurados apenas às demais classes laborais, foram sendo incorporados ao rol de conquistas dos domésticos, culminando com a recente Convenção nº 189 da Organização Internacional do Trabalho.

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Conclusões

Podemos concluir que, se hoje verificamos algum avanço no campo dos direitos estendidos aos domésticos, tal se deveu à perseverança de pessoas que acreditam numa sociedade mais justa, sem tantos preconceitos e desigualdades. Qualquer empregado necessita, além de um mínimo de cortesia no trato diário, ser visto como um profissional que merece salário e condições justas de trabalho, a fim de que possa não só produzir, mas viver com dignidade. Sem dúvida, o advento da Convenção 189 da OIT demonstra a tendência da legislação a equiparar os empregados domésticos aos demais empregados e, assim agindo, a solucionar as divergências doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão ou não dos demais direitos trabalhistas aos domésticos e, definitivamente, i l ã d d é ti dimpregnar a relação empregado doméstico x empregador doméstico com o devido profissionalismo, afastando a imagem do serviçal da época escravocrata e possibilitando uma maior justiça e bem estar sociais.

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Referências Bibliográficas

DAVIS, Roberto. Novos Apontamentos Trabalhistas. São Paulo: LTr,1998.

MAGANO, Octavio Bueno. Manual de Direito do Trabalho – Vol. 2. São Paulo: LTr, 1993.

MARTINS , Eduardo Pinto.Manual do Trabalho Doméstico. 3ª ed..São Paulo: Atlas, 1998.

PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Direito do Trabalho Doméstico. 2ª ed., São Paulo: LTr, 2001.

SANTOS, Aloysio. Manual de Contrato de Trabalho Doméstico. 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998.

SÜSSEKIND, Arnaldo (et alli). Instituições de Direito do Trabalho – Vol.2. 19ª ed. rev. e atual., São Paulo: LTr, 2000, 2 v.

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Estudo do Artigo 482 daEstudo do Artigo 482 da Consolidação das Leis do

Trabalho e suas Consequências no Contrato de Trabalho

Alicio Vilela da Cunha JuniorOrientadora: Profa. Dra. Patricia Haddad

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

O Direito é um instrumento pelo qual se possibilita a realização da paz social, visando o bem comum, o progresso da sociedade e das organizações.

Ao longo dos anos ocorreram diversas conquistas que contribuíram e contribuem para a melhora das condições de trabalho. O contrato de trabalho é estribado na relação de confiança, devendo esta prevalecer durante todo ode confiança, devendo esta prevalecer durante todo o período de vigência do pacto. A legislação vigente enumera os motivos que ensejam a rescisão do contrato de trabalho por justa causa nos termos do Artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) trazendo grande polêmica ao Direito do Trabalho. Porém os institutos jurídicos em estudo visam manter o bom relacionamento entre empregado e empregador e o referido artigo quando p g p g g qutilizado como medida disciplinar deve ser feito respeitando o caráter pedagógico e progressivo da penalidade evitando injustiças.

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Metodologia

O presente trabalho foi realizado na Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, conta com uma pesquisa bibliográfica em torno do Artigo 482 da CLT e nos traz conceitos dos institutos abrangidos, demonstrando que os sujeitos do contrato de trabalho devem agir com fidelidade recíproca visando o equilíbrio do pacto laboral, um estudo de caso que ficou reconhecido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, como abandono de emprego, contrariando a sentença de 1º grau e finalmente uma pesquisa de campo com 7(sete) operadores do direito que traz em seu bojo as hipóteses mais freqüentes de dispensa por justa causa. A apuração dos dados da pesquisa de campo foram analisados e transformados em gráficos visando

lh t di t d té i tmelhor entendimento da matéria proposta.

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Resultados

Através da pesquisa bibliográfica observamos que a rescisão do contrato de trabalho por justa causa é a forma mais gravosa de rompimento do pacto laboral, pois traz grandes prejuízos ao empregado que é considerado a parte frágil da relação de emprego, portanto é um remédio jurídico que deve ser utilizado com diligência por parte do empregador. Como resultado da pesquisa de campo trouxemos 4(quatro) gráficos que demonstram a discussão sobre o tema, onde fica esclarecido que o abandono de emprego é a causa mais comum de rescisão por justa causa, seguido do ato de improbidade e desídia. O referido estudo possibilitou apurar que apenas 2% dos processos trabalhistas versam sobre o tema “justa causa”, bem como possibilitou entender que o ônus da

d i ã d t t d t b lh j tprova da rescisão do contrato de trabalho por justa causa estudada no Artigo 482 da CLT, pertence àquele que fizer a alegação no caso o Empregador.

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Conclusões

Em que pese o protecionismo existente no Direito do Trabalho em favor do empregado, o Artigo 482 da CLT tem o escopo de equalizar a relação empregado-empregador, pois contraria a idéia de que o Direito Trabalhista protege somente o trabalhador, e assim ampara de igual forma o empregador. Vale ressaltar que a medida disciplinar deve ser aplicada de maneira proporcional à falta cometida pelo obreiro. Para compreensão do tema “Justa Causa” atentamos para sua estrutura pois existem dois elementos basilares, sendo eles: o subjetivo que observa a conduta do empregado e o objetivo que faz menção a gravidade do ato praticado. A falta grave é imprescindível para que justifique a dissolução do contrato trabalhista por iniciativa do empregador e o fato gravoso deve ser punido

t d h i t i t á iao mesmo tempo de seu conhecimento, pois ao contrário surgirá a crença de que houve perdão por parte da empresa. A intenção da penalidade é ajustar o trabalhador a uma convivência sadia no âmbito de suas atividades laborais.

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Referências Bibliográficas

CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 32ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 10ª ed. São Paulo: LTr, 2001.

GIGLIO, Wagner D. Justa causa. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000.

MARTINS, Sergio Pinto. Comentários à CLT. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2001.

MAGANO, Octavio Bueno. ABC do direito do trabalho. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro do. Curso de Direito do Trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

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A Ampliação da Competênciap ç ppela Emenda Constitucional

Nº 45/2004 e sua Repercussãona Função Social daJustiça do Trabalho

Aline Maria Santini ParelliOrientador: Prof. Dr. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso daPós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

A publicação da Emenda Constitucional 45/2004 resultouem uma série de alterações na competência jurisdicionalda Justiça do Trabalho. Originalmente criada para a proteção do trabalhador hipossuficiente, após a EC 45/04, passou à proteger também os trabalhadores nãotipicamente subordinados. Quer isso significar que a função social da Justiça Laboral foi enfatizada com as matérias inseridas pelas alterações na competênciaoriginária, na medida em que a proteção da Justiça do Trabalho alcançou todos os envolvidos em relações do trabalho, bem como as disputas intersindicais e as açõesdecorrentes do exercício de greve. Entretanto, apesar do avanço trazido pela novel norma constitucional, entendemos que a alteração que confirmou a competênciad J ti d T b lh ã d t ib i õda Justiça do Trabalho para a execução de contribuiçõesprevidenciárias e multas impostas pela fiscalização do trabalho restaram equivocadas, tendo em vista que se afastaram da verdadeira função social da JustiçaEspecializada. Nosso estudo aponto osacertos e os equívocos da nova competência trabalhista.

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Metodologia

Quanto ao método de abordagem utilizou-se o lógico-dedutivo, por meio de uma coleta de conceitos e estudos genéricos e abrangentes para chegar-se a um objetivo específico.

Como técnica de procedimento foi utilizado a pesquisa bibliográfica, tendo em vista que para a confecção da presente pesquisa procurou-se a realização de um estudopresente pesquisa procurou se a realização de um estudo minucioso a respeito da temática proposta. Para tanto, utilizou-se de vasta pesquisa por meio da leitura da doutrina, da legislação e da jurisprudência pertinentes ao tema.

É um estudo do tipo descritivo, de natureza quali-quantitativa, que visou esmiuçar a natureza social da Justiça do Trabalho com o escopo de avaliar os impactosJustiça do Trabalho com o escopo de avaliar os impactos da Emenda Constitucional 45/2004.

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Resultados

Os resultados mostraram coerência com o principal objetivo da pesquisa que foi a análise das inovaçõestrazidas pela EC 45/2004 e os impactos de tais mudançaspara a chamada questão social da Justiça do Trabalho.

Algumas modificações trazidas no bojo da novel regraconstitucional foram de enorme valia para a JustiçaLaboral, pois dirimiram questões de competência há muitoLaboral, pois dirimiram questões de competência há muitosolucionadas pelos Tribunais Superiores, mas que aindaatravancavam os órgãos de primeira instância, contribuindo para a morosidade da Justiça do Trabalho, impedindo, portanto, a consagração do princípio daceleridade processual previsto no inciso LXVIII do artigo5º da Constituição Federal.

Entretanto algumas inovações tiveram o único propósitoEntretanto, algumas inovações tiveram o único propósitode arrecadar para os cofres públicos e por isso devem ser interpretadas de maneira a preservar a função social daJustiça do Trabalho de modo que esta não perca à suaidentidade como Justiça Especializada e paraque se resguarde todo um conjunto de princípios que norteiam o seu funcionamento.

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Conclusões

A Emenda Constitucional 45/2004 trouxe alteraçõessignificativas na competência da Justiça do Trabalho, muitas das quais há muito tempo já vinham sendoreclamadas pela doutrina e jurisprudência, como porexemplo, as ações de indenização decorrentes de acidentedo trabalho. Porém, não se pode concluir que a Justiça do Trabalho passou a ter o poder de processar e julgar açõescriminais, sob pena de se desviar o foco principal de suaatuação jurisdicional. Por esse mesmo motivo, a funçãode operar como órgão de arrecadação fiscal escapa aospropósitos da instituição, fato que infelizmente se concretizou, quando a Emenda Constitucional 45 de 2004 atribuiu à Justiça Especializada a competência para atuarna cobrança de contribuições previdenciárias e

lid d d i i t ti D i l f ãpenalidades administrativas. De maneira geral, a funçãosocial da Justiça do Trabalho foi enfatizada, contudo háque se cuidar das interpretações ampliativas de determinadas disposições, sob pena de se macular o caráter protetivo da Justiça Laboral.

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Referências Bibliográficas

BARROS JUNIOR, Cássio Mesquita. A reforma judiciáriada emenda constitucional nº 45. Revista Legislação do Trabalho. São Paulo: LTr, ano 69, vol.3,2005, pp.282-283.

DALLEGRAVE NETO, José Afonso. A nova competênciatrabalhista para julgar ações oriundas da relação de trabalho, Revista do Tribunal Superior do Trabalho.trabalho, Revista do Tribunal Superior do Trabalho. Brasília, vol. 71, nº 01, jan/abr. 2005, pp 240-252.

LOPES, Otávio Brito. A Emenda Constitucional nº 45 e o Ministério Público do Trabalho. Justiça do Trabalho: competência ampliada. Coordenação de GrijalboFernandes Coutinho e Marcos Neves Fava. São Paulo: LTr, maio de 2005, pp 362-380.

ALVIM, J.E.Carreira. Elementos de teoria geral do processo. 7ª edição, Rio de janeiro : Forense, 1998.

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito processual do trabalho. 27ª edição, São Paulo : Atlas, 2007.

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A Inacumulabilidade do Auxílio Acidente com Aposentadoria por

Tempo de Contribuição

Ana Carolina SantosAna Carolina SantosOrientador: Prof. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

O conceito de Seguridade Social surgiu com a Constituição Federal de 1988, a qual trouxe consigo uma noção mais ampla de Proteção Social. Nos capítulos posteriores é apresentado o conceito, o surgimento, a evolução histórica e a importância da proteção do Estado ao tão almejado Bem-Estar Social no país, seguida da abordagem sobre acidente de trabalho, auxílio-acidente e benefícios previdenciários, chegando por fim ao cerne da questão que motivou o interesse no tema proposto para a elaboração do presente estudo que tem a finalidade de demonstrar a razão pela qual aqui se defende que a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria por tempo de contribuição é possível, observadas a ocasiões em que tais benefícios foram

did t bé b â i P i í i dconcedidos e também em observância ao Princípio da Irretroatividade das Leis, expondo ainda os motivos pelos quais a cessação do benefício acidentário em razão da concessão do benefício de aposentadoria se mostra ilegal, inconstitucional e descabida.

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Metodologia

A Metodologia utilizada para tecer o presente trabalho advieram de pesquisas em sítios da internet, leis, jurisprudências, julgados, pesquisas bibliográficas em livros, artigos e posições de diversos estudiosos da área, pois por se tratar de um tema ainda polêmico e conflitante não temos até então uma posição definitiva, o que tende a prejudicar ainda mais o segurado que muitas vezes precisa recorrer ao Poder Judiciário para ver seu direito satisfeito.

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Resultados

O posicionamento acerca da matéria estudada é controverso tanto administrativa quanto judicialmente, porém, a tendência é que o entendimento no sentido da possibilidade de cumulação do benefício acidentário e aposentadoria por tempo de contribuição se torne unânime, quando o primeiro for anterior à Lei nº. 9.528/97, e o segundo posterior à entrada em vigor do mesmo diploma legal. A solução encontrada após a análise dos principais pontos em torno da questão, reside no dever que o Instituto Nacional do Seguro Social tem de reconhecer administrativamente o direito à cumulação do benefício acidentário com a aposentadoria por tempo de contribuição, evitando demandas judiciais desnecessárias e principalmente o prejuízo ao segurado que, por garantia C tit i l b t i d i í i t itConstitucional, consubstanciada no princípio tempus regitactum, possui direito ao recebimento conjunto de ambos os benefícios.

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Conclusões

O objetivo do presente estudo teve como finalidade demonstrar a possibilidade de cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria por tempo de contribuição, dentro da legalidade. Desenvolveu-se uma abordagem histórica da evolução da proteção social, principalmente quanto aos direitos do trabalhador, bem como dos benefícios previdenciários aqui tratados, buscando demonstrar a razão pela qual aqui se defende a possibilidade de recebimento em conjunto de auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição. Solucionando a questão proposta no trabalho apresentado o próprio órgão de defesa da autarquia previdenciária entende que é possível a cumulação dos benefícios quando a consolidação das lesões que

lt l d fi iti ti id téresultaram em sequelas definitivas tiver ocorrido até 10/11/1997, nos termos da Súmula 44 da Advocacia Geral da União, publicada em 14/09/2009, portanto, o Instituto Nacional do Seguro Social tem de reconhecer administrativamente o direito à cumulação.

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Referências Bibliográficas

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MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. 11. ed. São Paulo: Atlas,1999.

OLIVEIRA, José de. Acidentes do Trabalho. 2. ed. São P l S i 1994Paulo: Saraiva, 1994.

RUSSOMANO, Mozart Victor. Comentários A Consolidação das Leis da Previdência Social. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,

VIANA, Ana Luiza & LEVCOVITZ, Eduardo. Proteção Social: introduzindo o debate. In: VIANA, Ana Luiza; ELIAS Paulo; IBANEZ Nelson (Orgs ) Proteção Social:ELIAS, Paulo; IBANEZ, Nelson. (Orgs.) Proteção Social: dilemas e desafios. São Paulo: Hucitec, 2005.

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Antecipação da Tutela Jurisdicional: Considerações e

Apontamentos Importantes

Bruno Sacre de CastroBruno Sacre de CastroOrientador: Prof. Dr. Sérgio Moraes Cantal

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Processual

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Introdução

Tendo por base que tutela antecipada é uma espécie de tutela jurisdicional satisfativa, prestada no bojo do processo de conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade, o estudo para confecção do trabalho monográfico de conclusão de curso objetivou situar o instituto da tutela antecipada no Código de Processo Civil, de modo a que possa visualizar suas principais características, de maneira a tentar contribuir para um melhor entendimento do tema. O instituto da antecipação da tutela representou um enorme impacto no mundo jurídico, criando um novo horizonte de possibilidades para a técnica da cognição sumária e para a celeridade processual. A relevância social e científica do tema se pauta na tentativa de recuperação da credibilidade

t j ídi át i l l id d lno setor jurídico pátrio pela celeridade e pelo esvaziamento do volume processual que atravancam o país. Todavia, mesmo com o passar do tempo, ainda são observadas deficiências na assimilação do instituto.

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Metodologia

O objetivo do trabalho foi abordar o tema, antecipação de tutela, abrangendo as questões mais pertinentes, invocando os ensinamentos da mais abalizada doutrina, de modo a ajudar elucidar instituto tão fascinante. No que diz respeito à metodologia, utilizou-se o método dedutivo, na linha filosófica do funcionalismo, com um tipo de pesquisa bibliográfica, enquanto que no aspecto qualitativo, o método analítico/comparativo, na linha do estruturalismo.

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Resultados

Com o presente estudo, restou claro que a antecipação da tutela, enquanto fenômeno processual, enseja, em um primeiro momento, o julgamento antecipado da lide, logo após o encerramento da fase postulatória, com que se sepultaram as provas procrastinatórias, e, em um momento adiante, antecipa a própria pretensão material, com o que diminuirá o número das defesas infundadas, imbuídas de propósito meramente protelatórias. A importância do instituto da tutela antecipada no ordenamento jurídico é latente, vez que garante uma maior celeridade da prestação jurisdicional, já que os seus efeitos são sentidos de imediato, ainda que seu deferimento dependa da semelhança da verdade, juntamente com a reversibilidade, na fase postulatória.

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Conclusões

Após análise da prática forense e realização deste trabalho acadêmico, depreende-se que a antecipação de tutela ainda não encontra-se completamente assimilada pelos operadores do direito. Na doutrina e na Jurisprudência remanescem questões pendentes de resolução. Todavia, é notória a vantajosidade do instituto da antecipação de tutela, cuja aplicação pode conduzir a uma ordem jurídica mais justa. Assim, recomenda-se um revisão no ensino jurídico e na postura dos profissionais diante da busca de efetividade e de um processo instrumentalista.

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Referências Bibliográficas

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DINAMARCO, C. R. Fundamentos do processo Civil Moderno. 4 ed., São Paulo: Malheiros, 2001.

DINIZ, M. H. Dicionário Jurídico. 2 ed., São Paulo: Saraiva, v.4, p. 650, 2000.

MOREIRA, J. C. B. O Novo Processo Civil Brasileiro. 19 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998.

ZAVASCKI, T. A. Antecipação da Tutela. 5 ed., São Paulo: Saraiva, 2007.

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A Capacidade Contributiva no Direito Tributário Brasileiro

Carlos Roberto Pereira BezerraOrientador: Prof Dr Vassilios TritsisOrientador: Prof. Dr. Vassilios Tritsis

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Tributário

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Introdução

Para o exercício de suas funções, o Estado necessita de recursos que possam custeá-las. O tributo é o meio pelo qual o Estado se utiliza para arrecadar as receitas necessárias ao exercício de suas atividades. Quando o ente público o institui ou majora, ele exerce seu poder de tributar, que , além de ser um poder, também é relação jurídica inserida no Estado Democrático de Direito.

O tributo deve ser um ônus suportável, um encargo que o contribuinte deva pagar sem sacrifício de seus bens.

A vista de um estado arrecadador necessário se faz regular a capacidade contribuitiva como forma de melhor distribuir o custeio da máquina estatal, pois busca fazer com que cada contribuinte arque com as despesas do Estado de acordo com sua capacidade econômicaEstado de acordo com sua capacidade econômica.

Aliada aos demais princípios da tributação, entre eles o princípio da igualdade, a capacidade contribuitiva tem a função de equilibrar as relações decorrentes do poder de tributar.

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Metodologia

Pesquisa bibliográfica.

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Resultados

A principal forma de materializar o princípio da capacidade contribuitiva é através da progressividade de alíquotas.

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Conclusões

Dentro do leque de princípios que regem o sistema tributário nacional, o princípio da capacidade contribuitivatem como função primordial assegurar o exercício da igualdade no direito tributário brasileiro.

O custeio das atividades estatais é ônus que deve ser suportado por toda a população, porém tendo que ser repartido de forma proporcional à capacidade de cadarepartido de forma proporcional à capacidade de cada indivíduo sem que o mesmo possa ser privado de suas necessidades básicas.

A principal forma de se materializar o princípio da capacidade contribuitiva é através da progressividade de alíquotas uma vez que permite ao Estado graduá-la de acordo com o bem ou riqueza auferida.

Todavia, não é consenso a aceitação deste tipo de prática, pois, segundo os mais críticos, as alíquotas mais altas prejudicam o desenvolvimento dos contribuintes que se encontram em patamar superior e pode ofender ao princípio de vedação ao confisco.

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Referências Bibliográficas

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AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 7. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2001.

BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder Tributar. Atual. Mizabel Abreu Machado Derzi. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.

CARRAZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1997.

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

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Regularização Ambiental no Estado de Minas Gerais

Cristiane Brant VelosoOrientadora: Profa. Dra. Valéria Cristina

Farias

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Ambiental

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Introdução

Minas Gerais foi um dos Estados pioneiros na implantação da Legislação Ambiental.

Esse trabalho tem o objetivo de demonstrar o trâmite do procedimento administrativo para a obtenção da regularização ambiental no Estado de Minas Gerais. Como temas centrais, foram expostos os critérios para classificação das atividades e empreendimentosclassificação das atividades e empreendimentos potencialmente poluidoras/degradadoras, o procedimento para obtenção da regularização ambiental, a legislação mineira ambiental, a estrutura do Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA, bem como a evolução do primeiro órgão colegiado do país.

A importância do tema reside no fato de existirem poucos trabalhos a respeito da regularização ambiental no Estadotrabalhos a respeito da regularização ambiental no Estado de Minas Gerais.

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Metodologia

A metodologia utilizada foi a busca pelo conhecimento da legislação federal para embasar a parte geral de trabalho de conclusão de curso, buscando posteriormente a legislação ambiental mineira, para demonstrar como é o procedimento para a obtenção da regularização ambiental juntamente com os conhecimentos adquiridos, ao longo de três anos, dedicados à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, atuando como Chefe do Núcleo Jurídico da Superintendência Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas e assessora jurídica da Unidade Regional Colegiada do COPAM Sul de Minas.

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Resultados

Foi demonstrado ao longo dos capítulos dessa monografia como é o procedimento administrativo para obtenção da regularização ambiental, no Estado de Minas Gerais, na busca pelo desenvolvimento sustentável. Bem como foi demonstrado as particularidades da organização do Sistema Estadual de Meio Ambiente e a evolução do primeiro órgão colegiado do país. Para tanto, foram expostas as legislações pertinentes e os conhecimentos obtidos no exercício profissional.

O objetivo desse trabalho foi alcançado uma vez que foi discorrido sobre o tema regularização ambiental no Estado de Minas Gerais, divulgando assim, a legislação ambiental mineira e sua evolução ao longo das décadas.

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Conclusões

O objetivo desse trabalho foi alcançado com a exposição do trâmite para a obtenção da regularização ambiental em Minas Gerais.

No entanto, apesar de Minas Gerais ser o Estado pioneiro na legislação ambiental há muito que evoluir para cumprir o dever constitucional do desenvolvimento sustentável.

P t t l d l i tPortanto, para alcançarmos o desenvolvimento sustentável devemos aprimorar a gestão ambiental no Estado de Mina Gerais, implementando para tanto, maior divulgação junto ao setor produtivo e à sociedade as normas ambientais e a estrutura do SISEMA, traçar metas estratégicas para a fiscalização ambiental e incentivar o COPAM a cobrar do SISEMA um acompanhamento efetivos dos empreendimentos após a obtenção daefetivos dos empreendimentos após a obtenção da regularização ambiental.

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Referências Bibliográficas

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FREIRE, William.MARTINS,Daniela Lara, Dicionário de , , ,Direito Ambiental e Vocabulários Técnico do Meio Ambiente, 2ª Edição, Belo Horizonte:Jurídica, 2009.

MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. Autorização Ambiental de Funcionamento(DN COPAM 74/04 e violação ao princípio da prevenção: uma inconstitucionalidade flagrante e perigosa. Disponível em www amda org br/objeto/arquivos/222 pdf acesso em 05www.amda.org.br/objeto/arquivos/222.pdf. acesso em 05 de outubro de 2011.

MIRANDA, Marcos Paulo de Souza.ACP – Arguição de Inconstitucionalidade (AAFs em atividades mineradoras) –Obrigatoriedade do Eima/Rima ww.mp.mg.gov.br/portal/public/interno/repositorio/id/23687. acesso 04 de novembro de 2011.

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Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar

Danielly Martins ViquiettiOrientador: Prof Dr Vassilios TritsisOrientador: Prof. Dr. Vassilios Tritsis

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Tributário

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Introdução

As limitações constitucionais ao poder de tributar dividem-se em princípios e imunidades.

Os princípios abrangem a legalidade, a isonomia, a irretroatividade, a anterioridade, a segurança jurídica, o não confisco, a liberdade de tráfego, a uniformidade, a diferenciação e a capacidade contributiva.

Já b i id d dJá sobre as imunidades compreendem as pessoas e os bens, aí incluídos os entes, os templos de qualquer culto, os partidos políticos, o sindicato de empregados, as instituições de educação, as entidades de assistência social, os livros, os jornais, os periódicos e os papeis destinados a sua impressão.

O presente trabalho apresenta tais elementos como essenciais aos contribuintes perante o ente estatal, uma vez que funcionam como garantia dos direitos constitucionalmente previstos a todo e qualquer cidadão.

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Metodologia

A metodologia utilizada no presente trabalho de conclusão de curso abordou o conhecimento científico e, por conseguinte, a pesquisa científica. Pautou-se, dentre outros instrumentos referentes ao assunto em análise, em pesquisa bibliográfica baseada em:

Livros jurídicos especialmente voltados às limitações constitucionais ao poder de tributar;constitucionais ao poder de tributar;

Artigos do Código Tributário Nacional e da Constituição Federal relacionados às barreiras tributárias;

Consulta a dicionários para busca do literal significado de determinados termos jurídicos;

Jurisprudência dos tribunais superiores.

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Resultados

Com a feitura do presente trabalho de conclusão de curso o conhecimento jurídico foi bastante ampliado, visto que a sua realização contou com a análise de diversos autores e jurisprudência, além do exame da legislação pátria.

A profundidade do estudo foi capaz de identificar, inclusive, que, embora a base de pesquisa trate de um mesmo tema – as limitações constitucionais ao poder demesmo tema as limitações constitucionais ao poder de tributar –, há diversas opiniões sobre determinados aspectos, o que torna a pesquisa ainda mais produtiva.

Levando isso para o campo prático, acredita-se que o seu resultado seja de grande valia, pois é a partir do estudo, da discussão e da falta de consenso que surgem novas teorias. O que causa, por consequência, o crescimento do mundo jurídico gerando a melhoria da sociedade emundo jurídico, gerando a melhoria da sociedade e garantindo maiores benefícios aos contribuintes.

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Conclusões

No mundo jurídico, embora cada tributo possua características próprias, todos eles almejam o desenvolvimento socioeconômico do país como um todo.

Ocorre que esses tributos, concedidos pelos contribuintes, são administrados pelo ente estatal. Este, por sua vez, precisa de barreiras para cumprir a atividade tributante em sintonia com o previsto pelo legislador t buta te e s to a co o p e sto pe o eg s adooriginário.

Daí surgem os princípios e as imunidades como ícones ensejadores das limitações constitucionais ao poder de tributar. Deseja-se, com eles, além de uma sociedade dinâmica, com equilíbrio social, a segurança da concretização da justiça e do alcance da dignidade da pessoa humana por todos os cidadãos/contribuintespessoa humana por todos os cidadãos/contribuintes.

Confirma-se, assim, que os tributos nada mais são do que um dever imposto ao cidadão para a sua própria sobrevivência perante a sociedade, de modo a lhe preservar o mínimo existencial individualmente e, por conseguinte, o bem comum a nível de nação.

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Referências Bibliográficas

AMARO, Luciano da Silva. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1997.

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 11. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 1999.

CHIMENTI, Ricardo Cunha; PIERRI, Andréa de Toledo. Teoria e prática do direito tributário. 2. ed., rev. e atual. Sã P l S i 2007São Paulo: Saraiva, 2007.

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 30. ed. rev., atual. e amp. São Paulo: Malheiros Editores, 2009.

MARTINS, Marcelo Guerra. Impostos e contribuições federais. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2004.

SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

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Crimes Contra as Relações de Consumo Previstos no CDC

Denise Ribeiro dos Santos CaetanoOrientador: Prof. Dr. Maurício Dellova de

Campos

Trabalho de Conclusão de Curso daPós-Graduação em Direito do Consumidor

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Introdução

A presente apresentação trata de um instituto jáconhecido mas, lamentavelmente, pouco utilizado, a tutelapenal do consumidor. As áreas mais utilizadas pelosconsumidores na ânsia de verem resguardados seusdireitos, são as esferas administrativa e cível, deixando-se de lado a tutela penal. Hodiernamente, são inúmeras as reclamações e procedimentos envolvendo as relações de consumo, onde o consumidor vem sendo massacrado, mesmo de posse de tão poderoso aparato legal disponívelnão só no Código de Defesa do Consumidor, mas tambémno Código Penal e em outras Leis Especiais.

O Capítulo 2, aborda a relação de consumo, sujeitos, objeto, conceitos. O capítulo 3, refere-se ao Código de Defesa do Consumidor, origem, princípio básico, objetivo, g , p p , je composição. O capítulo 4, trata do cerne deste trabalho, as infrações penais nas relações de consumo. Nessecapítulo são apresentados e comentados todos tipospenais previstos no Código de Defesa do Consumidor. O Capítulo 5, fala do tipo de procedimento para a tutelapenal do consumidor que tiver seus direitos violados.

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Metodologia

No curso do trabalho foi utilizado pesquisa bibliográfica documental onde se recorreu à livros e materiais acadêmicos, também foram realizadas pesquisa na legislação e na internet.

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Resultados

As relações de consumo evoluíram drasticamente. Diante disso, criou-se o CDC. O CDC é composto por seis títulos subdivididos em capítulos e seções.O Título II trata especificamente da tutela penal do consumidor.A inserção de normas penais no CDC deu-se pela necessidade de coibir e punir comportamentos dissociados da boa relação consumerista. Considera-se crime contra o consumidor, todo aquele que definido como tal, por lei, atinge de forma direta ou indireta os direitos, interesses e necessidades dos consumidores, bem como sua dignidade, saúde, segurança e interesses econômicos ocorridos.Numa visão geral e resumida do Título II temos: o art. 61,que adverte o intérprete de que as infrações penais previstas no CDC não excluem outras que dizem respeito às relações de

t 63/64 t t d i f õ bconsumo; os arts. 63/64 que tratam das informações sobre os produtos e serviços devidas ao consumidor; o art. 65 que versa sobre a execução de serviços de alta periculosidade; os arts. 66/69 referentes às publicidades; o art. 71 que trata da cobrança de forma indevida; os arts. 72/73 relativos às informações referentes ao consumidor em banco de dados.

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Conclusões

Em que pese a ampla tutela e proteção conferida à relaçãode consumo, o que mais se tem visto é a violaçãoconstante dos dispositivos protetores do consumidor. Não se consegue suprir a vulnerabilidade do consumidordiante dessa tempestade consumista que nos cerca. São milhares de anúncios publicitários sem escrúpulos e máprestação de serviços que têm se tornado tão comuns queo consumidor nem ao menos tem a expectativa de ser ressarcido ou reintegrado à sua situação anterior. Os crimes contra as relações de consumo devem ser tratadoscom a mesma seriedade dos demais delitos. A lei, apesarde ter uma sistemática clara e coerente, não é aplicada, com eficácia. Muito se fala da conscientização dos direitosà população, o que é, incontestavelmente, importante,

t l i h i i l id é dmas, talvez, o caminho principal a ser percorrido, é o do respeito à norma com sua conseqüente efetividade. Com a aplicação real dos meios coercitivos e a certeza dapunição, os fornecedores tendem a um respeito maior àsnormas legais, de forma a diminuir ou quiçáabolir as práticas abusivas e ilegais da relaçãoconsumerista.

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Referências Bibliográficas

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Ação Monitória: Procedimento Monitório no

Processo do Trabalho

Eduardo Cardoso da SilvaOrientador: Prof. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

A ação monitória incorporou-se em nosso ordenamento jurídico como um importante instrumento de acesso do cidadão ao Poder Judiciário com o objetivo de satisfação de créditos não materializados em documentos aos quais a lei não confere a eficácia de títulos executivos. O objetivo desta pesquisa é analisar a possibilidade do cabimento da ação monitória no âmbito do processo do trabalho. O processo monitório ou injuncional é um expediente que objetiva obter um titulo executivo de forma rápida, abreviando-se os tramites que seriam exigidos para a prestação jurisdicional de uma sentença condenatória. Tal técnica processual formaliza-se por um comando judicial emitido de forma liminar, sem a oitiva da parte contrária, ordenando o pagamento de certa quantia

t d i d E t dou a entrega de coisa ao credor. Enquanto no processo de conhecimento se estabelece o contraditório sobre a pretensão do autor, o procedimento monitório consiste em abreviar o caminho para a execução, deixando para o devedor a iniciativa do eventual contraditório.

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Metodologia

A metodologia utilizada neste trabalho foi a da pesquisa do referido tema na literatura jurídica disponível em livros e sites de confiabilidade comprovada, analisando o pensamento de nossos doutrinadores, e procurando a partir deles elaborar uma apreciação conclusiva sobre o tema.

Primeiramente, analisou-se, com a ajuda de algunsPrimeiramente, analisou se, com a ajuda de alguns estudiosos na matéria, o procedimento monitório no processo civil, e a seguir, o cabimento da ação monitória no processo do trabalho, a questão da audiência de conciliação, e a possibilidade da ação monitória em face da Fazenda Pública.

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Resultados

O crédito a ser invocado deve ter gênese em relação de emprego, postulado por trabalhador ou empregador, à luz do art. 114 da CF/88. As portas da execução trabalhista não se abrem aos portadores de títulos executivos extrajudiciais, mesmo que derivados de conflitos imersos em sua competência. Títulos de crédito inadimplidos decorrentes da quitação de salários ou verbas rescisórias, acordos extrajudiciais, termos de compromisso e ajuda de conduta, cláusulas de acordos e convenções coletivas estipulando a aplicação de multas e penalidades em favor de sindicatos ou trabalhadores pode respaldar pleito de tutela monitória. A tutela requerida diz respeito à imediata expedição de mandado dirigido ao devedor para que cumpra a obrigação assumida. Tal qual o procedimento

itó i í l it ã dit lí i j ti d t b lhmonitório cível, a citação editalícia, na justiça do trabalho, por haver disposição expressa, neste sentido, viabiliza a citação editalícia. A monitória compatibiliza-se plenamente com o processo do trabalho com a realização de audiência de conciliação e julgamento.

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Conclusões

Não há óbice quanto ao uso do procedimento monitório para haver créditos ou entrega de coisa na justiça trabalhista. Salientando que a Ação Monitória, no processo do trabalho, deverá ser proposta perante a respectiva vara do trabalho do lugar da prestação dos serviços obreiros, ou nas localidades onde não houver vara da Justiça laboral, perante o Juiz de Direito investido na jurisdição especializada, cuidando o credor, ainda, de atender aos requisitos da petição inicial trabalhista, que deverá estar instruída dos documentos escritos que fundamentam seu crédito sob pena de indeferimento da peça preambular. Não é ocioso consignar ser inócuo o argumento de que na monitória inexistiria contraditório, pois o reclamado, ao receber o mandado, tem a opção de

b did ti f ã dembargar o pedido no mesmo prazo para satisfação do crédito. Ademais, adotando-se a natureza cognitiva da Ação Monitória, admite-se a hipótese de seu cabimento em face da Fazenda Pública, por não colidir com o rito executivo previsto no artigo 730 do CPC.

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Referências Bibliográficas

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CALAMANDREI, Piero, apud J.E. Carreira Alvim. Ação M itó i T P lê i d R f P l 3ªMonitória e Temas Polêmicos da Reforma Processual 3ª ed. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 1999.

DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. 3ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1996.

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho 4ª ed São Paulo: LTr 2006Processual do Trabalho. 4 ed. São Paulo: LTr, 2006.

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.

__________. Direito Processual do Trabalho – Col. Fundamentos Jurídicos. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2011, Vol. 20.

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As Regras da Locação no Brasil

Elaine Cristina Diogo AngelinOrientador: Prof. Dr. Rodolpho Vannucci

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Imobiliário

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Introdução

A locação consiste no contrato através do qual, uma das partes se obriga por certo espaço de tempo, a conceder o uso e o gozo de alguma coisa infungível, ou aprestar um serviço ou ainda executar m determinado trabalho, mediante remuneração de outra parte. Desse conceito inferem-se três espécies de locação: a) Locação de coisa ( locatio condictio rerum), que diz respeito ao uso e gozo de bem móvel ou imóvel. Entretanto quando se tratar de bem movél, este há de ser infungível, uma vez que, tratando–se de bm fungível, o contrato srá o de mútuo; b) Locação de serviço (locatio condictio operum),que tem por objeto a prestação de um serviço,seja ele físico ou intelectual, que independe do resultado; c) Locação de obra ou empreitada(locatio condictio operis), pela qual se objetiva

ã d d t i d b t b lh t da execução de uma determinada obra ou trabalho, tendo-se em vista um resultado.

O objetivo desse trabalho foi, analisar os contratos e tipos de locações utilizados em nosso pais, comparando a lei antiga com a nova lei do inquilinato.

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Metodologia

A locação de imóveis partiu do C. Civil d 1916, onde era disciplinada pela lei geral, na parte especial dos contratos. Naquela ocasião determinando o contrato, cabia imediatamente a reintegração de posse, visando o espolio cometido pelo locatário que não devolva o imóvel locado.

A lei 8245/91 incorporou as disposições básicas do Dec. 24150, de 20/04/34, que conferia proteção ao ponto24150, de 20/04/34, que conferia proteção ao ponto comercial, percebendo assim, que a proteção aguçada ao locatário se voltava contra ele próprio, na medida em que as restrições e dificuldades de retomada do imóvel desestimularam ao locador a aquisição de imóveis para locação.

Orlando Gomes diz que: “A característica do direito real é seu exercício sem intermediários e o locatário paraseu exercício sem intermediários, e o locatário para exercer o seu direito, precisa que o locador lhe proporcione o uso de coisa. Esse direito não é “in rem”, mas “ad rem.” Trata-se pois, de um direito de natureza jurídica.”

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Resultados

O objeto da locação deve ser infungíveis, pois se a coisa cujo o uso se concede é fungível, o contrato degenera mútuo. Na locação comercial a lei atual em vigor do imóvel urbano se classifica, a partir do Decreto nº 4, de 06/02/1966, em três categorias:

a) as residências, ou mistas com residência;

b) A h d l õ i i t bé ib) As chamadas locações comerciais que também seriam industriais, assim considerada somente as que tivesse seu fundo de comércio protegido, caracterizado pelo direito á renovação compulsória;

c) Aquela definida na lei, como locação não residencial, tendo como destinação os fins econômicos, ou o desempenho de atividades profissionais, de serviço e até mesmo comerciais, porém sem a constituição de fundo de comércio.

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Conclusões

Este trabalho apresentou uma pesquisa sobre as Regras de locação no Brasil de imóveis residencial,comercial e por temporada visando principais mudanças referente a Nova Lei do Inquilinato, tema amplo e de atual discussão.

No decorrer deste trabalho, podemos notar que a locação é um contrato através do qual uma parte é nomeada de locador onde concede á outra, que se denomina locatário,locador onde concede á outra, que se denomina locatário, o uso e gozo temporário de bem, infungível, mediante determinada retribuição que é chamada de locação prevista no Art.565 do Código Civil.

Espera-se com as atuais mudanças da nova lei, que assim que a sociedade estiver adaptada servirá para dirimir conflitos, hoje empoçados á muito tempo na esfera jurídica esperando por uma decisão judicial a qual levariajurídica, esperando por uma decisão judicial, a qual levaria anos para solucionar esse tipo de conflito, ressaltando que o direito tem o dever de disciplinar as relações humanas para a convivência consensual e para o bem estar social, na nossa sociedade, contudo as regras devem ter como foco principal o fato social, com têsferramentas fundamentais: homens, direitos e deveres..

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Referências Bibliográficas

GOMES, Orlando. Contratos.17°. ed. Rio de Janeiro: editora Forense, 1997.

NEGRÃO, Theotônio Código do Processo Civil legislação processual em vigor.35 ed. São Paulo:Editora Saraiva,2003.

SABOTOVKSKI, Emilio e FONTOURAPENA, Iara P. Li d I ili t Edit J á C itib 2010 1° ddo Inquilinato, Editora Juruá, Curitiba,2010, 1° ed.

SOUZA , Sylvio Capanema de. A nova lei do inquilinato comentada, São Paulo: Editora Forense, 2010.

http://www.in.gov/br/mp leis/leistexto.asp/id+ LEI %209887> Acesso em 04/11/2011.

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Contratos em Espécies. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2002.

WAAD, Pedro Elias. Direito Imobiliário, 2°ed., Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2009.

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Equiparação dos DireitosEquiparação dos Direitos dos Empregados

Domésticos: A Evolução da Jurisprudência até a Legislação

Elaine Santos dos ReisOrientador: Prof. Dr. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

Tem-se por escopo conceituar e definir o Direito do Trabalho e o empregado doméstico, bem como analisar, a evolução destes institutos e também das propostas legislativas que visam equiparar aos empregados domésticos os direitos conferidos aos demais trabalhadores, traçando-se, assim, um paralelo entre a o cenário atual e o provável futuro desta categoria profissional.

Em nosso ordenamento os trabalhadores domésticos encontram-se regidos por lei específica, tombada sob o nº 5.859/72, a qual poderá vir a ser revogada, tacitamente, em virtude da PEC nº 478/2010 ou pela ratificação da Convenção nº 189 OIT; tanto a PEC, quanto a Convenção nº 189 OIT, tem por objetivo ampliar o rol de direitos do , p j pempregados domésticos, garantindo-lhes todos os direitos inerentes aos trabalhadores em geral.

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Metodologia

O presente trabalho será desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica e documental a ser realizada em livros e documentos de caráter eminentemente jurídico e/ou sociológico ou, ainda, outros documentos que estejam interligados ao tema proposto, que sejam encontrados em acervos e bibliotecas públicos ou particulares, livrarias e mesmo na internet.

Neste trabalho far-se-á uma construção histórica desde os primórdios do Direito do Trabalho, passando pelas primeiras jurisprudências que reconheceram em relações de trabalho doméstico direitos legalmente não atribuídos a esta classe, e culminando na análise de propostas legislativas nacionais e internacionais almejando esta equiparação de direitos além de analisar os possíveis q p ç preflexos decorrentes desta presumível modificação em nosso cenário jurídico.

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Resultados

Durante muito tempo os empregados domésticos, em razão da restrição de direitos a que foram submetidos, constituíram uma subespécie ou segunda categoria de trabalhadores, situação com a qual o Direito do Trabalho deve avançar e promover a equidade aludida pelo Princípio da Isonomia, tratando, de fato e de direito, igualmente todos os trabalhadores reconhecendo lhes os mesmos direitos independentemente do âmbito em que suas funções são exercidas.

Numa clara demonstração de sua evolução a sociedade e seus dirigentes mostram o desejo de eliminar a discriminação legal que permeia a relação empregatícia doméstica, permitindo a esta categoria de trabalhadores exercer suas atividades de maneira mais digna.g

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Conclusões

O clamor social exige a extirpação desta segunda categoria de trabalhadores, que os empregadores domésticos constituem.

Em que pese os efeitos negativos, não podemos nos olvidar dos reflexos positivos advindos desta mudança, tais como a valorização do labor desenvolvido pelo empregado doméstico, propiciado por uma maior proteçãoempregado doméstico, propiciado por uma maior proteção ao trabalhador e melhores condições de trabalho, pondo fim a discriminação e marginalização por eles vivenciadas.

Embora, inicialmente, haja um revés na situação vivenciada pelos empregados, restringindo-lhes o mercado de trabalho, a equiparação dos direitos trabalhistas se mostra como a medida mais acertada em prol de empregados e também de empregadoresprol de empregados e, também de empregadores domésticos que passaram a contar com pessoas realmente qualificadas para o exercício desta função tão nobre que é zelar pelo bem-estar da família e do lar de outro indivíduo.

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Referências Bibliográficas

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Manual de direito do trabalho. 3ª edição revista e atualizada. RJ: Forense; SP: Método, 2011.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 34ª edição. SP: LTr, 2009.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). D ti k ti C ã º 189Domestic workers convention. Convenção nº 189. Genebra: 2011. Disponível em: < http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C189>. Acesso em 01/07/2011.

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O Trabalho como Instrumento da Dignificação Humana

Elba A Gonçalves de FigueiredoOrientadora: Profa Dra Patrícia HaddadOrientadora: Profa. Dra. Patrícia Haddad

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

O trabalho é fundamental para a vida humana e para a vida em sociedade, extrapolando as necessidades capitalistas e alcançando as necessidades do homem. Por meio do trabalho, o ser humano cria bens individuais e coletivos que interferem no desenvolvimento individual, familiar e do país. O trabalho tem influência cabal na vida do cidadão e na lida com o social e o meio em que habita. A negociação da força de trabalho cria as estruturas sociais e individuais do trabalhador, sendo responsável pelos rendimentos que aufere, lazer, carga horária trabalhada, qualidade do ambiente onde trabalha, relacionamentos, satisfação com a atividade que exerce, direitos, deveres, entre inúmeros outros aspectos. Assim, um estudo e análise da evolução do trabalho desde o surgimento do h di d h j j t id d dhomem aos dias de hoje enseja a oportunidade de conceder o lugar e a atenção que o trabalho merece, especialmente na dignificação da condição humana.

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Metodologia

Este estudo se baseia numa revisão da literatura sobre o tema, com compilação de dados e análise das principais características que definem as relações trabalhistas, o papel que o trabalho ocupa na vida humana e na sociedade de modo geral. Fundamenta-se em livros e artigos acadêmicos e textos publicados em revistas especializadas, de autores que estudaram e estudam o assunto. A meta é acompanhar a evolução do trabalho ao longo dos séculos até se constituir num dos principais instrumentos para tornar a vida humana mais digna e completa. Entre os fins secundários estão a análise de aspectos tais como: qualidade de vida do trabalhador; função social do trabalho; indignidade das condições de trabalho; sociedade e o trabalho; dignificação do trabalho

t ã i bi t d t b lh úd t le a proteção ao meio ambiente do trabalho; saúde mental e trabalho; evolução do direito à saúde do trabalhador; medicina do trabalho; saúde ocupacional.

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Resultados

O trabalho, antes considerado indigno, próprio de escravos e servos, após a Revolução Industrial passou a ser visto como mercadoria lucrativa. A partir do século XX foi adquirindo valor dignificante, merecendo crescente proteção do Estado e da sociedade. Primeiramente, as preocupações com o trabalho estavam ligadas à segurança do trabalhador; posteriormente, passou-se a valorizar a medicina do trabalho; em seguida, visou-se prevenir doenças; mais tarde, o questionamento focou na saúde do trabalhador, buscando o bem-estar físico, mental e social. Hoje, almeja-se o ser humano dignificado e satisfeito com a atividade profissional, pretendendo, enfim, a qualidade de vida do trabalhador. Procuram-se entrelaçar as aspirações do empregado e os interesses do

d b l h i ãempregador para que ambos lucrem com a humanização no trabalho e consequentemente consigam maximizar o objetivo de melhorar a qualidade de vida do trabalhador.

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Conclusões

Conclui-se que é pelo trabalho que o homem obtém os meios necessários à subsistência, dela dependendo o seu maior bem: a vida. Sendo o trabalho uma forma irrenunciável de sobrevivência e um direito social assegurado pela constituição, cabe ao Estado desenvolver e aplicar métodos para que o trabalho seja acessível a todos, valorizando sempre a individualidade de cada ser humano a fim de que se torne um meio de satisfação para o cidadão. Procura-se cada vez mais equilibrar o trabalho com atividades sociais e familiares. Mirando a qualidade de vida no trabalho, várias etapas em épocas diferentes foram ultrapassadas visando sempre ao desenvolvimento relacionado à proteção do trabalhador. Atualmente, neste mundo globalizado, a tendência é a flexibilização das

l õ d t b lh l l ti t d j drelações de trabalho como algo coletivamente desejado. Desse modo, promover-se-á uma sociedade mais justa e fundamentada no valor humano e na qualidade de vida.

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Referências Bibliográficas

ALBUQUERQUE-OLIVEIRA, Paulo Rogério. Saúde do trabalhador perante os direitos fundamentais: uma crítica propositiva. Ministério das Saúde. Disponível em < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/trabalhador/pdf/ artigo_publicacao.pdf >. Acesso em 17 out. 2011.

ANTUNES, R.; SILVA, M. A. M. O avesso do trabalho. 11 ed. São Paulo: Expressão Popular, 2004.ed. São Paulo: Expressão Popular, 2004.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito – relações individuais e coletivas do trabalho. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2003

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Sped-sistema Público de Escrituração Digital

Evandro Gomes GarciaOrientador: Prof Dr Vassilios TritsisOrientador: Prof. Dr. Vassilios Tritsis

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Tributário

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Introdução

No mundo atual, a competitividade e a necessidade da velocidade entre as informações exigem mudanças e constantes inovações tecnológicas, requisitando grande capacidade de processamento.

Atualmente, as organizações públicas e privadas enfrentam a tarefa de migrar seus procedimentos para o mundo digital. No cenário fiscal, a exigência demundo digital. No cenário fiscal, a exigência de informações rápidas e precisas relaciona-se diretamente a necessidade de uma fiscalização eficaz.

Assim sendo, este trabalho aborda o tema SPED, um mecanismo fiscal e contábil norteador das informações tributárias prestadas ao Fisco.

Tal tecnologia da informação muda radicalmente a forma tradicional das operações contábeis, tornando os processos mais eficientes.

Veremos assim as peculiaridades sobre o tema, sua aplicação e sua utilização fática como instrumento de coibição da sonegação fiscal e os procedimentos legais e técnicos adotados para tal fim.

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Metodologia

A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho teve como base o auxílio de bibliografias que tratam sobre o assunto, bem como artigos, extraídos de sítios oficiais da Internet, além de instruções normativas, boletins e da própria legislação nacional pertinente. Todos contribuíram para o desenvolvimento e conclusões acerca do tema proposto.

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Resultados

O presente trabalho monográfico buscou avaliar o mecanismo tecnológico SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, apresentando-o como um instrumento para uma fiscalização com maior precisão e rigor. Examinado sob o contexto do sistema SPED fiscal, também conhecido como Escrituração Fiscal Digital –EFD, nota-se, como inovação tecnológica, que ele possibilita um dinamismo das informações, bem como uma comparação rápida das mesmas, quando fornecidas ao sistema, gerando uma maior dificuldade de fraudes, consequentemente, otimizando o gerenciamento e manutenção dos dados cadastrais para se garantir a regularidade no cumprimento das obrigações acessórias em matéria tributária.

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Conclusões

Atualmente, entidades públicas e privadas do Brasil devem enfrentar o mesmo problema quanto ao armazenamento de dados de forma ordenada e segura. Com métodos de arquivamento precários, muitos documentos podem ser extraviados.

Além disso, livrar os contribuintes das filas e reduzir o excesso de papel, incentivando a adoção de documentos p p , çeletrônicos, implica na redução de custos e simplificação de processos.

Verificou-se que o SPED-fiscal apresenta-se, não só como mecanismo tecnológico digital, como também ferramenta de combate a sonegação e a evasão fiscal.

Desta forma, concluímos que o presente estudo demonstrou a importância prática, legal e fiscal deste novo instrumento, que ainda precisa ser aprimorado, principalmente, com a capacitação e desenvolvimento de políticas de informação sobre o mesmo, tanto para os agentes que lidam diretamente com tal mecanismo, como para a sociedade, para que ambos usufruam plenamente de tal ferramenta..

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Referências Bibliográficas

BALEIRO, A. Direito Tributário Brasileiro, 11ª ed. Rio de Janeiro, Editora do Advogado, 2008.

BERTOLUCCI, A. V. e NASCIMENTO, D. T. do. O custo de arrecadação de tributos federais. Ver. Contab. Finanças: São Paulo, 2006.

CASSONE, V. Direito Tributário, 11ª ed. – São Paulo: Atl 1999Atlas, 1999.

YOUNG, L. H. B. SPED: sistema público de escrituração digital. Curitiba: Juruá, 2009.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SPED Universo de Atuação, Disponível em http://www1.receitafazenda.gov.br/sobre-o-projeto/universo-de-atuacao htmprojeto/universo-de-atuacao.htm Acesso em 26 de junho de2001

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Penhora on line na Justiça do Trabalho Antes e Depois da Criação da Lei 11.382/2006

Evânia da Nóbrega Cassianoâ a da ób ega Cass a oOrientador: Prof. Dr. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

O Direito como ciência social deve sempre aprimorar-se para melhor regulamentar as relações entre os homens.

A imagem do Poder Judiciário é afetada pela lentidão em suas engrenagens que retarda a entrega do direito garantido na sentença ou acórdão.

A Lei 11.382/2006, que modificou o processo executivo, t d d i d f àrepresentou verdadeira mudança no que se refere à

eficácia da decisão e rapidez na satisfação de dívidas, quando permitiu expressamente ao sistema processual a possibilidade da efetivação da constrição eletrônica de valores, por meio do sistema BACEN JUD.

Essa novidade não resulta apenas em alteração da lei, mas no emprego de tecnologia moderna, atendendo aos princípios da economia e celeridade.

A penhora on line é uma das mais eficazes medidas implementadas na execução trabalhista, combatendo a cultura da protelação do pagamento das dívidas judiciais.

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Metodologia

Houve primeiramente a coleta de material doutrinário sobre o tema penhora on line.

O segundo passo foi a separação e a leitura de livros e publicações de periódicos, fazendo-se o resumo.

A metodologia utilizada na elaboração do trabalho de conclusão de curso foi a dialética, para o fim de d t ã i tit i l h lidemonstrar não ser inconstitucional a penhora on line, antes mesmo do advento da Lei 11.382/2006.

Buscou-se neste trabalho reafirmar a competência e o prestígio da Justiça do Trabalho, mostrando a eficiência das decisões judiciais quando se utiliza do procedimento da constrição on line.

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Resultados

A penhora on line sempre foi combatida pelo argumento de ser ilegal, inconstitucional. Porém, a regulamentação promovida pela Lei 11.382/2006 fez esta argumentação perder sentido.

Este procedimento apenas substitui, de forma eficiente, os antigos ofícios e mandados e a necessidade de seu cumprimento por oficial de justiça.cumprimento por oficial de justiça.

Além da penhora on line, a Justiça do Trabalho se utiliza de outras ferramentas para dar mais efetividade ao processo executivo como o INFOJU, RENAJU e a ARISP, uma vez que o empregador, sabendo-se devedor, evita manter dinheiro em conta bancária.

Todas as ferramentas utilizadas contribuem para dar maior efetividade à execução trabalhista, diminuindo drasticamente o problema da morosidade do Judiciário e mostrando-se muito eficaz na satisfação do direito do credor e no cumprimento das decisões judiciais.

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Conclusões

A principal justificativa da existência da Justiça do Trabalho, bem como do próprio direito, é a necessidade de conferir ao trabalhador (hipossuficiente) um processo célere, diferenciado e que lhe permita não somente uma resposta rápida à pretensão que o leva ao Judiciário, mas também usufruir sem demora do direito que lhe foi reconhecido na referida pretensão.

A Lei 11.382/2006 regulamentou a penhora on line, que há muito tempo vinha sendo utilizada, mas era criticada sob o argumento de ser ilegal.

Antes da Lei, seu uso já se justificava como meio eficaz de se fazer cumprir as decisões, uma vez que o crédito trabalhista devido ao trabalhador, se reveste de privilégio legal em virtude de sua natureza alimentarlegal em virtude de sua natureza alimentar.

O que o judiciário fez foi evoluir, acompanhar os avanços tecnológicos, garantindo ao obreiro o resultado justo, gerando efeitos concretos em sua vida.

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Referências Bibliográficas

TEXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Execução no Processo do Trabalho. 9. ed. São Paulo: Ltr, 2005.

SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho. 4. ed. São Paulo: Ltr, 2011.

NEVES KOURY, Luiz Ronan. A Lei 11382/2006 e o Processo do Trabalho. Revista do Tribunal Superior do T b lh A 73 N 1 J M 2007Trabalho. Ano 73. N. 1. Jan. a Mar. 2007.

GRASSELLI, Odete. Penhora Trabalhista ON LINE. 2. ED. São Paulo: Ltr, 2007

www.bcb.gov.br/Fis/pedjud/ftp/REGULAMENTO_BACEN_JUD_2.0_24_07_2009.pdf

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O M d I dO Momento da Inversão do Ônus da Prova no Código de

Defesa do Consumidor

Evanilde Barbosa da SilvaOrientador: Prof. Dr. Maurício Dellova de

Campos

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Consumidor

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Introdução

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, no seu art. 6º, inciso VIII, que constitui um dos direitos básicos do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive, com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, se ele for hipossuficiente ou se sua alegação for verossímel, no entendimento do juiz. Porém, o legislador não determinou, expressamente, o momento processual exato, em que o magistrado deverá se pronunciar sobre a inversão. Como esse assunto não foi pacificado na doutrina, analisaremos os diversos posicionamentos dos autores, de modo que se encontre o momento mais propício para a aplicação da inversão do ônus da prova, garantindo uma prestação jurisdicional justa.

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Metodologia

A metodologia empregada para a obtenção das informações necessárias à elaboração deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica, com consulta a livros, monografias, dissertações, artigos, revistas especializadas e, também, foi utilizada a pesquisa telematizada, com consulta a sites na internet.

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Resultados

Por meio da metodologia da pesquisa bibliográfica e da pesquisa telematizada, foi possível verificar que a definição do momento ideal para a aplicação da inversão do ônus da prova, faz-se necessária, para que não haja prejuízo para nenhuma das partes na relação de consumo e, para que não ocorra violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

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Conclusões

Após a análise dos diferentes pontos de vista apresentados pelos diversos autores da nossa doutrina consumerista, nos posicionamos do lado da corrente doutrinária que entende ser a inversão do ônus da prova regra de procedimento. A justificativa para esse posicionamento é que ao se inverter o ônus da prova no momento do recebimento da inicial até o despacho saneador, permite-se que a parte prejudicada possa utilizar-se de todos os meios de defesa admitidos em direito e, com isso, que seja aplicada a principal função do inciso VIII, do art. 6º, qual seja, estabelecer o equilíbrio na relação jurídica, nivelando os pólos da ação processual.

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Referências Bibliográficas

CARVALHO, João Andrade. Código de Defesa do Consumidor: comentários, doutrinas, jurisprudência. 1ª ed. Rio de Janeiro: AIDE, 2000.

GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. 2ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006

GRINOVER, Ada Pellegrini. et al. Código de Defesa do C id t d l t d t j tConsumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano; MATOS, Yolanda Alves Pinto Serrano de. Código de Defesa do Consumidor: interpretado. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

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Desaposentação

Fernanda Neves Pinto FerreiraOrientador: Prof. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Previdênciário

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Introdução

Esse trabalho de conclusão de curso tem como objetivo abordar todos os assuntos referentes às desaposentação.

Iniciará com um breve estudo sobre a evolução histórica, conceito da Seguridade Social, assistência social e previdência social e como este se instituto se organiza.

Abordará os princípios que regem a Seguridade Social, i l i d t d b t d iincluindo um estudo sobre a aposentadoria e suas espécies.

Após essa análise preliminar entraremos no assunto desaposentação desde o conceito, possibilidade de renuncia à aposentadoria e as modalidades de desaposentação.

Estudaremos o projeto de Lei n° 7 154/2002 que visa suprirEstudaremos o projeto de Lei n 7.154/2002 que visa suprir a necessidade de regularização legal sobre esse dispositivo.

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Metodologia

Esse trabalho teve como metodologia a pesquisa bibliográfica, sendo essa baseada tanto em livros como na própria lei.

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Resultados

O resultado desse trabalho acadêmico consiste em uma estudo aprofundado sobre desaposentação, que tem como conceito

“(...) desaposentação é uma renúncia à aposentação, sem prejuízo do tempo de serviço ou do tempo de contribuição, por ser irrenunciáveis, seguida ou não de volta aoirrenunciáveis, seguida ou não de volta ao trabalho, restituindo-se o que for atuarialmente necessário para a manutenção de equilíbrio financeiro dos regimes envolvidos com o aproveitamento do período anterior no mesmo ou em outro regime Previdenciário Social, sempre que a situação do segurado melhorar e isso não causar prejuízo a terceiros”p j

A desaposentação tem por finalidade suprir a necessidade de um recalculo no valor da aposentadoria que o segurado recebe, uma vez que este continua contribuindo para a Seguridade Social mesmo estando aposentado.

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Conclusões

Conclui-se que a Seguridade Social é regida pelo princípios constitucionais que promovem a inclusão social dos cidadãos, podendo essa ser no seguimento da saúde, previdência ou assistência social.

A função da previdência social é garantir aos seus segurados e assistidos algum sustendo para ampará-los nos momentos que mais precisarem. E a aposentação enos momentos que mais precisarem. E a aposentação e uma dessa forma de auxilio, no entanto, não sendo o suficiente para sustentar-se o aposentado precisa continuar trabalhando, sendo dessa forma, possível renunciar a primeira aposentadoria, obter um recálculo baseado nas contribuições realizadas após a obter a aposentadoria.

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Referências Bibliográficas

ANGHER, Anne Joyce , Vade Mecum Universitário de Direito Rideel organização – 9. Ed – São Paulo: Rideel, 2011.

MARTINEZ, Wladimir Novaes. Desaposentação. 4.ed. São Paulo: LTr, 2011.

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Ed ã A bi t l Di itEducação Ambiental e Direito Ambiental: Medidas de Proteção

do Meio Ambiente

Flaviane Quintino BorgesO i t d P f D V lé i C i tiOrientadora: Profa. Dra. Valéria Cristina

Farias

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Ambiental

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Introdução

Presencia-se uma mudança global dos processos ecológicos, capaz de comprometer a continuidade de vida no planeta Terra. Constatando-se tais fatos, a humanidade começa a se inquietar com as causas ambientais e reconheceram, tardiamente, que os recursos naturais não são inesgotáveis. Com esta preocupação, novas medidas foram criadas pela legislação, buscando, dessa forma, aperfeiçoar os instrumentos de defesa ambiental. Assim, a Educação Ambiental e o Direito Ambiental são vistos como ferramentas de proteção do meio ambiente. Desse modo, em um contexto de crise sócio-ambiental, o presente estudo teve por finalidade, perceber o valor da educação ambiental e do direito ambiental, como medidas de proteção do meio ambiente. Conhecendo as políticas

úbli l d i t ifi dpúblicas que envolvem os dois temas e verificando se os mesmos contribuem e como contribuem com o desenvolvimento sustentável, essencial para a preservação ambiental como um todo.

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Metodologia

O estudo se concretizou por meio da pesquisa bibliográfica, analisando a contribuição de diferentes autores em diferentes obras (impressa e na Internet).

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Resultados

O estudo mostrou que tanto educação ambiental (EA) como o direito ambiental (DA) dependem do envolvimento e da participação da sociedade para acontecer. A partir do momento que o indivíduo toma consciência dos problemas ambientais e resolve fazer algo para mudar sua realidade e sua convivência com a natureza, se esta caminhando para efetivação da cidadania ambiental. Souza (2001: 37), pontua que “Foi difícil de perceber que os recursos naturais não são inesgotáveis, e que todas as nossas atitudes que atingem direta ou indiretamente o meio ambiente, também irá nos prejudicar”. Percebe-se também, que é preciso avançar mais nesses dois campos para abranger todos os segmentos da sociedade. Assim, EA e DA se tornará meios eficazes de exercício da id d i l i l P i d d J lcidadania plena e universal. Pois, de acordo com Jules

Michelet (1798-1874), “Um sistema de legislação é sempre impotente se, paralelamente, não se criar um sistema de educação”. A fusão dessas duas ciências ocorre no momento em que a primeira promove um diálogo entre sociedade e meio físico-natural e o segundo proporciona as regras jurídicas relativas à sua proteção.

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Conclusões

O meio ambiente é um bem de uso comum e essencial para a sadia qualidade de vida. Assim sendo, é indispensável fortalecer os instrumentos de EA, ampliando a conscientização sobre a importância da proteção ambiental, bem como do DA na tutela da natureza. As sanções são necessárias para refrear todo e qualquer prejuízo ou lesão ao patrimônio natural. O meio ambiente é um bem difuso que pertence a uma maioria indefinida de indivíduos. Desse modo, qualquer cidadão é parte legítima para indicar uma ação em defesa dos bens ambientais. A conduta dos cidadãos em relação ao seu meio ambiente é inseparável do exercício da cidadania. Uma vez que, “Constatar a realidade nos torna capazes de intervir nela, tarefa incomparavelmente mais complexa e

d d N b d i l t dgeradora de Novos saberes do que simplesmente a de nos adaptarmos à ela” (FREIRE, 1996 apud QUADROS, 2007: 5). Pode-se considerar que a educação ambiental e o direito ambiental apenas não são auto-suficientes para resolver os problemas ambientais, mas é conditio sine quanon para tanto. Ou seja, é condição imprescindível/indispensável para tanto.

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Referências Bibliográficas

QUADROS, Alessandra. Educação Ambiental: iniciativas populares e cidadania. Monografia (Especialização). Santa Maria: UFSM, 2007. 46f. Disponível em: http://jararaca.ufsm.br/websites/unidadedeapoio/download/alessandra.pdf. Acesso em: 28 de março de 2012.

SOUZA, Neyla Rosy Freire de. O direito e o meio ambiente: a necessidade do surgimento do Direitoambiente: a necessidade do surgimento do Direito Ambiental. Lacto & Sensu, vol. 2, nº 3, p. 34 – 37. Belém, jul, 2001. Disponível em: http://www.nead.unama.br/site/bibdigital/pdf/artigos_revistas/53.pdf. Acesso em: 28 de março de 2012.

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Embargos à Execução no Processo do Trabalho

Flavio Bretas SoaresOrientador: Prof Dr Lael Rodrigues VianaOrientador: Prof. Dr. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

O presente trabalho visa analisar o recurso de embargos à execução no Processo do Trabalho, assim também entendido, o recurso de impugnação à sentença de liquidação apresentado pelo exequente.

O estudo aborda a aplicação analógica de outros dispositivos legais, principalmente as regras previstas no Código de Processo Civil, diploma que vem passando porCódigo de Processo Civil, diploma que vem passando por inúmeras reformulações.

São tratados, ainda, temas de direito material, intrinsecamente afetos à matéria, como o bem de família.

Analisa-se, ainda, a hipótese de exceção de pré-executividade, meio de defesa criado pela doutrina e aceito pela jurisprudência.

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Metodologia

O estudo procurou analisar a precariedade das normas processuais constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, e a aplicação subsidiária de regras constantes em outros dispositivos legais, outrora mais formalistas, mas que agora preenchem as lacunas do processo do trabalho, atingindo a finalidade simplista desse ramo processual.

O trabalho incluiu a pesquisa de muitas obras doutrinárias a respeito da matéria, inclusive autores atuantes em outras áreas de atuação, como o processo civil, haja vista a aplicação analógica de normas esparsas, não constantes da legislação trabalhista.

Foram abordados, ainda, o entendimento jurisprudencial atual acerca dos temas abordados buscando acompanharatual acerca dos temas abordados, buscando acompanhar a evolução das decisões nos tribunais.

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Resultados

Com o presente estudo, buscou-se uniformizar o procedimento acerca da apresentação do recurso de embargos à execução – inclusive a impugnação à sentença de liquidação, bem como a exceção de executividade -, diante da precariedade da legislação trabalhista a respeito.

No aspecto material, da mesma forma, o estudo buscouNo aspecto material, da mesma forma, o estudo buscou delimitar as hipóteses de cabimento das regras civis ao processo do trabalho, com a relativização dos preceitos que regem as relações civis.

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Conclusões

Dada a precariedade da legislação trabalhista, mister se faz aplicara analogicamente os dispositivos legais esparsos para dar eficácia ao processo executivo.

Entretanto, essa grande omissão legislativa gera insegurança jurídica, haja vista que não concede ao jurisdicionado a certeza acerca do procedimento a ser utilizado.utilizado.

Assim, premente a necessidade de elaboração de um Código de Processo do Trabalho, como forma de mitigar, ao menos em parte, essa insegurança.

De qualquer forma, o processo executivo necessita de uma reformulação acerca de seus parâmetros, como forma de viabilizar a jurisdição.

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Referências Bibliográficas

BEBBER, Júlio César. Exceção de pré-executividade no processo do trabalho. Ltr, 2002.

BELMONTE, Alexandre Agra. Instituições Civis no Direito do Trabalho, 4 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009.

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, 14 ed Rio de Janeiro: Lumenjuris, 2007 22007. v. 2.

CHAVES, Luciano Athayde. Curso de Processo do Trabalho, 1ª ed. São Paulo: LTr, 2009.

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 8 ed. São Paulo: LTr, 2009 .

NERY Jr, Nelson. Código de Processo Civil Comentado, 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

LEITE, Carlos Henrique Bezerra, Curso de Direito Processual do Trabalho. 5. Ed. São Paulo: LTr, 2007.

Outros, constantes da monografia.

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Decadência e Prescrição no Direito Tributário

Flávio Pontes CardosoOrientador: Prof Vassilios C TritsisOrientador: Prof. Vassilios C. Tritsis

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Tributário - EAD

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Introdução

Dentre as modalidades de extinção do crédito tributário, conforme prevê o artigo 156 do Código Tributário Nacional, estão a prescrição e a decadência.

A decadência e a prescrição são institutos semelhantes entre si quanto à causa que os origina, ou seja, o decurso de prazo e diferentes quanto aos efeitos que produzem.

A D dê i é d d di it t i l i jA Decadência é a perda do direito material em si, ou seja, é a perda do direito de constituir o crédito tributário e a prescrição é a perda do direito de ação.

Assim, pretende-se, com este trabalho, analisar os institutos da decadência e da prescrição no Direito Tributário Pátrio e dissertar sobre as diferenças entre estas duas modalidades de extinção do direito do Estado em relação ao decurso do tempo.

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Metodologia

A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica e de jurisprudência, definindo-se os objetivos e dissertando-se sobre o Tema.

A dissertação foi baseada na bibliografia, reproduzindo-se o pensamento dos autores pesquisados com abordagens e análises pessoais destas idéias.

A i j i d i l f i t d i i l tA pesquisa jurisprudencial foi pautada principalmente na busca de decisões recentes ligadas ao tema, reproduzindo-se o posicionamento dos Tribunais Regionais Federais, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

O resultado e conclusões encontrados estão alinhados à doutrina e à jurisprudência.

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Resultados

Os institutos da decadência e da prescrição são considerados fundamentos jurídicos dos mais importantes que impedem, além da insegurança jurídica, que o cidadão viva atormentado indefinidamente com a cobrança de créditos tributários.

A inexistência dos institutos da decadência e da prescrição poderia ser equiparada à “Espada deprescrição poderia ser equiparada à Espada de Dâmocles” e interpretada como risco iminente para o cidadão, para a democracia e para a justiça.

Dâmocles conselheiro da corte de Dionísio, o Velho, tirano de Siracusa, século IV a.C, célebre ao longo da história, pelo lendário episódio da Espada de Dâmocles, que se tornou uma expressão que significa perigo iminente ou os riscos inerentes a posição de mando (Relatado porriscos inerentes a posição de mando. (Relatado por Marcus Tullius Cícero(106 a.C. - 43 a.C.) , em Tusculanaedisputationum(1), libri III, 45 a.C, e por outros clássicos. (Franklin Santana Santos em: 03 de Feb, 2009 18:25 BRT (4265 Leituras))

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Conclusões

O prazo decadencial é aquele que a administração tributária tem para efetuar a constituição do crédito tributário, ou seja, o lapso temporal que seus agentes têm para constatar a ocorrência do fato gerador e efetuar o lançamento do tributo correspondente.

O prazo prescricional é aquele ligado ao exercício do direito de cobrar judicialmente os créditos já constituídosdireito de cobrar judicialmente os créditos já constituídos e a prescrição intercorrente ocorre no decorrer do processo, com o sobrestamento do feito e a inércia do ente público.

Assim podemos concluir que a decadência acontece antes do lançamento do crédito tributário, a prescrição ocorre após o lançamento e a prescrição intercorrente no decorrer da ação judicialdecorrer da ação judicial.

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Referências Bibliográficas

CASSONE, Vittorio, Processo Tributário: Teoria e Prática. São Paulo, Editora Atlas, 2002, 3ª Edição

ICHIHARA, Yoshiaki. Direito Tributário: Atualizado de acordo com a nova constituição. São Paulo, Ed. Atlas, 1992, 4ª Edição.

DA SILVA, Ana Carolina Ignácio e outros, Decadência e P i ã Di it T ib tá i T b lh t dPrescrição no Direito Tributário, Trabalho apresentado ao Centro Universitário de Maringá, como requisito parcial à conclusão da disciplina de Legislação Empresarial do curso de graduação de Administração. Orientação: Professora Rosangela Biscaia, 2010, http://mmantovani.files.wordpress.com/2010/09/decadencia-e-prescricao-no-direito-tributario1.pdf,último acesso em 23/10/2011em 23/10/2011.

FREIRE, Eugênia Maria Nascimento, Prescrição Intercorrente no Direito Tributário: http://portalciclo.com.br/downloads/artigos/direito/EugeniaFreire_PrescIntercorrenteDirTrib.pdf

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Direito Digital: A Prática de Atos Processuais por Meio Eletrônico

Francilisa Halcsik VieiraOrientador: Prof Dr Sérgio Moraes CantalOrientador: Prof. Dr. Sérgio Moraes Cantal

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Processual

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Introdução

Na atividade jurídica, o advento do computador propiciou o armazenamento de grande quantidade de dados e o acesso instantâneo a processos. A criação de um sistema de gerenciamento permitiu a rápida execução de mandados e ofícios, facilitando a padronização dos trabalhos e tornando o serviço mais eficiente, evitando redigitações e erros de escrita, comuns nos trabalhos elaborados à mão ou à máquina de escrever. O tema desse estudo foi escolhido devido à importância da atividade jurisdicional para toda a população, enfocando a informatização do Judiciário para adequar o sistema jurisdicional às novas realidades tecnológicas. O presente trabalho tem por objetivo comentar e elucidar as normas introduzidas pela Lei nº 11.419/06 para regulamentação da

áti d t i di it l d fprática dos atos via digital, de forma a assegurar a confiabilidade da prestação jurisdicional na forma eletrônica, tornando-a mais célere.

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Metodologia

A metodologia aplicada para coleta de material de estudo compreendeu pesquisas bibliográficas, sobretudo acerca de materiais disponibilizados na forma digital, tendo em vista a dificuldade em encontrar obras publicadas, demonstrando que a via digital realmente é o meio mais ágil de acesso à informação, obviamente, aferindo a pertinência das informações com o disposto no Código de Processo Civil, na Constituição Federal e legislação abordada.

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Resultados

A Lei nº 11.419/06 admitiu o uso do meio eletrônico para a comunicação dos atos processuais, tramitação de processos e transmissão de petições. Para a efetiva comunicação via eletrônica, foi criado o Diário de Justiça eletrônico, substituindo qualquer outro meio oficial, exceto nos casos em que é exigida por lei a intimação ou vista pessoal. Outra alternativa criada é o Portal Próprio em área específica do site do tribunal, no qual o usuário cadastrado terá acesso restrito às intimações, ficando dispensada a publicação no DJE neste caso. As citações, inclusive da Fazenda Pública, poderão ser realizadas por meio eletrônico, devendo, neste caso, ser disponibilizado o acesso à integra dos autos. As cartas precatória, rogatória e de ordem também deverão ser feitas

f i l t i l t ô i Há i ã i dpreferencialmente por meio eletrônico. Há previsão ainda para o processamento eletrônico dos autos, parcial ou totalmente, podendo, inclusive, as petições serem enviadas via digital, assegurada sua autenticidade e validade através da assinatura digital.

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Conclusões

A admissibilidade da comunicação eletrônica dos atos, através da Lei nº 11.419/06, proporcionou maior agilidade na realização dos atos e a redução de gastos com papel e tarifas postais, contribuindo assim para um meio-ambiente mais sustentável. Ainda há certa discussão acerca da validade dos atos eletrônicos e da substituição dos autos tradicionais pelos digitais, além de preocupações quanto à segurança das informações e a vulnerabilidade dos sistemas. Ocorre que tudo que é novo causa impacto, dúvidas e certa resistência por parte de alguns, habituados a uma determinada prática. Obviamente, há medidas a serem tomadas para aprimoramento dos meios eletrônicos no sistema judicial. No entanto, a tendência é de ampliação da informatização, haja vista que promove a fi iê i i l id d l t ib i deficiência, economia e celeridade processual, contribuindo

assim para a almejada razoabilidade da duração do processo.

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Referências Bibliográficas

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PINHEIRO, Patricia P. Direito Digital. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

REINALDO FILHO, Demócrito. Comunicação eletrônica de atos processuais na lei 11.419/06. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1385, 17 abr. 2007. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/9750>. Acesso: 22 out. 2011.

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O Problema Nacional da Sonegação Fiscal

Francisco de Assis Dias PalitotOrientador: Prof Dr Vassilios TritsisOrientador: Prof. Dr. Vassilios Tritsis

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Tributário

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Introdução

O bem jurídico tutelado nos crimes de sonegação fiscal é a arrecadação tributária, sendo o sujeito ativo nesses crimes, em regra, o contribuinte ou o responsável (caso a lei preveja substituição tributária), podendo, excepcionalmente, ser qualquer pessoa, como nos casos do art. 2°, III e V da Lei 8.137/90. A sonegação de tributo também gera outros efeitos prejudiciais para toda a sociedade, como a falta de investimentos, que afeta o crescimento do país, e, principalmente, o aumento da carga tributária. Assim o presente estudo apresentará o crime de sonegação fiscal como um problema nacional e seus respectivos efeitos na sociedade.

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Metodologia

O estudo apresentado terá como metodologia qualitativa, através da coleta de dados de obras em acervos bibliotecários.

Para tanto, serão analisados livros, revistas especializadas que tratam do tema e também a internet, aplicando os diversos métodos de interpretação que se fizerem necessários, com o intuito de atingir o objetivofizerem necessários, com o intuito de atingir o objetivo desse trabalho.

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Resultados

No decorrer do trabalho, considero que ficou esclarecido que, a luta contra a evasão fiscal e a diminuição da consequente desigualdade real entre os contribuintes, passa pela intervenção conjunta,- ainda que no desempenho individual de cada uma das tarefas que lhes estejam atribuídas-, da Administração Fiscal, do legislador, dos tribunais, das empresas e da própria sociedade. Contudo, dúvidas não restam que acima de tudo é necessário trabalhar ao nível do processo de aculturação cívica e fiscal de cada um dos indivíduos que constituem a sociedade a que pertencemos.

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Conclusões

Conclui-se que a sonegação fiscal traz um impacto na carga tributária brasileira, mas não sendo este o único fator para tanto, pois existem problemas de magnitude macroeconômica que também influenciam com intensidade até maior, como as metas de superávit primário estabelecidas pelo governo, que acaba repercutindo no nível de crescimento da economia e gerando uma situação cíclica, partindo-se do pressuposto de que a evasão fiscal deve ser vista como causa e efeito de todo o sistema em funcionamento no país, seja ele, político, econômico ou social.

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Referências Bibliográficas

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ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação penal especial. São Paulo: Saraiva, 2005.

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Penhora On-line e os Efeitos Decorrentes da sua Aplicação

Gutemberg Nunes de OliveiraOrientador: Prof Dr Sérgio Moraes CantalOrientador: Prof. Dr. Sérgio Moraes Cantal

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Processual

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Introdução

O presente trabalho apresenta a Penhora On-Line: Penhora eletrônica. Instituída por meio de convênio de cooperação técnico-institucional firmado entre o Banco Central e o Judiciário. Neste diapasão, com vistas a garantir o cumprimento das sentenças executivas, foi editada a Lei 11.382, de 06 de dezembro de 2006, a qual positivou o bloqueio on-line. Trata-se da já conhecida e quase inalcançável penhora de dinheiro, mas agora auxiliada pela internet, por intermédio da requisição judicial e do bloqueio eletrônico, informando sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução, com o objetivo de combater graves problemas da justiça, como a morosidade, efetividade e a i di lê i d d d N t i d tinadimplência do devedor. Noutro giro, destacam-se também sua relevância e as implicações jurídicas decorrentes de sua aplicação, bem como a busca de argumentos e fundamentos para a defesa dos exequentes.

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Metodologia

Para realização desta monografia foram feitas pesquisas em vários sítios da internet que abordavam o assunto, bibliográficas, doutrinárias, jurisprudenciais mais especificamente na Doutrina: livros, periódicos, revistas, publicações, artigos e textos eletrônicos que tratem do tema deste trabalho.

Para atingir o propósito delineado, planejei dividir o planoPara atingir o propósito delineado, planejei dividir o plano da exposição em três capítulos: indicar as inovações mais relevantes trazidas pela Lei nº 11.382/2006, verificar o estado doutrinário da questão da executividade on-line na Justiça do Trabalho e, por fim, averiguar se o novo regime executório civil traz contribuições à melhoria da execução trabalhista, em termos normativos.

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Resultados

Portanto, apesar das críticas efetuadas contra a Penhora “on-line”, observa-se que os reflexos e resultados da utilização do instituto são mais benéficos do que maléficos, sendo que havendo eventual distorção (excesso de bloqueio) pode ser plenamente corrigida pelo Juiz, na via “on-line” com resultado eficaz.

Assim, qualquer que seja o instituto inovador, sempreAssim, qualquer que seja o instituto inovador, sempre existirá aqueles que correm na contramão da evolução processual. Não obstante, a utilização da Penhora “on-line” apresenta-se com um eficiente mecanismo de satisfação das execuções de títulos judiciais e extrajudiciais, sem prejuízo dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e com atendimento aos princípios constitucionais da celeridade e economia p pprocessual (art. 5º, inciso LXXVIII, CF/88).

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Conclusões

A Lei nº 11.382 de 07 de dezembro de 2006 consagra no art. 655-A e seguintes do Código de Processo Civil, a denominada penhora on-line. Trata-se de um sistema inovador utilizado pelo Poder Judiciário, por meio do qual o juiz da execução obtém, eletronicamente, o bloqueio instantâneo junto ao Banco Central, de depósito bancário, contas correntes, ou de aplicações financeiras mantidas pelo executado, para que seja garantida a execução, buscando dessa forma, satisfazer o direito do credor, por meio de um feito executivo mais célere.

Ou seja, faz-se uso dos benefícios que a informática oferece com intuito de amenizar a morosidade processual atual, o que, muitas vezes pela ausência de critérios, pode acarretar em maiores complicações e situações que p ç ç qpoderiam ser evitadas.

Por este motivo, tal mecanismo, vem sendo alvo de críticas pelos operadores do direito, razão do presente trabalho.

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Referências Bibliográficas

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ASSIS, Araken. Manual do processo de execução. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

BACEN. Manual Básico do Sistema Bacen Jud 2.0: Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário. 2006.

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CLT Saraiva Acadêmica e Constituição Federal. 6. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2008.

Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 461 366 DF Recorrente: José Longo de Araújo e Banco461.366-DF. Recorrente: José Longo de Araújo e Banco Central do Brasil. Recorrido: os mesmos. Relator: Ministro Marco Aurélio. DJ Nr. 193 do dia 05/10/2007.

Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 418.416-SC. Recorrente: Luciano Hang. Recorrido: Ministério Público Federal. Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. DJ Nr. 242 do dia 19/12/2006.

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Direito de Greve no Serviço Público

Helton G. H. CarvalhoOrientadora: Profa Dra Patrícia HaddadOrientadora: Profa. Dra. Patrícia Haddad

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

O presente trabalho tem como objetivo estudar o direito de greve no serviço público, sua história, seus limites e demais ligações com o direito do trabalho e administrativo. Diferentemente do setor privado, a greve no setor público ainda não tem legislação própria, sendo regulada, em alguns aspectos, pela lei de greve nº 7.783 de 1989. O desenvolvimento do tema traz consigo algumas indagações acerca de alguns princípios constitucionais, como a supremacia do interesse público, o direito de greve, a continuidade do serviço público, etc. Desta forma, busca-se estudar tais pontos, com o fito esclarecer este tema tão obscuro e de relevante impacto social.

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Metodologia

A monografia foi desenvolvida com a finalidade de se buscar o esclarecimento sobre alguns pontos controvertidos sobre o direito de greve no serviço público, bem como a relação do direito do trabalho com o Direito Administrativo. Para sua consecução foram utilizadas doutrina, jurisprudência, legislação sobre o tema e acesso à rede mundial de computadores.

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Resultados

Após realizado o trabalho de pesquisa sobre o tema verifica-se que o direito de greve no serviço público é passível de exercício, observado alguns limites em prol do interesse coletivo, como afirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mandado de injunção nº 712. Verificou-se também que a matéria em questão está intrinsicamente ligada tanto ao direito do trabalho como ao direito administrativo, em virtude de tal direito pertencer a classe do funcionalismo público. Cabe mencionar que no estudo das greves ocorridas recentemente no Brasil foi constatada divergência entre os diferentes órgãos públicos, na interpretação e aplicação dos limites ao direito de greve do servidor público, destoando muitas vezes do equilíbrio dos

i í i tit i i d l Sprincípios constitucionais avocados pelo Supremo Tribunal Federal.

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Conclusões

Com o desenvolvimento do trabalho conclui-se que o direito de greve existente na sociedade industrial sofreu relevantes progressos na história, sendo reconhecido por constituições de diversos países como direito inegável da classe trabalhadora, tanto para o setor privado como para o público. No entanto, a paralisação no serviço público prestado pelo Estado, mereceu especial atenção, visto a necessidade do Estado prover os anseios sociais da coletividade. Assim, sofrendo limitações, ante o princípio da supremacia do interesse coletivo. Em face de tais conflitos jurídicos o Supremo Tribunal Federal agiu com acerto ao interpretar o art. 37, VII da Constituição Federal, reconhecendo o poder de exercício do direito de greve do servidor público, equilibrando-o com os princípios

tit i i l d d b dconstitucionais, valendo-se do bom senso e da razoabilidade. Não obstante tal desentrave, o direito de greve no serviço público ainda é carecedor de legislação própria, ficando ao bel-prazer dos legisladores brasileiros.

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Referências Bibliográficas

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FEDERAÇÃO NACIONAL DO JUDICIÁRIO FEDERAL, A cartilha da Greve no Serviço Público, Brasília, Fenajufe, 20102010.

JURISDIÇÃO. Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. Mandado de Injunção 20-4-DF. Impetrante-CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB, Impetrado- CONGRESSO NACIONAL. Relator: Ministro Celso de Mello. Brasília. 19 mai 1994. MI 20/DF - DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. Publicação DJ 22 nov 1996 p. 45690. EMENT vol. 01851-01 p. 00001.

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Apontamentos sobre Prescrição Tributária

Henrique Barros DuarteOrientador: Prof Dr Vassilios TritsisOrientador: Prof. Dr. Vassilios Tritsis

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Tributário

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Introdução

O presente trabalho objetiva o estudo do instituto da prescrição no âmbito do Direito Tributário, com ênfase nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, tributos estes em que o contribuinte possui o dever de apurar e recolher o tributo sem o prévio exame ou intervenção do fisco.

No decorrer do trabalho será também enfocado o institutoNo decorrer do trabalho será também enfocado o instituto da decadência, devido a sua proximidade, bem como a existência de pontos divergentes, com a decadência, gerando certa confusão para os iniciantes ao estudo do Direito Tributário, sobretudo de onde terminaria uma e começaria a outra. Estes dois institutos, no Direito Tributário, possuem certas peculiaridades não observadas em outros ramos do Direito. A importância do Direito pTributário tem crescido ano a ano, com a inserção, cada vez maior, de profissionais e estudiosos do Direito voltando sua atenção para os tributos e para a atividade estatal.

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Metodologia

Na elaboração deste trabalho tomamos como base obras de autores renomados e de grande conceito no mercado e o auxílio de bibliografias que trataram o assunto,bem como publicações e legislação pertinente,tendo como meta traçar um apanhado histórico e a conceituação do tema.

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Resultados

A presente pesquisa, por meio das legislações, das informações fornecidas, e das conclusões apresentadas, proporciona subsídios ao trabalho relevante e de responsabilidade dos gestores do setor público estadual, especialmente do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, quanto à regulamentação das suas normas referentes à prescrição e a decadência na cobrança de créditos tributários.

Com esse estudo, também disponibilizamos aos gestores públicos e estudiosos, elementos para reflexão sobre o tema, incentivando o interesse acadêmico em relação a muitos aspectos de interesse abordados, para aplicações práticas e futuras pesquisas.

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Conclusões

Pode-se concluir, ao final desse estudo, que prescrição é o não exercício do direito dentro de um prazo legal. Ou seja, perda do direito de ação, o direito material torna-se inexigível. Entretanto, é fundamental destacar que esse trabalho não pode ser considerado um estudo completo e definitivo.

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Referências Bibliográficas

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BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Atualização Misabel Abreu Derzi.11. Ed. Rio de Janeiro: Forense,2003.

CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de direito t ib tá i 15 d Sã P l S i 2003tributário. 15. ed. São Paulo: Saraiva 2003.

CASSONE,Vitório. Direito tributário. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2003.

HABLE,José.A Extinção do Crédito Tributário por Decurso de prazo.Brasília:Brasilia Jurídica,2004.

SANTI,Eurico Marcos Diniz de.Lançamento tributário.2 ed.São Paulo:Max Limonad,1999.

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Promessa de Doação de Bens Imóveis

Herbert Souza HarropOrientador: Prof Dr Rodolpho VannucciOrientador: Prof. Dr. Rodolpho Vannucci

Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-Graduação em Direito Imobiliário

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Introdução

A monografia tratou sobre a doação, sua origem, características, elementos, modalidades, dando ênfase ao contrato de promessa de doação de bens imóveis, já que se trata de um trabalho de conclusão do curso de especialização em direito imobiliário.

A instituição de ensino propôs duas linhas de pesquisa, a primeira, teve como objeto de estudo os contratosprimeira, teve como objeto de estudo os contratos imobiliários, a segunda, tinha como proposta a pesquisa sobre as incorporações imobiliárias e condomínio. Pareceu-nos mais interessante abordar a primeira linha de pesquisa já que a utilização de contratos imobiliários tem maior abrangência, portanto, ocorre com maior frequência no meio social.

Delimitei ainda mais o tema ao abordar a controvérsiaDelimitei ainda mais o tema ao abordar a controvérsia existente sobre a possibilidade jurídica da promessa de doação, bem como sua exigibilidade. O tema é complexo e tem sido alvo de discussões doutrinárias e jurisprudenciais no tocante à possibilidade ou não de sua exigibilidade pelo poder judiciário, daí a importância do seu estudo para o Direito.

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Metodologia

A metodologia utilizada na elaboração da monografia buscou fontes no conhecimento teórico obtido através de pesquisa bibliográfica.

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Resultados

Há uma acirrada discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da exigibilidade da promessa de doação.

Grande parte da doutrina entende que o Estado Juiz não pode compelir o promitente doador a fazer o contrato definitivo ou substituí-lo, pois falta o elemento essencial: a liberalidade, o animus donandi

O t ã ê óbi t t li i d d ãOutros não vêem óbice ao contrato preliminar de doação. Há fundamento na autonomia de vontade e no Código Civil, que prevê o pré-contrato para os negócio jurídicos em geral e não prevê qualquer proibição expressa para a doação.

Há ainda doutrina e jurisprudência que entende pela exigibilidade do pacto de donando apenas em algumas situações: doação com encargo; doação relacionada ao Direito de Família; de propósito altamente compensatório; e em outros casos como naqueles em que, de fato, a doação tem assume a função de condição para produção dos efeitos esperados de determinado negócio jurídico.

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Conclusões

Concluímos que a doação é um contrato unilateral, em que o animus donandi será o seu principal diferencial.

Entendemos que a doação, por ser contrato consensual, admite o contrato preliminar ou pré-contrato devendo conter, exceto quanto à forma, todos os elementos essenciais do contrato definitivo futuro, conforme estabelece o art. 462 do Código Civil.estabelece o art. 462 do Código Civil.

Entretanto, quanto a exigibilidade do contrato preliminar de doação pura inadmitimos a coação estatal através de uma sentença substitutiva do contrato definitivo perseguido, mas admitindo, porém, a reparação ao promitente donatário por perdas e danos, nos termos do artigo 465 do Código Civil.

Por outro lado, aceitamos a exigibilidade da promessa de doação em alguns casos como na doação onerosa.

Nestes casos, acreditamos ser aplicável o artigo 464 do Código Civil, onde o juiz poderá suprir a vontade da parte, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar

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Referências Bibliográficas

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DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. v. 2. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

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Formas de Rompimento do Contrato de Trabalho

João Estevam Bernardes de MoraesOrientadora: Profa Dra Patricia HaddadOrientadora: Profa. Dra. Patricia Haddad

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

Este trabalho versa sobre as formas de rompimento do contrato de trabalho, desenvolvido sob a forma de monografia, e outros temas relacionados ao mesmo. Esses temas, e em especial o foco do estudo, foram escolhidos por serem de grande relevância tanto para as empresas quanto para os trabalhadores, em relação aos direitos e aos deveres de cada um, bem como vantagens e desvantagens de cada modalidade de rompimento do contrato de trabalho, seus prazos para pagamento, possíveis sanções para as empresas em caso de inadimplência, entre outros. São os objetivos do trabalho analisar as diversas modalidades existentes para o rompimento do vínculo empregatício – suas vantagens e desvantagens, comparar o rompimento do contrato de t b lh f l i l ã i t f t dtrabalho conforme a legislação vigente frente aos acordos coletivos e analisar as recentes alterações no aviso prévio, seus conceitos e expectativas para a regulamentação.

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Metodologia

Assim, para a elaboração da monografia, foram reunidas as doutrinas mais relevantes, as quais pudessem traduzir de uma forma sintética e analítica os fundamentos constitucionais presentes e diferentes legislações e jurisprudências que versam sobre os temas apresentados – seja no universo constitucional, infraconstitucional e infralegal brasileiro, bem como a consulta aos acordos coletivos de algumas categorias.

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Resultados

É público e notório que, já há muitas décadas, houve-se falar que a CLT está defasada em relação à necessidade atual. Assim, segundo alguns doutrinadores e legisladores, caberia uma reforma geral na CLT. Dentre as principais formas de rompimento do vínculo empregatício, a mais vantajosa e mais célere é a Dispensa Sem Justa Causa. Por outro lado, a forma de rompimento do vínculo empregatício mais penosa ou mesmo de caráter punitivo ainda continua sendo a denominada Justa Causa, quando enquadrar o empregado em uma das alíneas de A a L, do art. 482 da CLT. Ao longo dos tempos e, até o momento atual, pode-se constatar que, tornou-se de praxe, o fato de a maioria dos Acordos Coletivos das Categorias passarem a inserir em suas cláusulas algumas vantagens atinentes à

t t t l C bli ã d L i º 12 506/11ruptura contratual. Com a publicação da Lei nº 12.506/11, foi aprovado o aviso prévio proporcional, de acordo com o tempo de permanência do empregado na empresa, à razão de três dias para cada ano, alcançando um teto máximo de até noventa dias.

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Conclusões

No Brasil, o surgimento da CLT em 1943 foi um marco decisivo nas Relações de Trabalho; até então os trabalhadores eram manobrados de acordo com a vontade dos meios de capital, com histórico de um trabalho em forma de escravidão. Em relação às formas de rompimento do vínculo empregatício, a Despedida Arbitrária ou Imotivada apresenta-se como a mais vantajosa para o empregado, ao passo que torna-se a mais onerosa para o empregador. Em relação às formas consideradas punitivas, destaca-se a Justa Causa, que apresenta direitos restritos para o empregado. Principalmente a partir da promulgação da CF de 1988, os Acordos Coletivos de diversas categorias passaram a contemplar seus afiliados com algumas vantagens que

CLT Q t i é i L i º 12 506/11superam a CLT. Quanto ao aviso prévio, a Lei nº 12.506/11 aprovou um acréscimo de três dias para cada ano de serviço do empregado na mesma empresa. Certamente, a mesma carece de um Decreto para sua regulamentação, diante das controvérsias quando de sua edição.

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Referências Bibliográficas

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MARTINS, S. P. Direito do trabalho. 24. ed. atual. SãoMARTINS, S. P. Direito do trabalho. 24. ed. atual. São Paulo: Atlas, 2008. 862 p.

NASCIMENTO, A. M. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho, relações individuais e coletivas do trabalho. 20. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2005. 1221 p.

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Utilização do Bambu Na Recuperação de Áreas

Degradadas

Jony Fernando PscheidtJony Fernando PscheidtOrientadora: Profa. Dra. Valéria Farias

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Ambiental

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Introdução

A cada ano que passa a questão meio ambiente, esta se tornando mais e mais importante. O estudo apresentado neste trabalho de conclusão de curso veio a se desenvolver na intenção de mostrar uma alternativa de se recuperar áreas degradadas no passado, principalmente em áreas rurais que eram ou são usadas na produção agrícola, principalmente nas encostas e próximos dos rios, áreas estas que hoje são protegidas por leis especificas que proíbem o uso e a exploração do solo nestas áreas, pois estas estão sujeitas a erosões e assoreamento dos rios. Para recuperação e adequação a legislação atual hoje o produtor rural se vê obrigado a reduzir suas áreas de produção e plantio, dai surge uma grande resistência na recuperação das áreas degradadas,

t ã d ã bi t l fi dna contramão da recuperação ambiental a fim de preservação, com a realização deste estudo se buscou uma alternativa para que o produtor rural se adeque a legislação e consiga se manter no campo com uma alternativa que alie preservação ambiental e produção.

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Metodologia

A metodologia utilizada na construção deste trabalho foi a pesquisa e comparativa entre os tipos de áreas degradadas e as formas de se recuperar estas áreas, haja vista que o modelo atual prioriza a utilização de espécies nativas, sendo que a recuperação utilizando exemplares de árvores nativas torna a recuperação um tanto quanto demorada passando de dez a quinze anos para se notar uma recuperação efetiva das áreas tidas como degradadas. Após a busca de espécies que cresçam mais rápido a fim de se recuperar a degradação com maior rapidez surgiu durante a pesquisa a alternativa de utilizar o bambu, e este tendo algumas espécies de plantas nativas do Brasil, devido ao seu crescimento rápido o estudo se baseou em um comparativo onde na aplicação d t é i t bé d l t d tidesta espécie também pode ser plantadas arvores nativas tornando uma recuperação efetiva a longo prazo, e a curto prazo (de 4 a 5 anos) pode se observar uma recuperação através de floresta de bambu que além da recuperação da área degrada se mostra uma planta com um ótimo potencial produtivo.

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Resultados

Os resultados em tese mostraram uma recuperação efetiva das áreas degradadas aparecendo no local primeiro uma floresta de bambu o qual ainda é muito pouco conhecido dos Brasileiros, mas estudos mostram que em outros países o seu uso vem se mostrando muito útil não só na produção de matérias primas mas também na recuperação de áreas devastadas, como ocorre no Brasil onde muitas vezes a mata é suprimida para criação de áreas de pastagens e de produção agrícola, além da recuperação rápida de áreas degradadas e crescimento superior a qualquer outro tipo de vegetação o bambu se mostrou uma ótima opção na produção de matérias primas para diferentes segmentos como na indústria siderúrgica e na construção civil,

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Conclusões

Conclui-se ao final deste trabalho que o bambu apresenta características físicas químicas e biológicas sem falar em vantagens econômicas já mencionadas, e nota-se que o Brasil ainda tem muito a que evoluir, tanto no uso quanto ao plantio desta espécie, haja vista que para qualquer produtor seja rural ou não o interesse de recuperar áreas degradas pode ser também uma forma de aumentar a produção com o uso do bambu é uma alternativa que se torna muito mais atraente e economicamente viável.

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Referências Bibliográficas

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B b Di í l i b I tit t Bambu. Disponível em: www.iac.br. Instituto Agronômico de Campinas. Acesso em: 20 nov.2011.

BARBOSA, Benedito J. S. Suprimentos: procedimentos organizacionais e seu efeito de alavancagem nos lucros. São Paulo: IMAM, 1998.

LOPEZ, Oscar Hidalgo. Bambu, o presente de Deus. Bogotá: Hoscar Hidalgo-Lopez Editor 2003Bogotá: Hoscar Hidalgo-Lopez Editor, 2003.

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A Progressividade do IPTU

José Idharles dos Anjos ValleOrientador: Prof. Dr. Vassilios Tritsis

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Tributário

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Introdução

Dentre as receitas próprias municipais, o IPTU tem prevalente posição na maioria dos Municípios e muitos destes tem procurado maximizar os resultados da arrecadação deste tributo. Essa busca por maiores receitas, na difícil interpretação das normas tributárias de ordem constitucional e infraconstitucional, tem provocado ações judiciais tendentes a limitar a tributação do IPTU por parte dos Municípios, reduzindo-lhe o espectro de abrangência, impedindo o efeito arrecadador deste imposto e, por via oblíqua, aumentando a dependência dos Municípios com relação às receitas transferidas do Estado Membro e da União.

A alteração do Art. 156, § 1º da CRFB, trouxe aos Municípios a possibilidade de tributar a propriedade p p p ppredial e territorial urbana como meio de arrecadar mais segundo a capacidade contributiva de cada contribuinte e usar do IPTU de forma extrafiscal, impondo um ônus tributário maior nos casos em que a lei prefira um dado uso ou ocupação do solo, previsto no plano diretor do Município

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Metodologia

Após a confirmação do tema, prosseguiu-se com a pesquisa na modalidade bibliográfica e jurisprudencial, coletando-se material em livros, periódicos e monografias em bibliotecas, por meio de fotocópias de partes dos livros encontrados e disponíveis na Internet, limitando-se a autores nacionais que tratem do tema objeto da pesquisa ou assunto relacionado e buscando-se embasamentos doutrinários para a comprovação da hipótese deste trabalho.

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Resultados

Podemos afirmar com isso que foi atingido o objetivo da pesquisa, que era mostrar e analisa a questão da constitucionalidade do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU progressivo, tema de bastante divergência na doutrina e na jurisprudência, mesmo após apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 29, de 13 deCom a edição da Emenda Constitucional n 29, de 13 de setembro de 2000, ampliaram-se as hipóteses de progressividade do IPTU, passando também a ser considerada constitucional a progressividade fiscal em razão do valor do imóvel.

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Conclusões

Sendo a Constituição Republicana uma baliza para o legislador infraconstitucional, não fez ela mais do que autorizar as Câmaras Municipais a alterar seus códigos tributários consoantes a nova redação do § 1º do art. 156 da CRFB/88.

É preciso que os Municípios, através Prefeitos Municipais - vez que a matéria tributária é de iniciativa privativa dovez que a matéria tributária é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo segundo art. 61, inciso II, "b" da Constituição - enviem projetos de lei de alteração de seus códigos tributários para possibilitar a instituição e cobrança do IPTU progressivo e com alíquotas diferenciadas em função da localização e uso.

É dever de todos, da população, da comunidade acadêmica dos profissionais do direito e dosacadêmica, dos profissionais do direito e dos doutrinadores lutar contra os abusos cometidos pela Administração Pública. Num país como o Brasil, que detém uma das maiores cargas tributárias do mundo, não é possível que o contribuinte seja sacrificado ainda mais, pela simples voracidade de arrecadação dos Municípios.

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Referências Bibliográficas

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CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e Progressividade –Igualdade e Capacidade Contributiva. Curitiba: Juruá, 1992.

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro 6ª ed Rio de Janeiro: Forense 2002Tributário Brasileiro. 6 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002.

FERREIRA, Wolgram Junqueira. Comentários à Constituição de 1988. Julex Livros, 1989.

LEONETTI, Carlos Araújo. A função social da propriedade na Constituição de 1988. In Repertório IOB de Jurisprudência. 1ª Quinz. de jun. de 1999. Nº 11/99. Caderno 1.

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 12.ed. São Paulo : Malheiros, 1997.

RIBEIRO DE MORAES, Bernardo. O IPTU e as limitações do legislador municipal. In Repertório IOB de Jurisprudência. Nº 04/90. 56p.

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Direito do Consumidor Idoso na Copa do Mundo

José Luís de Meirelles JúniorOrientador : Prof. Dr. Maurício Dellova de

Campos

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Consumidor

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Introdução

A escolha do Brasil como país sede da Copa de 2014, em 30 de outubro do ano de 2007, por Joseph S. Blater, então Presidente da FIFA – Federação Internacional de Futebol Associação, foi o apito inicial para realização de um evento de elevada magnitude, que será assistido por milhões de pessoas em todo mundo, a gerar o equivalente a R$ 185 bilhões em negócios e atividades econômicas.

Para dar efetividade ao evento, será preciso a aprovação de regras, para dar sustentabilidade de pontos relevantes, como as políticas de ingresso, distribuição de direitos de mídias, garantias de patrocinadores, etc.

No Congresso Nacional, tramita o Projeto de Lei n• 2333/11, denominado Lei Geral da Copa, regulamentando essas e outras questões dentre elas especificamente aessas e outras questões, dentre elas, especificamente a garantia de meia entrada aos maiores de 60 anos de idade durante o evento, garantia inserta no Estatuto do Idoso, Lei n• 10.741/2003.

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Metodologia

O trabalho foi essencialmente desenvolvido através de uma exaustiva pesquisa do Projeto de Lei n• 2333/2011, que ainda tramita perante o Congresso Nacional, em fase de aprovação.

Buscou-se no Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8078/90, bem como no Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, toda regulamentação normativa para embasamento legaltoda regulamentação normativa para embasamento legal do conteúdo laboral.

Utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica, ressaltando-se que, em face da especificidade do evento, pouco conteúdo doutrinário e jurisprudencial se amealhou, porém, encontrando-se em sites do mundo jurídico e esportivo, em editorais jornalísticos e revistas especializadas do mundo futebolístico farto materialespecializadas do mundo futebolístico, farto material recentemente publicado, com severas críticas e sugestões para a tutela do direito do consumidor idoso antes, durante e pós a Copa do Mundo de 2014.

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Resultados

A tentativa de suspender a vigência do Código de Defesa do Consumidor para atender aos interesses da FIFA, demonstrou cabalmente que a ordem jurídica não deve se curvar a qualquer retaliação ou imposição de penalidades por parte da mesma.

Muito embora não aprovada a Lei Geral da Copa, que deverá ocorrer nas próximas semanas, é de vitaldeverá ocorrer nas próximas semanas, é de vital importância o acompanhamento de todos os poderes constituídos, imprensa, meio esportivo, consumidores, em especial, o idoso, para que nenhuma ilegalidade seja imposta, e que venha acarretar no futuro abusos durante os eventos, mas uma herança negativa de violação de direitos e garantias fundamentais na vidas dos brasileiros, em detrimento de interesses capitalistas por parte de p p palguns.

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Conclusões

A nação brasileira conscientizou-se de que o envelhecer é fruto da melhora da expectativa de vida, fenômeno tanto observado dentre das nossas fronteiras, quanto no exterior.

O consumidor idoso trava diariamente inúmeras relações de consumo, as quais são reguladas como para qualquer cidadão, entretanto, agregam uma valoração diferenciadacidadão, entretanto, agregam uma valoração diferenciada em relação a pequenos direitos que priorizam e respeitam essa fase da vida.

Desta feita, deve ser totalmente rechaçada a provável suspensão dos direitos dos idosos à meia entrada nos eventos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de Futebol, como pretende o PL nº 2.333/11, pois afronta a Carta da República bem como o direito do consumidorCarta da República, bem como o direito do consumidor, pilares de uma nação que pretende se firmar como Estado Democrático de Direito, e que vem se abrindo para novas conquistas no plano social, ético e moral, sem prejuízo do econômico.

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Referências Bibliográficas

BENJAMIM, Antônio Herman V; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

BRASIL, Congresso Nacional. PROJETO DE LEI nº 2333/11. Dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014, que serão realizadas no Brasil. Brasilía: DF,de 2014, que serão realizadas no Brasil. Brasilía: DF, 2011.

GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor: código comentado e jurisprudência. 7 ed. Rev. Amp. e Atual. Niterói: Impetus, 2011.

RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. Comentários do Código de Defesa do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Saraiva. 2007.

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Fraude nas Cooperativas de Trabalho

Juliana Ferreira de AraújoOrientadora: Profa Dra Patricia HaddadOrientadora: Profa. Dra. Patricia Haddad

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

O presente trabalho visou compreender como ocorrem as fraudes nas cooperativas de trabalho, de modo que, para um entendimento lógico, foi necessária a definição do que é uma cooperativa através de sua lei, seu conceito, suas espécies e características, sendo que este breve conhecimento foi importante para a questão central do trabalho.

Há um liame fundamental com relação ao presente tema, já que a cooperativa é uma forma muito atual de terceirização e a partir deste prisma, foi focado o principal capítulo da presente monografia, o qual, numa abordagem das mais críticas, procurou ressaltar a realidade das fraudes existentes nas cooperativas de trabalho decorrendo da má fé de muitos empresários e pcooperativas que buscam apenas lucro sem a preocupação com a dignidade do trabalhador.

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Metodologia

Determinação dos objetivos gerais e específicos da pesquisa, identificando possíveis fontes de dados.

Foi utilizado o procedimento de coleta de dados em revistas de pesquisa, jornais, consultas a sindicatos, organizações de trabalho e cooperativas de trabalho.

Realizada pesquisa com pessoas que já trabalharam em ti d t b lh t ticooperativas de trabalho e suas expectativas e

realizações.

Após coleta de dados, o presente trabalho foi elaborado.

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Resultados

Diante da análise da coleta de dados, pode apurar que quando estamos diante de uma cooperativa de trabalho pura ou de uma locadora-de-mão-de-obra, cujo objetivo é exclusivamente burlar a exigência da incidência de encargos sociais e trabalhistas, caracteriza-se fraude aos trabalhadores.

A sociedade que vise apenas locar mão-de-obra nãoA sociedade que vise apenas locar mão de obra não poderá se constituir na forma de cooperativa por não atender aos requisitos deste tipo de sociedade, mas tão-somente como empresa locadora de mão-de-obra, com as consequências legais, em especial a contratação de empregados para a prestação de serviços dentro das hipóteses permitidas pela terceirização de serviço.

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Conclusões

Verifica-se que a cooperativa de trabalho perde totalmente seu objeto, já que não proporciona ajuda mútua entre os associados e encobre uma obrigação trabalhista da empresa, que para reduzir os custos, está apta a utilizar-se de todos os meios cabíveis a fim de que lhe proporcione uma posição mais respeitável no mercado de trabalho.

Como forma de combate à fraude nas cooperativas deComo forma de combate à fraude nas cooperativas de trabalho, faz-se necessária uma intensa fiscalização dos órgãos públicos, tais como Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, para que seja possível somente a existência de cooperativas de trabalho que efetivamente observem os requisitos para a terceirização de mão de obra, bem como a valorização do trabalho humano e a concessão de condições dignas de trabalho ç gaos cooperados, sem fraude aos seus direitos.

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Referências Bibliográficas

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FERRARI, Irany – “Cooperativas de trabalho existência legal”. 2ª ed. São Paulo, Editora Ltr, 2002.

FUHER, Maximilianus Cláudio Américo “Resumo de direito do trabalho” 14ª Ed. São Paulo - Malheiros Edit 2004Editores, 2004.

MARTINS, Sérgio Pinto. “A terceirização e o Direito do Trabalho” - São Paulo -7ªEd. Editora Atlas.

PINTO, José Augusto Rodrigues. “O direito do trabalho e as questões do nosso tempo.” São Paulo - Editora LTR, 1998.

SILVA, De Plácido e . “Vocábulo Jurídico” 16º Ed. - Rio de Janeiro - Editora Forense.

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Assistência Social ao Idoso:Assistência Social ao Idoso: Proteção e Valorização uma

Abordagem ao (BPC) Benefício Prestação Continuada

Laudelina Porto da Silva AraujoOrientador : Prof. Dr. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Previdenciário

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Introdução

Este trabalho é uma abordagem à condição social de vida do idoso na sociedade brasileira atual, tendo como pontos chaves de discussão o BPC e o Estatuto do Idoso. O objetivo central é o de discutir o assunto mostrando os avanços e retrocessos sociais por que tem passado a legislação sobre o idoso no cenário mundial e especialmente brasileiro.

Objetiva-se também mostrar que o idoso, quando plenamente protegido e valorizado, pode ser produtivo e que muitos pontos negativos que se aponta para a terceira idade simplesmente não existem, são apenas frutos dos desmandos de uma sociedade preconceituosa. Desta forma buscamos compreender a trajetória histórica da Seguridade Social e sua configuração como sistema, no g g ç ,cenário mundial e brasileiro em relação ao idoso.

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Metodologia

A pesquisa foi de revisão bibliográfica com base na Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, em seus artigos 194 a 204, unificou previdência social, saúde e assistência social, sob a denominação de Seguridade Social.

Para (PEREIRA, 2002) Direitos, decretos e Leis atinentes à relação de qualidade e vida, visando assegurar melhoresrelação de qualidade e vida, visando assegurar melhores condições sociais do idoso e deficiente físico, as primeiras manifestações da Seguridade Social (Previdência Social) Segundo Fernandes (2005), o regime militar procurou atender ás necessidades decorrentes dos impactos do assalariamento na previdência, implementando os programas responsáveis pela saúde, previdência e assistênciap

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Resultados

A seguridade social associa, ao mesmo tempo, os princípios de universalidade e seletividade, centralização e descentralização, distributividade,e redistributividade, gratuidade e contributividade, assevera Ferreira (1998). Ou seja: o direito á saúde e á assistência social é universal, não exigindo contribuição do cidadão ao sistema.

A família, a sociedade e o Estado têm o dever de ampararA família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida (Cartilha do Idoso, 2003, p. 33).

A Previdência tem dois grandes objetivos através do BPC, que são: garantir a reposição de renda dos seus segurados contribuintes quando não mais puderemsegurados contribuintes quando não mais puderem trabalhar e evitar pobreza entre as pessoas idosas que, por contingências demográficas, biológicas não possam participar, por meio do mercado de trabalho, do processo de produção da riqueza nacional (MINAYO, 2005. p. 20).

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Conclusões

O progressivo numero de leis para a proteção do idoso. Isso de fato não é ruim, mas mostra que naturalmente o homem moderno não sabe respeitar e valorizar os seus idosos, é preciso que isso ocorra por força de lei.

É preciso considerar o “perigo” da expansão dessa legislação como sendo ameaçadora à cidadania e dissolvente da cultura cívica, à medida que tende adissolvente da cultura cívica, à medida que tende a substituir o ideal de democracia por um ordenamento de juristas.

Assim, a criação de delegacias especiais para receber as denúncias da violência contra o idoso, poderia criar no coração do povo brasileiro, que este fato é “normal” e que deve ser apenas reprimido, quando na verdade, não agredir idosos ou cidadão nenhum faz parte é daagredir idosos ou cidadão nenhum, faz parte é da civilidade.

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Referências Bibliográficas

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DONADON, João. Previdência Social: Breve Conceituação e Impactos Sociais. Publicação por meios eletrônicos, 2004

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Aspectos Tributários dos Conselhos de Fiscalização

Profissional

Luiz Augusto Pereira Inez de AlmeidaLuiz Augusto Pereira Inez de AlmeidaOrientador: Prof. Vassilios C. Tritsis

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Tributário

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Introdução

O estudo proposto refere-se aos Conselhos de Fiscalização Profissional e o papel que estes desempenham como parte integrante da nossa sociedade. Ressaltando ainda o aspecto tributário que se esconde por trás da função desenvolvida pelos Conselhos.

Para desempenhar sua função os conselhos cobram uma anuidade de caráter obrigatório, e caso não sejam pagasanuidade de caráter obrigatório, e caso não sejam pagas poderão ser executadas por via judicial, e o profissional que deixar que pagá-la, corre o risco de não ser mais permitido sua atuação profissional.

Outrossim, será fundamental abordar sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais, vez que é essencial para a definição do regime jurídico a ser aplicado ao ente.

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Metodologia

A Metodologia aplicada fundamentou-se na pesquisa bibliográfica.

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Resultados

Os Conselhos de Fiscalização Profissional até a promulgação da Lei 9.649 de 27 de maio de 1998 eram considerados autarquias. Isto porque a referida lei trouxe não apenas inovações, mas principalmente uma mudança estrutural no tocante a natureza jurídica dos mesmos, que foram transformados em pessoas jurídicas de direito privado.

Como eram considerados pessoas jurídicas de direito público revestiam-se do poder de polícia, tinham imunidade e capacidade tributárias, gozavam de prazos processuais privilegiados, a Justiça Federal é que tinha competência para julgar processos das quais eram partes, tinham que submeter-se ao processo licitatório para aquisição de bens e serviços e sujeitavam-se à q ç ç jfiscalização do Tribunal de Contas da União.

Com o advento da lei supracitada, alguns privilégios e atribuições deixaram de existir, gerando controvérsias.

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Conclusões

A ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.717-6 , julgada em decisão liminar suspendeu a execução do artigo 58 da Lei 9.649/1998, permanecendo a situação dos conselhos a mesma daquela anteriormente à referida lei, ou seja, são pessoas jurídicas de direito público.

Se confirmada pela jurisprudência a natureza jurídica de direito privado dos conselhos, como se sustentarão osdireito privado dos conselhos, como se sustentarão os privilégios e atribuições a eles concedidos, tais como, a imunidade tributária, competência da Justiça Federal para julgar seus feitos, prazos processuais privilegiados, o poder de polícia. Como contornar tal situação ?

Caso o Supremo Tribunal Federal pacifique o entendimento já adotado por grande parte dos tribunais, ficará tudo como está: os conselhos profissionais sãoficará tudo como está: os conselhos profissionais são autarquias, ainda que sob a ideia de corporativas peculiares.

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Referências Bibliográficas

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INÁCIO, Aparecido. Conselhos de Fiscalização dão tiro no pé. Brasília:Informativo Consulex, v. 12,n. 35, agosto de 1998, p. 1019 a 1020.

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SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton. A Nova Arquitetura Jurídica das Entidades de Fiscalização do Exercício Profissional (Conselhos). São Paulo: Boletim de Direito Administrativo, v. 15, n. 07, julho de 1999, p. 445 a 448.

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Locação em Shopping Centers

Luiz Ernane de Miranda LiberatoOrientador: Prof. Dr. Rodolpho Vannucci

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Imobiliário

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Introdução

De acordo com o ICSC (International Council of Shopping Centers), o shopping center, é um grupo de estabelecimentos comerciais, unificados arquitetonicamente em terreno planejado, administrado com unidade operacional, e oferecendo um estacionamento (deck-parking) compatível com o número de lojas existentes no projeto.

Portanto, é em virtude de o shopping center ser uma matéria tão recente e ao mesmo tempo tão atípica, que passaremos mais a frente, a adentrar em suas características, peculiaridades, natureza, origem, jurisprudências, definições sobre as partes envolvidas no sistema, ou seja, procuraremos decifrar um pouco melhor esta relação jurídica tão moderna, lucrativa e prazerosaç j , p

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Metodologia

Noções Gerais

Locação

Conceito

Características do contrato de locação

Do contrato de locação em shopping center

Os contratos pactuados entre lojistas e administradora do Shopping Center

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Resultados

Da Natureza Jurídica

Controvérsias na Locação em Shopping Center

Jurisprudência

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Conclusões

Até pelos inúmeros posicionamentos esboçados neste trabalho, percebe-se que o contrato celebrado entre lojistas e empreendedores é uma relação contratual complexa, em face das condições peculiares desse empreendimento, derivadas da sua função efetiva, no aspecto econômico, ou seja, da peculiar função para a qual foi criado. Ora, em vez de um esquema convencional de remuneração do investimento, com base na venda dos imóveis ou aluguel puro e simples - o que o transformaria em mais um negócio imobiliário -, o fenômeno shopping center cria uma relação direta entre a sua rentabilidade e a rentabilidade das atividades que ali se desenvolvem. É, assim, um negócio diferenciado tanto em sua apresentação organizacional quanto física e juridicamente,

d há t i t ã d i t tonde há uma permanente integração de interesses entre empreendedores e lojistas, a qual constitui a base para a realização posterior de ganhos. Dessa forma, vê-se que ele realmente encontra eco na sua própria função e natureza jurídica, daí a necessidade de serem compreendidas mais precisamente

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Referências Bibliográficas

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BESSONE, Darcy. Problemas jurídicos do “shopping t ” R i t d T ib i Sã P l 79 660center”. Revista dos Tribunais, São Paulo, a. 79, v. 660,

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A Mediação Comunitária e o Direito: Cidadania

e Inclusão Social

Luiz Paulo de Oliveira MachadoLuiz Paulo de Oliveira MachadoOrientadora: Profa. Dra. Patricia Haddad

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

A presente monografia trata de um tema pouco abordado na doutrina jurídica brasileira, a mediação em comunidades carentes. A própria mediação e especialmente a mediação comunitária são meios autocompositivos que promovem a participação ativa das partes na construção de um acordo. Esse processo não só promove a pacificação social resolvendo o conflito, mas previne novas desavenças, conscientizando as partes de que elas podem conduzir uma negociação e chegar a um acordo mutuamente satisfatório.

Nesse contexto, a mediação comunitária é uma alternativa que permite amenizar tais problemas e retira do Estado a responsabilidade exclusiva pela pacificação social. O cidadão, consciente de sua capacidade de resolução de , p çconflitos, poderá ter acesso à justiça, no sentido de que ele próprio contribui para a pacificação social, exercitando seu dever de cidadão, e buscando, em colaboração com “o outro”, a melhor solução para todos os envolvidos.

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Metodologia

Analisar-se-á o conflito, as formas e meios para resolvê-lo, partindo de uma visão geral da resolução de conflitos, passando por uma crítica ao meio ordinário e suas mazelas, definindo a mudança e o surgimento de novos paradigmas para a resolução de conflitos e expondo alguns dos meios adequados de resolução de conflitos estabelecidos como tais a partir desses novos paradigmas.

Em seguida traçar-se-á um panorama sobre a mediação, definindo conceito, natureza, expondo sua estrutura, seu procedimento e ressaltando o papel do mediador e as consequências de se utilizar a mediação.

Por fim, descrever-se-á a mediação comunitária, suas características diferenciadoras as vantagens de utilizá lacaracterísticas diferenciadoras, as vantagens de utilizá-la para dirimir conflitos em comunidades carentes, seus efeitos na comunidade e experiências ocorridas no Brasil.

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Resultados

Os beneficiários da mediação comunitária são as comunidades de baixa renda e a sociedade civil organizada. É preciso garantir o progresso da capacitação de mediadores comunitários compromissados com a paz social e com os direitos humanos.

De acordo com o preâmbulo da Constituição Federal daDe acordo com o preâmbulo da Constituição Federal da República Federativa do Brasil: “cabe ao Estado assegurar os direitos e as condições necessárias a uma sociedade fundada na harmonia social e comprometida com a solução pacífica das controvérsias”.

É de imperiosa necessidade a mais rápida capacitação de mediadores comunitários, que preferencialmente vivam dentro das comunidades para agirem voluntariamente nadentro das comunidades, para agirem voluntariamente na busca da inclusão sócio-jurídica e da verdadeira cidadania.

A fragilidade mais aparente da mediação comunitária se encontra no monitoramento, manutenção e controle das atividades.

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Conclusões

A mediação comunitária, estabelecendo o foco nas comunidades carentes, aparece como um instrumento valioso na efetivação do acesso à justiça, resolvendo conflitos e informando sobre direitos: da inclusão social, tornando possível a participação ativa dos membros dessas comunidades na resolução de seus próprios problemas, capacitando-os para negociarem pacificamente em futuras desavenças; e da pacificação da sociedade, pois, utilizando de métodos não-adversariais, trata solidariamente o conflito, melhorando a comunicação entre os indivíduos, criando laços sociais e preservando –e até mesmo melhorando - o relacionamento entre os envolvidos para a convivência em harmonia.

A mediação comunitária deve ser lembrada, testada e ç ,implementada como forma de transformação social, visando a efetivação de um Estado verdadeiramente democrático e de direito onde todos participem de forma ativa na construção da paz social.

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MUSZKAT M l i E t M di ã d flit MUSZKAT, Malvina Ester. Mediação de conflitos: pacificando e prevenindo a violência. São Paulo: Summus, 2003.

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A I dú t i d D M lA Indústria do Dano Moral no Sistema Bancário:

Análise Jurisprudencial

Mágda da Silva GonçalvesOrientador: Prof. Dr. Maurício Dellova de

Campos

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Consumidor

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Introdução

Pretende-se tratar do surgimento da indústria do dano, enfocando-se a problemática da subjetividade que ocasiona discrepâncias entre o quantum do dano e da indenização. São feitas, ainda, algumas considerações acerca da busca por uma política que; ao mesmo tempo proteja o consumidor e não prejudique injustamente a outra parte da lide, a fim de se conquistar um sistema de proteção eficaz e justo para ambos os pólos envolvidos no conflito.

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Metodologia

Utiliza-se o método hipotético-dedutivo, auxiliado pelo comparativo para empreender a pesquisa bibliográfica, empregada inclusive no meio eletrônico, além da legislação e doutrinas que tratem sobre a matéria da necessidade de se combater a indústria do dano no Brasil, cuja finalidade seja a de embasar uma análise do tema aprofundando-se de tal forma, que seja possível vislumbrar soluções para o problema em questão.

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Resultados

Observa-se que a indenização pecuniária do dano moral tem sido distorcida e a indústria do dano cresce a cada dia. O número de ações decorrentes do dano moral tem se elevado consideravelmente nos dias atuais, isso é fato, porém o motivo que origina esta situação é o assunto bastante criticado, pois, pode-se entender que trata-se de um crescimento da indústria do dano ou ainda tratar-se apenas de um maior esclarecimento dos consumidores sobre seus direitos.

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Conclusões

Percebe-se, portanto, a urgente necessidade de se buscar um sistema eficaz e justo para a proteção do consumidor. Para que tal ocorra a condenação por dano moral deve atender aos reclamos e anseios de justiça, agindo de forma punitiva para até mesmo inibir novas atitudes danosas causadas pelos fornecedores, não deve atender apenas os reclames de um cidadão, mas, da sociedade como um todo. A punição deve ter um caráter tríplice, qual seja: punitivo, compensatório e exemplar.

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Referências Bibliográficas

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Planejamento Tributário

Magda Estela Rossi ViannaOrientador: Prof. Dr. Vassilios Tritsis

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Tributário

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Introdução

É proposta do presente estudo, contribuir para uma melhor compreensão da definição de planejamento tributário, bem como expor os conceitos de elisão fiscal e evasão fiscal.

Contribuições secundárias, como abordar o posicionamento da legislação tributária brasileira no que concerne a essas questões. Explorar o papel do contadorconcerne a essas questões. Explorar o papel do contador na sociedade, enquanto agente responsável pela elaboração e classificação das informações, para que as mesmas subsidiem o levantamento patrimonial das entidades culminando em um planejamento tributário adequado.

Palavras-chave: Planejamento Tributário. Evasão Fiscal. Elisão Fiscal ContadorElisão Fiscal. Contador

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Metodologia

O proceder metodológico utilizado foi o dedutivo, através de técnicas de pesquisa bibliográfica e documentação indireta. Concluiu-se que o planejamento tributário é uma ferramenta indispensável para as empresas que tem a pretensão de diminuir a carga tributária em consonância com os dispositivos legais, isto é, praticando a elisão fiscal. Diferentemente do que pressupõe o senso comum, a elisão fiscal não é um artifício ilícito com intuito de sonegar e/ou postergar o recolhimento de tributos por parte do Estado; e sim, um direito embasado em dispositivos constitucionais, que permite às empresas que, através de uma análise de sua situação jurídica, enquadre a empresa na forma de tributação que seja de sua conveniência. Muitas empresas, motivadas pela

id d d t l l f lt dnecessidade de aumentar seus lucros e pela falta de conhecimento da legislação, buscam reduzir o peso dos encargos tributários, incorrendo, desnecessariamente, na evasão fiscal. Procurou-se traçar um paralelo entre a legislação tributária brasileira, e as possibilidades nela existentes para a prática da elisão fiscal.

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Resultados

O presente estudo teve como objetivo geral refletir sobre a contribuição do planejamento tributário como uma ferramenta que possibilita uma redução dos gastos empresariais com os tributos recolhidos aos cofres públicos.

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Conclusões

O planejamento tributário é na verdade a atividade empresarial estritamente preventiva, que tem como fator de análise o tributo e visa identificar e projetar os atos e fatos tributáveis e seus efeitos, comparando-se os resultados prováveis, para os diversos procedimentos possíveis, de tal forma a possibilitar a escolha da alternativa menos onerosa, sem extrapolar o campo da licitude.

O caráter preventivo do planejamento tributário decorre do fato de não se poder escolher alternativas senão antes de se concretizar a situação. Após a concretização dos fatos, via de regra, somente se apresentam duas alternativas para o sujeito passivo da relação jurídico-tributária: pagar ou não pagar o tributo decorrente da previsão legal p g p gdescrita como fato gerador. A alternativa de não pagar se caracteriza como prática ilícita, sujeitando-se a empresa à ação punitiva do Estado, caso este venha a tomar conhecimento de tal prática.

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A Prescrição do Dano Moral Aplicada em Ações Decorrentes de

Acidente de Trabalho

Marcelo Queiroz BarbosaMarcelo Queiroz BarbosaOrientador: Prof. Dr. Lael Viana

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

A Emenda Constitucional nº 45/2004 tirou da Justiça Comum e passou à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar ações de indenização decorrentes de acidente de trabalho sendo que o legislador, por falta de técnica ou alheio aos problemas jurídicos que permeiam tais alterações, não previu a divergência acerca de qual prazo prescricional a ser aplicado, causando, assim, grande celeuma no universo jurídico.

Com fixação da competência da Justiça Obreira, várias discussões surgiram acerca das demais questões inerentes ao processamento/julgamento, quais sejam: qual o direito a ser aplicado (civil ou o trabalhista)?; qual o prazo prescricional a ser aplicado e qual o termo inicial de sua contagem, em caso de acidente de trabalho?; qual o g , ; qórgão competente para análise e julgamento?

Assim, o presente trabalho, sem a pretensão de esgotar o tema por completo, tenta mostrar a divergência existente na doutrina e jurisprudência acerca da prescrição nas ações de indenização decorrentes de acidente de trabalho.

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Metodologia

O tema foi abordado com enfoque na comparação de doutrina e jurisprudência atuais, bem como na análise entre súmulas dos tribunais superiores concernentes ao espinhoso tema da competência para julgamento e da prescrição em ações de indenização decorrentes de acidente de trabalho, mormente após a EC 45/2004.

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Resultados

Da análise da evolução jurisprudencial chegou-se ao resultado de que hodiernamente resta pacificada nos tribunais, de que a competência para processar e julgar ações de indenização decorrentes de acidente de trabalho é já justiça obreira, e de que o prazo prescricional depende da data do fato, se antes ou após a EC 45/2004.

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Conclusões

Com o advento da Emenda 45/2004, a Justiça do Trabalho tornou-se competente, e pacificado com a súmula vinculante nº 22 do STF, para processar e julgar as ações de dano moral decorrente de acidente de trabalho, conforme dispõe o artigo 114, inciso VI, da Carta Magna.

Para ações ajuizadas na Justiça do Trabalho, cuja ciência inequívoca da incapacidade laboral tenha se dado antesinequívoca da incapacidade laboral tenha se dado antes do advento da EC 45/2004, será cível o prazo prescricional aplicável.

Para aquelas ações cujo dano (ciência inequívoca da incapacidade laboral) ocorreu na vigência da EC 45/2004, serão aplicáveis os prazos contidos no artigo 7º, inciso XXIX da CF: quinquenal ou bienal.

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Referências Bibliográficas

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Da Constitucionalidade da Redução da Maioridade Penal

Marcondes da CostaOrientador: Prof. Dr. Alexandre Sanches

Cunha

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Penal

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Introdução

Destinou-se o presente trabalho monográfico a analisar a constitucionalidade da redução da maioridade penal. Analisamos a questão da imputabilidade, menoridade. Debruçamos sobre os conceitos de crime e ato infracional. Verificamos a questão das medidas protetivas. Finalizando, realizamos a abordagem dos pontos de vistas doutrinários acerca da inconstitucionalidade e da constitucionalidade da redução da maioridade. A conclusão a que se chega é de que a redução da maioridade penal não está vedada pela Constituição Federal. Tudo depende de questão política. De uma opção do legislador.

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Metodologia

A método empregado na execução do trabalho é o dedutivo, com consulta a bibliografia que versa sobre o assunto.

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Resultados

Não há consenso doutrinário sobre a redução da maioridade penal. Há defensores da inconstitucionalidade e da vertente oposta. O que se percebe, no entanto, é que aqueles que a entendem constitucional, arrolam os melhores argumentos. Argumentos estes fundados em princípios de direito constitucional e penal. Por esta razão, rendemo-nos aos argumentos daqueles que tem a medida como constitucional.

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Conclusões

O legislador brasileiro há muito se debruça sobre a questão da idade penal. Na época imperial, permitia-se a imposição da pena ao menor de 14 anos de idade. A maioridade penal foi alterada ao longo de nossa evolução. Embora não haja um critério científico que a justifique, Constituição Federal, o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente a estabelecem aos 18 anos de idade. Em decorrência de vários “crimes”, envolvendo menores, a sociedade voltou-se a discussão da redução da maioridade penal. Vários projetos de emendas à Constituição Federal encontram em trâmite no Congresso Nacional. Ora preconizam a redução da maioridade, ora a ampliação do período de internação do adolescente infrator. Sem entrar no mérito se tais medidas se prestam à d ã d i i lid d tit i ã d ità redução da criminalidade, a constituição admite a redução. Basta que o legislador a emende. É questão de Política Criminal.

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A Ampliação do Serviço Social NA Previdência Social: A Busca pela

Expressão de Direitos

Maria do Socorro N. de Oliveira AraújoMaria do Socorro N. de Oliveira AraújoOrientador: Prof. Dr. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Previdenciário

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Introdução

Com o impacto das novas nuances no mundo do trabalho, destacando a flexibilização e desregulamentação das relações de trabalho, a mudança de expectativa no Brasil, as novas medidas de acesso à aposentadoria, a violência urbana, entre outros fatores, vê-se agravada a saúde dos trabalhadores que, em conseqüência, busca a Política de Assistência Social por não se enquadrar nos critérios postos para a utilização da Política de Previdência Social. A partir deste quadro, é construído o alicerce para se pensar na atuação profissional do Serviço Social, colocando-o no espaço daqueles que, sob todos os obstáculos, mantém acesa a discussão reivindicativa da categoria. Este trabalho se propõe a analisar as particularidades referentes ao processo de ampliação do S i S i l b id iá i f d áliServiço Social na base previdenciária fazendo uma análise a partir do momento em que o Serviço Social é inserido na instituição previdenciária e como reage aos avanços e retrocessos do contexto social.

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Metodologia

Para a realização deste trabalho, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica no intuito de fundamentar a relação do Serviço Social na Previdência Social Brasileira.

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Resultados

Tendo como base a fundamentação constituída na Matriz Teórico-Metodológica do Serviço Social na Previdência Social, a profissão se adorna de objetivos e metodologia que permeiam o fazer profissional, utilizando procedimentos, instrumentos e técnicas. Destaca-se que é grande a complexidade desse tema e o papel do assistente social nesse paradoxo de intenções onde de um lado encontram-se os usuários detentores de direitos e no outro, a força capitalista.

A pesquisa bibliográfica teve a intenção de expor a necessidade de, no momento agora posto, afirmar o rumo de emancipação do Serviço Social, na busca de que, através da hegemonia do Projeto Ético-Político da Profissão, se estabeleça a ampliação e atuação do Serviço , ç p ç ç çSocial na Previdência Social.

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Conclusões

Com surgimento em 1974, o Ministério da Previdência e Assistência Social, passou a ser responsável pela formulação de políticas e normatizações das ações, sendo estas políticas executadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Diante da promulgação da atual Constituição (1988) ficou posto a Seguridade Social, onde o seu tripé reza a Saúde como direito de todos, a Previdência Social para quem contribui – sendo extensiva aos seus dependentes – e a Assistência Social para quem dela necessita. Assim, é de competência do Serviço Social na Previdência Social esclarecer e lutar pela validação de direitos sociais, buscar formas de, junto aos beneficiários, encontrar solução de problemáticas que norteiam a dinâmica do usuário, seja em sua relação com a I tit i ã P id iá i l ã à j tInstituição Previdenciária ou em relação à conjuntura social. O profissional em sua ação interventiva tem como prioridade assegurar o direito ao usuário pelo acesso aos benefícios e serviços previdenciários, e na contribuição para a formação de uma consciência de proteção social ao trabalho em parceria com o Poder Público.

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Referências Bibliográficas

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Direito de Arrependimento do Consumidor

Maria Francisca de MoraisOrientador: Prof. Dr. Maurício Dellova de

Campos

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Consumidor

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Introdução

Este trabalho tem por objeto analisar aspectos referentes ao direito de arrependimento do consumidor, considerando que o consumo é parte integrante do cotidiano do ser humano.

A pesquisa consistiu no exame de literatura jurídica, especialmente em obras específicas do direito do consumidor, assim como do direito comparado, uma vezconsumidor, assim como do direito comparado, uma vez que o tema é recente e precisa de jurisprudência pátria específica.

O objetivo geral do mesmo é discutir as possíveis falhas na aplicação prática do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, especificando as divergências que giram em torno do exercício do direito de arrependimento do consumidorconsumidor.

Para tanto, será estudado o objetivo do dispositivo, conceitos de consumidor e fornecedor, o direito comparado, as modalidades de vendas fora do estabelecimento comercial, o prazo de reflexão, a devolução dos valores pagos, dentre outros.

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Metodologia

No curso do trabalho foi utilizado o método descritivo exploratório e a analise qualitativa, sendo uma pesquisa bibliográfica documental onde se recorreu a livros e materiais acadêmicos, também foram realizadas pesquisa na legislação e na internet.

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Resultados

Conceitos Básicos:

Consumidor

Fornecedor

Relação de Consumo

Direitos e deveres do Consumidor

Direito a informação

Direito a reflexão e arrependimento

Direito de arrependimento do Consumidor

No Direito Comparado

Prazo para reflexão X Vinculo Jurídico no Direito ComparadoComparado

Modalidades de Direiro de Arrependimento no Brasil

Prazo de Reflexão(Art. 49 CDC não é taxativo)

Devolução das quantias pagas.(O CDC concede ao consumidor 7 dias)

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Conclusões

Após as considerações produzidas a pesquisa teve como objetivo identificar o direito de arrependimento do consumidor pelas compras feitas fora do estabelecimento comercial.

Os legisladores que elaboraram o CDC, Lei 8078/90, foram muito felizes neste projeto, pois temos o melhor e mais avançado, no âmbito geral, Código Consumerista doavançado, no âmbito geral, Código Consumerista do mundo, protegendo e elevando desta forma o consumidor para lhe equiparar aos fornecedores, tratando assim os "iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade".

O art. 49 do CDC, o qual traçamos alguns comentários, este foi elaborado de maneira pertinente, principalmente para os dias de hoje, onde as pessoas não tem tempo para nada é mais fácil usar da praticidade e acessar a internetnada, é mais fácil usar da praticidade e acessar a internet e usar essa nova ferramenta que é o comércio eletrônico.

Contudo, espera-se a adequação do referido artigo 49 do CDC aos novos tempos, preocupando-se com a parte vulnerável da relação de consumo, que é o consumidor.

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Referências Bibliográficas

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A Efetividade do Direito Material quanto ao Esvaziamento do

Processo Cautelar

Murilo Marquini PortoqOrientador: Porf. Dr. Sergio Moraes Cantal

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Processual

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Introdução

Da convivência do homem em sociedade criam-se inúmeras relações que surgem para satisfazer suas necessidades de sobrevivência, e estas, na medida em que se intensificam os conflitos sociais, faz-se necessária a busca de um meio eficiente para regulamentá-los. Surgiu então, o Direito com função de regular relações humanas. Alinhe-se que, fito precípuo do direito é a resolução de conflitos, de acordo com a convicção que prevalece em determinado momento e lugar, sem a necessidade de vultosos sacrifícios e desgastes. Assim, com a evolução da sociedade os conflitos se intensificaram e o estado de indefinição entre pessoas tornou-se motivo de angústia e de tensão individual e social. Na evolução da sociedade podem-se analisar atividades usadas para a solução dos conflitos, f d i i tfazendo-se imperioso perscrutar, nesse panorama, instrumento eficaz na busca da solução de litígios: a tutela antecipada. Assim, tal instituto tem buscado evoluir e se firmar como um instrumento que visa distribuir ônus do tempo no processo, no ensejo de uma prestação jurisdicional tempestiva, que resguarda aos interessados no litígio acesso à ordem jurídica justa e eficaz.

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Metodologia

O ti d t d l i d i tili d l t d d dO tipo da metodologia de pesquisa utilizada na coleta dos dados e informações atinentes à presente temática, baseou-se em fontes bibliográficas e documentais. Estas, permitiram uma tomada do conhecimento da matéria de modo denso, inclusive, frente a leitura de diversas publicações/estudos, de modo que se esboçaram fidedignas abordagens, e consequentemente, assentes conclusões. O procedimento metodológico teve como fontes primárias legislações infraconstitucionais (Lei nº 5.869/73, Lei nº 8.952/94, Lei nº 10.444/02) e a jurisprudência, e como fontes secundárias a doutrina pátria que trata da matéria do direito processual civil. Nesse azo, a consecução dos objetivos pauta-se no seguinte plano-cronograma de estudo:

a identificação da matéria objeto do estudo, com a seleção de livros, periódicos e consulta à internet, em conjunto com leitura de reconhecimento;

leitura crítica e interpretativa do material bibliográfico e documental coligido;

problematização e redação do texto, com a citação de diversas daquelas fontes pesquisadas;

encaminhamento de relatórios e trabalho final; e,

apresentação/resposta questionamentos.

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Resultados

éAmparado no estudo prévio do processo cautelar como instrumento efetivo na aplicação do direito material, bem como, diante de uma análise crítica das conclusões obtidas, pretendeu-se fatigar as diversas indagações quanto à tutela antecipada, trazendo à luz do Direito Material a sua importância, primado sempre, pela garantia do acesso à justiça. Após a feitura das definições e delimitações do tema

t ifi f ibilid d d t t l t i dproposto, especificou-se a fungibilidade da tutela antecipada, trazida pelo § 7º, do artigo 273, do CPC, com o advento da Lei nº 10.444/02. Isso, pois, baseado nos princípios da efetividade do processo e do devido processo legal, a antecipação de tutela surge como exigência imperiosa de um processo que visa prestação jurisdicional com resultados rápidos e justos. Destarte, o juiz na concessão do provimento sumário pode estabelecer os meios de efetivação por meiosumário, pode estabelecer os meios de efetivação por meio dos quais a tutela antecipada poderá ser efetivada (artigo 273, § 3º do CPC). Por fim, imprescindível notar a evolução da tutela antecipada nas sentenças (eficácia executiva), nos tribunais (execução provisória), bem como nos tribunais superiores – STJ e STF (tutelas recursais). É esta a consolidação da tutela antecipada.

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Conclusões

Diante da situação jurisdicional que tem se arrastado até osDiante da situação jurisdicional que tem se arrastado até os dias atuais, principalmente, quanto à morosidade na prestação da medida, em desrespeito ao cidadão que procura o Poder Judiciário para que lhe seja solucionado o conflito, o legislador tem buscado soluções para modificar esta atuação falha. Neste cenário de insatisfação, a tutela antecipada figura como um fio de esperança àqueles que necessitam da prestação jurisdicional Assim a tutela antecipada temprestação jurisdicional. Assim, a tutela antecipada tem evoluído de modo maduro, apesar de ser um instituto como regulamentação “nova”. As suas mais recentes alterações, demonstram que seus objetivos vão muito além de apenas garantir a solução de conflitos por meio da tutela jurisdicional, mas sim, há uma busca pelo acesso efetivo à justiça com uma prestação jurisdicional mais célere, proporcionando a tão esperada efetividade do Direito. p p pDestarte, a tutela antecipada tem se consolidado em muito na relação jurídica contemporânea, haja vista o grande anseio da sociedade por seu desempenho primordial no âmbito do Direito Processual Civil Brasileiro, concedendo um maior acesso à ordem jurídica, com valorização da celeridade e da eficácia, além do respeito aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.

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Referências Bibliográficas

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O Direito da Mulher e a Conquista da Cidadania

Nayara Storti BarbosaOrientador: Prof Dr Lael Rodrigues VianaOrientador: Prof. Dr. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

Esta pesquisa se fundamenta na evolução das conquistas da mulher na sociedade. A mulher conquistou seus direitos básicos ao longo da história através de uma luta constante. Isso porque, já na Antiguidade, Platão, um dos filósofos gregos mais conhecidos dizia que a mulher não possuía alma. Baseados nessa afirmativa de Platão, outros filósofos, como São Tomas de Aquino - na Idade Média, reafirmou em sua Suma Teológica que “a mulher não possuía alma”, impondo ao ser humano do sexo feminino em nome da fé de Deus, séculos de segregação e dominação, que se estende até hoje em todas as culturas, embora em gradações diferentes.

Mas na prática, ainda é grande a discriminação contra a mulher, especialmente no trabalho onde os homens , precebem salários maiores para fazer o mesmo trabalho que as mulheres.

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Metodologia

Serão utilizadas para elaboração do trabalho estratégias metodológicas adotadas baseadas na pesquisa qualitativa e também no método de procedimento. Além disso, adota-se a pesquisa sócio jurídica concentrada principalmente na pesquisa bibliográfica e documental.

O presente trabalho será desenvolvido através da realização de um estudo teórico, descritivo-exploratório,realização de um estudo teórico, descritivo exploratório, embasado na abordagem dialética.

Serão analisados também dados e artigos retirados de sites da internet.

Com este material todo, depois de analisado, poderemos chegar às nossas conclusões. Desenvolveremos, pois, o método analítico-dedutivo.

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Resultados

Originalmente, a mulher não podia administrar os bens do casal ou exercer o pátrio poder e, ainda, não podia propor queixa-crime sem o consentimento do marido.

Verifica-se então, a partir do estatuto da mulher casada, que até então era chefe exclusivo da sociedade conjugal, passou a ter a mulher como colaboradora, no interesse comum do casal e dos filhos. A mulher assumiu seu papelcomum do casal e dos filhos. A mulher assumiu seu papel legalmente, como companheira ou consorte, colaborando nos encargos da família, assumiu a obrigação (e o direito) de velar pela direção material e moral desta. À mulher que exercesse profissão lucrativa em separado das atividades do marido, foi dado o direito de praticar todos os atos inerentes ao seu exercício e à sua defesa, sendo que o produto de seu trabalho, podia ser usado livremente.p , p

A mulher, no novo contexto, abandona o papel de coadjuvante, quase passiva,. Adquire, então as regras da própria vida, e tem início a mais radical inovação estrutural da família, legitimando sua independência pessoal e social.

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Conclusões

Ao Estudar a legislação brasileira verifica-se que as conquistas efetivas da mulher foram lentamente sendo reconhecidas no mundo todo e que o Brasil, considerando homens e mulheres iguais em todos os sentidos.

Esta monografia surgida da presunção de que os direitos da mulher são diariamente desrespeitados, buscou reunir fundamentos do direito, fatos históricos, marcos dafundamentos do direito, fatos históricos, marcos da conquista da cidadania feminina, destacou o papel da mulher na família brasileira e na atualidade, que, segundo se tem conhecimento, vem se transformando de mero apêndice em chefe e provedora.

Concluiu-se aqui, como se previa desde a concepção do tema para a monografia, que o mundo ainda vê na atualidade a mulher com preconceito e a trata comatualidade a mulher com preconceito e a trata com injustiça, declarada ou velada.

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O Auxílio Reclusão no Brasil

Patrícia Marta ConchineloOrientador: Prof. Dr. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Previdenciário

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Introdução

Trata-se de estudo sobre a prestação previdenciária do auxílio-reclusão no Regime Geral de Previdência Social, regulado pela Lei 8.213/91, que tem como intuito proteger os dependentes do segurado carente que estiver sob custódia do Estado, impossibilitado de prover a subsistência daqueles em virtude de sua prisão. Visando à plena compreensão da presente prestação, partiu-se do estudo do histórico do desenvolvimento da seguridade social, até a conformação obtida nos tempos modernos. Por fim, dedicamos considerações às alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº. 20/98, que limitou o benefício aos dependentes do segurado de baixa renda, Em capítulo próprio, foi anexado uma pesquisa realizada na cidade de Bauru, com informações prestadas pela Chefe de Serviços d B fí i d G ê i E ti d I tit t N i lde Benefícios da Gerência Executiva do Instituto Nacional de Serviço Social – INSS Srª. Fátima Tavarez de Oliveira Prado, além de informações prestadas pelo Diretor Técnico III, responsável pela Diretoria de Movimentação de Presos da Penitenciária Dr. Alberto Brocchieri, Srº. José Eduardo Fernandes Avila, onde foi informado que atualmente, são poucos os detentos que recebem o auxílio-reclusão.

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Metodologia

O desenvolvimento da pesquisa se deu através de pesquisa no Instituto Nacional de Serviço Social – INSS, e na Penitenciária Dr. Alberto Brocchieri, como também através de pesquisa bibliográfica, especialmente em livros previdenciários, em normas que o regem e em especial a Lei 8.213/91, com a finalidade de aprofundar ainda mais o conhecimento sobre o referido benefício.

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Resultados

A maioria das famílias de presos que trabalhavam com carteira assinada tem conhecimento do benefício garantido por lei, o auxílio-reclusão, mas conforme demonstra os dados apresentados pelo INSS de Bauru, a minoria dos detentos recebem o benefício, o número de benéficos concedidos é muito pequeno devido muitas vezes o detento nunca ter trabalhado com registro em carteira de trabalho, ou nunca ter contribuído com o INSS, além do mais, há também o requisito da baixa renda e de manter se na qualidade de segurado o que gera uma grande dificuldade para os dependentes obterem o benefício. Conforme dados fornecido pela Srª. Fátima Aparecida Tavarez de Oliveira Prado, Chefe de Serviços de Benefícios da Gerência Executiva do Instituto Nacional de Seguridade Social da Cid d d B d b tid d dCidade de Bauru, podemos observar que a quantidade de benefícios concedidos é muito baixa, pois conforme informação do Srº. José Eduardo Fernandes Avila, Diretor Técnico III, responsável pelo Setor de Movimentação de Presos, da Penitenciária Dr. Alberto Brocchieri de Bauru atualmente há 1231 (mil e duzentos e trinta e um) detentos e a maioria desses possui o benefício.

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Conclusões

Procurou se mostrar que certamente é indiscutível que oProcurou-se mostrar que certamente é indiscutível que o auxílio-reclusão é um benefício de suma importância para o segurado, os dependentes e a sociedade. De todo o exposto, tem-se que o auxílio-reclusão é um benefício previdenciário destinado aos dependentes do segurado de baixa renda que foi detido ou recluso. Seu principal objetivo é garantir aos familiares uma vida minimamente digna, através do pagamento de um benefício. A Magna Cartaatravés do pagamento de um benefício. A Magna Carta prevê como fundamental o princípio da dignidade da pessoa humana, que vem conceder a cada cidadão o direito a uma vida digna mesmo em situações imprevistas como a doença, invalidez, morte e reclusão. A Lei prevê alguns requisitos para concessão do benefício auxílio-reclusão, tais como a qualidade de segurado, o evento determinante (prisão), que o requerente dependa do segurado e a baixa renda. O Poder Público, contudo, bem como a sociedade ainda têm muito que trabalhar no sentido de mobilizar a população quanto à ignorância em relação à existência do benefício. Para finalizar este trabalho, os objetivos gerais e específicos foram alcançados e é em síntese, apenas um convite à reflexão sobre o tema, que é de suma importância pois afeta toda a sociedade.

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Referências Bibliográficas

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MARTINS, Sérgio Pinto. Fundamentos de Direito da Seguridade Social, 7º Edição, Editora Atlas, São Paulo -2006.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA ELEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Organizador Nelson Mannrich. 6º Edição. rev. atual. e ampl. São Paulo -Revista dos Tribunais, 2005.

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O P l d Mi i té i PúbliO Papel do Ministério Público como Defensor do Consumidor

nas Relações de Consumo

Paula Fontenelle da Costa AmadeuOrientador: Prof. Dr. Maurício Dellova de

Campos

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Consumidor

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Introdução

A partir da observação da importância atribuída ao Ministério Público como defensor do consumidor e do seu papel singular no Estado de Minas Gerais, o presente trabalho mostra quais são os instrumentos de defesa do consumidor utilizados pelo Ministério Público e, principalmente, nas Promotorias de Justiça especializadas na defesa do consumidor e no PROCON do Estado de Minas Gerais, em busca da aplicação eficiente da Política Nacional de Defesa do Consumidor instituída pelo Código de Defesa do Consumidor brasileiro.

A Lei n. 8.078/1990, que instituiu o CDC, ganhou espaço no cotidiano dos brasileiros e gerou disputas judiciais sobre o tema.

Operar o direito do consumidor requer espíritoOperar o direito do consumidor requer espírito revolucionário do direito tradicional, considerando que a lei 8.078/90 CDC, estabelece conceitos e institutos próprios em seu ordenamento jurídico.

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Metodologia

No curso do trabalho foi utilizado pesquisa bibliográfica, pois foi elaborada a partir de material já publicado, constituindo principalmente de livros e artigos periódicos disponibilizados na internet. Para o desenvolvimento do trabalho adotou-se o método descritivo exploratório de análise qualitativa.

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Resultados

O Consumerismo - questões preliminares sobre a tutela do consumidor.

Conceitos Básicos: Consumidor Relação de Consumo

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor A legitimação do MP para a defesa do consumidor A legitimação do MP para a defesa do consumidor Tutela Administrativa Tutela Penal Tutela Jurisdicional Civil

O papel “sui generis” do MPMG na defesa do consumidor. MPMG como autoridade administrativa do PROCON. O Poder de Polícia do MPMG. Dos instrumentos de apuração de irregularidades Investigação Preliminar; Processo Administrativo Termo de Ajustamento de Conduta Medidas administrativas cautelares

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Conclusões

Conclui-se que a atuação do Ministério Público enquanto órgão legitimado a defender o consumidor em juízo e a atuação do MPMG enquanto PROCON estadual, possuidor de autoridade em relação aos interesses coletivos dos consumidores, faz com que seus papéis se complementem e acrescentem vantagens aos consumidores, principalmente aos mineiros, que são defendidos por uma Instituição diferenciada, sendo que todas as providências cabíveis podem ser tomadas de antemão, pelo mesmo órgão.

A atuação do MPMG faz-se de maneira diferenciada, podendo-se notar uma maior proteção dos consumidores e uma atuação relevante do órgão ministerial, com a resolução de problemas de modo extrajudicial, ç p j ,dispensando-se na maioria das vezes a interferência do Poder Judiciário.

Junções como essas demonstram a maturidade e a percepção da melhora dos resultados produzidos em conjunto, principalmente quando o assunto é a defesa do consumidor.

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Referências Bibliográficas

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RANGEL, Rodrigo Costa Vidal. Educação constitucional, cidadania e Estado Democrático de Direito. Porto Alegre: Núria Fabris, 2008, apud EILBERG, Ilana Finkielsztejn. O direito fundamental à educação e as relações de consumo. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, nº 74, p. 166-abr/jun.2010.

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A Proteção do Acidente de Trabalho à Luz da Doutrina

Trabalhista

Paula Lorena RibeiroPaula Lorena RibeiroOrientador: Prof. Dr. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso daPós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

O presente trabalho encontra-se estruturado em quatro capítulos, sendo que o primeiro trata dos aspectos gerais da responsabilidade civil. Já o segundo capítulo tem como foco a conceituação do dano moral, apresentando o histórico da responsabilização por sua ocorrência no direito brasileiro. O terceiro capítulo, por sua vez, apresenta uma abordagem desencadeada a partir da análise do acidente de trabalho. E, por fim, o quarto capítulo analisa as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45/2004 e a pacificação da competência da Justiça do Trabalho para julgar o pleito de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho.

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Metodologia

O presente estudo se utilizou da metodologia de pesquisas bibliográficas, com a finalidade de encontrar, nos mais diversos autores, temas de importanterelevância para subsidiar este trabalho.

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Resultados

A Justiça do Trabalho é competente para apreciar as ações indenizatórias provenientes de acidente de trabalho.

A Justiça do Trabalho também é competente para apreciaração proposta pela viúva ou filhos do empregado falecidoem decorrência de acidente do trabalho.

As ações de concessão e revisão de benefíciosid iá i id tá i ã i d j l dprevidenciários acidentários são apreciadas e julgadas

pela Justiça Comum Estadual .

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Conclusões

Através de toda a explanação feita ao longo do presentetrabalho, é possível inferir que, em que pese o STF terpacificado o assunto, o tema da competência da justiçalaboral não se exaure, rendendo, ainda, muita controvérsiatanto na doutrina quanto na jurisprudência nacionais.

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Referências Bibliográficas

LOMBREGART, Marcus Vinícius. Dano Moral nasRelações Individuais do Trabalho. São Paulo: Ltr: 2001.

OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. Indenizações poracidente do trabalho ou doença ocupacional. São Paulo: LTr, 2005.

SANCHES, Gislene A. Dano Moral e suas ImplicaçõesDi it d T b lh Sã P l LT 1997no Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1997

TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. A Justiça do Trabalho e a Emenda Constitucional 45/2004. In: RevistaLTr. São Paulo: Ano 69, no 01, jan./2005, p. 19-20.

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O Ambiente de Trabalho e Acidente de Trabalho

Paulo Sérgio de Souza O i t d P f D L l R d i ViOrientador: Prof. Dr. Lael Rodrigues Vianna

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

O tema, O Ambiente de Trabalho e Acidente de Trabalho com atenção às notícias da mídia sobre índices alarmantes de ocorrências de acidentes no ambiente de trabalho e forma de prevenção. Observamos que o tema no seu contexto e análise é muito extensivo, sendo necessário delimitar a idéia principal e atentarmos aos pontos que mais chamam a refletir sobre a pesquisa. O assunto tratado aqui é de grande importância no estudo acadêmico que serve de base para a sociedade e consciência sobre o problema que afeta diretamente nossos trabalhadores no interior das empresas, muitos deles ocultos ao conhecimento do empregador, das autoridades competentes e até mesmo da sociedade de classe miserável que desconhece o fato por não ter

h i t A f d t d iacesso ao conhecimento. A forma de estudo e pesquisa aplicado neste trabalho de conclusão de curso é na forma da lei, de livros, de obras sobre o assunto, de pesquisa na internet que colaboraram com o desempenho do referido tema.

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Metodologia

Abordar as características, formas diversas de ocorrências, consequências, prevenções, legislação, programas aplicados, conscientização do empregador e do empregado, mobilização das autoridades, fiscalização, meios de prevenção e formas de combate do acidente de trabalho. Investimentos no ambiente de trabalho por meio de higiene, saudável e seguro, retorno ao SUS, ao empregador, empregados e para o País. Formas de prevenção e combate de acidentes de trabalho, mobilizando a sociedade e reduzindo os índices de acidentes que demonstram sequelas dos empregados envolvidos em acidente no ambiente de trabalho, muitos não tendo amparo pelo seguro do INSS. A participação das mulheres no ambiente de trabalho tem aumentado,

t ib i d i d d i j t S ácontribuindo com uma sociedade mais justa. Será um estudo importante que esclarecerá dúvidas sobre o ambiente e acidente de trabalho.

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Resultados

O trabalho de conclusão de curso foi elaborado com base nas obras pesquisadas, sendo que, os índices estatísticos do governo são alarmantes, muitos dos trabalhadores estão perdendo a vida precocemente, mutilados ou com sequelas diversas. Muitos destes trabalhadores não possuem a proteção do seguro do INSS e com uma maior parcela de participação feminina no mercado de trabalho há necessidade de criar política pública com maior eficácia na prática para coibir o abuso por parte de algumas empresas que não respeitam totalmente o texto de Lei. O ordenamento jurídico atual é muito eficaz, mas não funcional totalmente, será necessário um avanço maior por parte de nossos legisladores no sentido de acabar com a impunidade, fazendo valer o respeito a vida.

Com ações por parte das autoridades no presente o resultado de melhores índices, ou seja, redução ou quase extinção das ocorrências de acidentes nos ambientes de trabalhos se dará a longo prazo, devido a própria cultura do trabalhador brasileiro.

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Conclusões

Concluo que a legislação trabalhista é eficaz e com a cooperação das empresas para proporcionar uma melhora na qualidade de vida do empregado e a participação da sociedade, em um futuro a longo prazo, o Brasil deverá reduzir os índices de acidentes no trabalho. Não será possível permanecer o empregado em uma cultura arcaica e ultrapassada. Os investimentos na área se faz necessário para promover o bem estar no ambiente de trabalho. Isto faz parte das mudanças que o Brasil deverá adotar se quiser ser chamado um dia de país desenvolvido. A participação de todos é fundamental para o êxito de um ambiente de trabalho longe de acidentes. Sendo o Direito do Trabalho o principal instrumento regulador do cumprimento da Lei.

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Referências Bibliográficas

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CHIAVENATO, Idalberto; Recursos humanos: o capital humano das organizações, 8ª ed. 4. Reimpr São Paulo: Atlas, 2008.

GAGLIANO P bl St l N d di it i il GAGLIANO, Pablo Stolze, Novo curso de direito civil, Responsabilidade civil / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. Abrangendo os códigos civis de 1916 e 2002, 5ª ed., ver. e at. São Paulo: Saraiva, 2007.

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Assédio Processual

Rafael Borelli Orientador: Prof. Dr. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

Não existe legislação sobre o Assédio Processual no nosso ordenamento jurídico.

Socorremos-nos da legislação comum para coibir atos de má-fé na Justiça do Trabalho, porém, sem muito sucesso, haja vista que o mobbing processual é mais complexo e dinâmico que a simples litigância de má-fé.

A l d ã i i i d dAs empresas reclamadas são as principais causadoras da postergação do processo, usando o contraditório e a ampla defesa com objetivos temerários, obscuros e maléficos. Entretanto, juízes, reclamantes e até serventuários da justiça incorrem em assédio processual.

A gama de recursos disponíveis, a possibilidade de se requer diversos meios lícitos de provas e a facilidade de se ingressar na justiça do trabalho, despertam muitas vezes a nítida má-fé da parte com quem se litiga.

Diante do crescimento assustador dessa prática nefasta, o que podemos fazer para coibir o assédio processual que nasce e cresce em nosso meio jurídico?

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Metodologia

Para a elaboração do presente trabalho, foram feitas pesquisas sobre teorias, conceitos e ideias emanados dos mais renomados profissionais do direito no Brasil sobre o tema.

Aliado a isso, trouxemos as principais construções jurisprudenciais sobre o assunto, em especial a decisão que iniciou e difundiu a questão do Assédio Processualque iniciou e difundiu a questão do Assédio Processual em nosso ordenamento jurídico.

Obtivemos, ainda, dados sobre como o mobbingprocessual repercute negativamente em nosso ambiente jurídico e como isso nos leva a uma justiça lenta, ultrapassada e obscura.

De uma forma geral, ficaram estabelecidas novas premissas sobre como enfrentar e repelir o assédio processual.

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Resultados

Os resultados obtidos com o presente trabalho apontam para um vasto crescimento do instituto do Assédio Processual no Poder Judiciário do Brasil.

Os atos reiterados de recursos protelatórios, pedidos infundados de provas, ações idênticas contra um mesmo empregador, dentre outros atos graves de má-fé, vem contribuindo pela diminuição da celeridade processual,contribuindo pela diminuição da celeridade processual, sobretudo, na Justiça Especializada do Trabalho.

Dessa maneira, o mobbing processual afoga o nosso judiciário, postergando sobremaneira a entrega da prestação jurisdicional e resultando em uma (in)justiça tardia.

Assim, nossos estudos apontam para um retrocesso na justiça brasileira, quadro incompatível com o atual panorama jurídico nacional almejado pelos operadores do direito.

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Conclusões

O Assédio Processual possui características que o difere de qualquer ato de má-fé previsto no ordenamento jurídico.

O fato de existir reiteradas interposições de recursos, pedidos de provas, não cumprimento de acordos, de dentre outras formas de mobbing processual, instala-se no âmbito processual como uma forma mais grave deno âmbito processual como uma forma mais grave de litigância de má-fé.

É cediço que nossa legislação trabalhista não possui mecanismos para coibir tais práticas.

Nesse diapasão, se faz necessário uma acalorada discussão, estudo e adequação de nossa legislação aos avanços, positivos e negativos, das novas práticas que se instalam em nosso Poder Judiciário Trabalhista.

Portanto, conclui-se, que uma legislação moderna aliada a um Código de Processo Trabalho é a solução adequada para repelir atos como o Assédio Processual, que nascem e crescem na Justiça e enfraquecem a celeridade processual e os objetivos que permeiam o processo.

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Referências Bibliográficas

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SÃO PAULO. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Sentença proferida pela Juíza Mylene Pereira Ramos no processo nº 2784/04. São Paulo, 8 de abril de 2005. Disponível em <www.trt2.jus.br>. Acesso em 13 out. 2011.out. 2011.

GUEDES, Márcia Novaes. Terror Psicológico no Trabalho. São Paulo: LTR, 2004, p.32

ALKIMIN, Maria Aparecida. Assédio Moral na Relação de Emprego. Curitiba: Juruá, 2005, p. 85-86.

DELLEGRAVE. João Afonso. Assédio Processual na Justiça do Trabalho Rio de Janeiro Disponível em:Justiça do Trabalho. Rio de Janeiro. Disponível em: www.nucleotrabalhistacalvet.com.br/artigos.

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Ação Rescisória(Art. 485, V, CPC)

Renata Miura Kahn da Silveira Orientadora : Prof ª Drª Alessandra Moraes O e tado a o essa d a o aes

Teixeira

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Processual

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Introdução

A ação rescisória é o instituto processual que trata da desconstituição da coisa julgada e é utilizada de forma excepcional.

A Reforma do Poder Judiciário promovida pela Emenda Constitucional n. 45 de 2004 trouxe novos institutos jurídicos relacionados ao controle de constitucionalidade, como a súmula vinculante, que visam uma maiorcomo a súmula vinculante, que visam uma maior uniformização das decisões judiciais.

E justamente esta uniformização e a sua relação com os efeitos da coisa julgada, que contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, serão o objeto deste estudo.

O estudo começará com a sentença judicial, a coisa julgada, a ação rescisória. Em seguida, serão estudadas a ação rescisória por violação de disposição de lei e sua relação com a súmula vinculante e as declarações de constitucionalidade e de inconstitucionalidade.

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Metodologia

A metodologia adotada se deu por meio de pesquisas doutrinárias, normativas e jurisprudenciais.

A pesquisa doutrinária visou buscar suporte em estudos dos institutos jurídicos relacionados com a ação rescisória e os efeitos da coisa julgada.

Da mesma forma, a pesquisa normativa teve o l t t d l i bj tlevantamento das normas que se relacionam com o objeto deste estudo.

A pesquisa jurisprudencial foi direcionada às principais questões relativas à coisa julgada e seus efeitos quanto à súmula vinculante e as declarações de constitucionalidade e de inconstitucionalidade.

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Resultados

As pesquisas permitiram observar que a doutrina não está pacificada com relação à forma de uso da ação rescisória quando a decisão transitada em julgado for contrária à decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade.

Quando a norma for declarada constitucional, parte da doutrina entende que seria possível ajuizar ação rescisóriadoutrina entende que seria possível ajuizar ação rescisória com fundamento na negativa de vigência de lei. Por outro lado, se houver declaração de inconstitucionalidade, há divergência entre o cabimento ou não de ação rescisória, ou de ação declaratória de inexistência. Verificou-se que o CPC já prevê algumas formas de impugnação em sede de execução (arts. 741, II e §único, e 475-L, II e § único).

Outro aspecto que foi observado é o fato de que a súmulaOutro aspecto que foi observado é o fato de que a súmula vinculante apenas declara a validade da norma, cabendo ação rescisória somente contra a decisão com trânsito em julgado no caso concreto.

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Conclusões

O estudo permite concluir que a coisa julgada, decorrente do princípio constitucional da segurança jurídica, tem sofrido mitigações, principalmente em razão da preservação da Constituição Federal e da uniformização das decisões judiciais que seguem as suas normas e princípios jurídicos.

Isso ocorre quando há coisa julgada que contraria decisãoIsso ocorre quando há coisa julgada que contraria decisão posterior em sede de controle abstrato de constitucionalidade.

O entendimento da doutrina sobre o uso da ação rescisória nestes casos ainda não é uniforme, mas há uma corrente cada vez mais forte que considera ser possível o emprego de ação rescisória visando adequar as decisões com trânsito em julgado àquelas proferidas pelo Supremocom trânsito em julgado àquelas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade, restringindo a aplicabilidade da Súmula 343 do STF.

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Referências Bibliográficas

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A Repercussão Geral

Rodrigo Octavio Leonidas Kahn da Silveira Orientadora : Profa. Dra. Alessandra

Moraes TeixeiraMoraes Teixeira

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Processual

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Introdução

A crescente quantidade de recursos nos Tribunais Superiores desencadeou a criação de mecanismos processuais como a repercussão geral no recurso extraordinário.

O presente estudo visa demonstrar o contexto histórico nacional do referido instituto, relacionando-o com os institutos estrangeiros semelhantes.institutos estrangeiros semelhantes.

Busca-se também demonstrar a intenção do legislador em racionalizar o sistema recursal brasileiro através da Reforma do Poder Judiciário, promovida pela Emenda Constitucional n. 45 de 2004, bem como analisar os critérios da repercussão geral e as técnicas jurídicas utilizadas pelo legislador.

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Metodologia

A metodologia adotada se deu por meio de pesquisas doutrinárias e normativas.

A pesquisa doutrinária visou buscar suporte em estudos dos institutos jurídicos relacionados com o recurso extraordinário e especificamente com a repercussão geral, incluindo-se o seu contexto histórico e internacional.

D f i ti tDa mesma forma, a pesquisa normativa teve o levantamento da sucessão de normas que se relacionam com o objeto deste estudo.

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Resultados

Um dos resultados das pesquisas demonstrou que o direito norte-americano já buscava uma solução para o excesso de recursos julgados pela Corte Suprema através do instituto do writ of certiorari.

Este mecanismo dá à Corte Suprema discricionariedade para decidir se a questão tratada no processo tem repercussão constitucional.repercussão constitucional.

O direito alemão e o argentino também dispõem de institutos semelhantes que visam “filtrar” os recursos para seus Tribunais Constitucionais.

Outro resultado da pesquisa é a utilização de conceitos vagos para o reconhecimento da repercussão geral, dando ao Supremo Tribunal Federal maior discricionariedade quanto à admissão dos recursos extraordinários.

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Conclusões

O sistema de controle difuso de constitucionalidade criado pela Constituição de 1891 gerou uma grande recursos de efeitos meramente individuais para o Supremo Tribunal Federal, desviando-o de sua função principal que é a guarda da Constituição Federal.

Com o passar do tempo, buscou-se a criação de mecanismos jurídicos para filtrar tais recursos, sendo amecanismos jurídicos para filtrar tais recursos, sendo a repercussão geral o mais recente.

A repercussão geral permite que o Supremo Tribunal Federal tenha maior discricionariedade para admitir apenas os recursos extraordinários que tenham relevância e transcendência suficientes, direcionando, dessa forma, o seu foco para questões constitucionais importantes.

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Referências Bibliográficas

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Democracia Sindical: Ainda um Longo Caminho

Talita I. S. SilvaOrientadora: Profa Dra Patrícia HaddadOrientadora: Profa. Dra. Patrícia Haddad

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

O objetivo deste trabalho é fornecer elementos para pensar o exercício da democracia na atividade sindical. Para tanto, buscam-se no Estado Novo Getulista evidências das raízes anti-democráticas dos sindicatos da atualidade, a partir de idéias de autores de diversas áreas do conhecimento. São apresentadas importantes funções do Direito do Trabalho e princípios da organização sindical. O sistema Sindical brasileiro, as relações entre Estado e os sindicatos, os tipos de órgão sindicais e seus níveis de representação dos trabalhadores também são estudados. Trata-se, também, do conceito de Sindicato, sobretudo no Brasil atual, e das atribuições das organizações sindicais. O processo de implantação do Sindicato Corporativista no Brasil entre os anos de 1930 –1945 i ti ã d á i b il i d í d1945, e a investigação do cenário brasileiro do período em questão no qual Getúlio Vargas surgiu como figura política também são alvos deste trabalho, assim como a análise da construção do “mito” Vargas e sua relação com o mundo do trabalho, e a exploração do tema da legislação trabalhista durante o Estado Novo.

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Metodologia

O Estado Novo foi um período na história do Brasil repleto de antagonismos, sobretudo no que diz respeito aos direitos trabalhistas e conquistas sociais. Algumas das características do sindicalismo corporativista da época ainda se encontram no cerne da atual estrutura sindical e representam verdadeiros entraves ao pleno exercício da democracia. Este trabalho procura fornecer subsídios à reflexão sobre a democracia na atividade sindical, a partir de elementos do Estado Novo no Brasil e da figura de Getulio Vargas. A partir de tais elementos foi possível constatar que, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao manter e fortalecer mecanismo de grave tradição corporativista-autoritária, criou um intransponível impasse à democracia brasileira, restando, ainda, um l i h id à d ilongo caminho a ser percorrido rumo à democracia sindical. Neste trabalho, foi utilizada a metodologia de análise bibliográfica de obras das mais diversas áreas do saber, além do estudo da legislação relativa ao assunto.

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Resultados

O sindicato único brasileiro é produto do autoritarismo do Estado Novo Getulista. Seus vícios de origem estão mantidos até hoje. O regime da unicidade sindical brasileira não reflete qualquer esforço das classes trabalhadoras no sentido de uma unificação consciente. A unidade dos trabalhadores deve representar uma conquista, ao invés de servir – como tem ocorrido no Brasil há mais de 60 anos – aos interesses de dominação do sindicato pelo Estado. Nos regimes totalitários – e o sindicato único do Brasil – é fruto de regime político dessa natureza – o sindicato na verdade não tem força alguma por ser um instrumento nas mãos do governo.

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Conclusões

É inviável construir um regime político inserindo-se, em seu núcleo fundamental, mecanismos e institutos típicos de um regime que lhe seja antagônico. A CF de 1988, a ao manter e fortalecer mecanismo de grave tradição corporativista-autoritária, criou um intransponível impasse à democracia brasileira.

No âmbito do ordenamento jurídico trabalhista essesNo âmbito do ordenamento jurídico trabalhista esses mecanismos inviabilizadores de uma experiência democrática efetiva e profunda são a manutenção da contribuição sindical obrigatória; a base territorial mínima, a noção de categoria; e a unicidade sindical imposta por via legislativa.

A proposta de extinção desses ranços emanados do corporativismo italiano tem a virtude de estabelecer umcorporativismo italiano tem a virtude de estabelecer um novo parâmetro para estruturação do sistema sindical brasileiro no caminho da liberdade sindical autêntica, alicerçada sobre o pluralismo associativo. Ainda há, portanto, um longo caminho a percorrer rumo à democracia na atividade sindical.

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A Influência dos RegimesA Influência dos Regimes Patrimoniais de Bens do Casamento nas Escrituras Públicas de Compra

e Venda de Imóveis

T i h d J S d Á ilTerezinha de Jesus Souza de ÁvilaOrientador: Prof. Dr. Rodolpho Vannucci

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Imobiliário

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Introdução

Objetiva-se, através do presente estudo, discorrer a respeito do casamento, sua história, seu conceito, mostrando suas características e os principais efeitos patrimoniais. Explanar acerca dos regimes de bens que podem ser adotados, conceito, seus princípios fundamentais e as modalidades existentes, possibilitando um maior conhecimento e entendimento sobre as relações patrimoniais entre os cônjuges. A importância do pacto antenupcial, bem como a mutabilidade dos regimes de bens. No terceiro capitulo, estudar-se-á sobre as escrituras públicas de compra e venda de imóveis, o histórico do serviço notarial, os requisitos necessários para sua lavratura, bem como a administração e disponibilidades desses bens, sempre relacionado a i fl ê i d i t i i i d b binfluência dos regimes patrimoniais de bens sobre imóveis. Entende-se de grande relevância o estudo deste tema, como forma de conhecimento e entendimento nas relações patrimoniais entre os cônjuges, que são cercados de formalidades e requisitos impostos pela lei, possibilitando uma maior segurança no que se refere á constituição de um patrimônio.

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Metodologia

A metodologia que foi aplicada neste trabalho de conclusão do curso de pós graduação em direito imobiliário foi através de pesquisa nos livros registral e notarial de nossa cidade, e também em livros jurídicos, o qual falou nos direitos imobiliários. Alguma pesquisa através da internet.

Constituição federal de 1988 disponível emConstituição federal de 1988 disponível em www.planalto.gov.br/civil.

Tribunal da justiça do Estado do rio grande do Sul, http://www.tjrs-jus.br.

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Resultados

Do casamento: Características do casamento

Dos Regimes de Bens

Princípios fundamentais de regime de bens

Da escritura pública de compra e venda

Compra e venda de bens e imóveis

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Conclusões

A presente monografia buscou, no decorrer do estudo, expor um conhecimento sobre os regimes patrimoniais de bens, bem como sua influência na oneração ou alienação de um bem imóvel. Para tanto, dividiu-se em três capítulos, onde decorrem as observações a seguir expostas. Outra questão que merece destaque, acerca do regime da separação obrigatória que pode ser modificado, desde que superadas as causas que tornaram esse regime obrigatório. A exceção é no caso de nubentes com mais de sessenta anos de idade. Todavia, conclui-se que haverá ainda muitas interpretações para os artigos controvertidos e duvidosos, assim como muitas divergências a respeito da matéria. O certo é que o novo Código Civil já está vigorando, com imperfeições e omissões que somente com o tempo serão

i id ã l l i l d l d dcorrigidas, se não pelo legislador, pelos operadores do Direito. Deve-se ter sempre em mente que, tratando-se de direito de família, o bom senso, a sensibilidade devem prevalecer. Não se pode permitir que o nosso direito retroaja no tempo, bem como os erros e interpretações sejam corrigidas levando em considerações as novas orientações e diretrizes do direito da Família moderno.

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T ib l d j ti d E t d d i G d __________.Tribunal de justiça do Estado do rio Grande do Sul. Apelação cível N°70010050441, da oitava Câmera cível, 31/05/2005. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br. Acesso em:01nov.2011.

__________.Tribunal de justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação cível N°70012081931, da Sétima Câmara cível, 21/09/2005. Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br>. Aceso em: 01 nov.2011.

__________.Lei 8.935 de 18 de Novembro de 1994.(Lei dos cartórios)disponível em: <http//www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em:26 Nov.2011.

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Do Contrato de Corretagem Imobiliária

Tiago Tiso Chaves Orientador: Prof Dr Rodolpho VannucciOrientador: Prof. Dr. Rodolpho Vannucci

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Imobiliário

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Introdução

O bj ti d t t d é d tO objetivo do presente estudo é destacar as peculiaridades atinentes aos contratos de corretagem, demonstrando também as questões relativas à regulamentação da profissão de corretor de imóveis.

No capítulo primeiro, tratar-se-á da origem do contrato e toda a sua historicidade.

No capítulo segundo por sua vez conceituar-se-á oNo capítulo segundo, por sua vez, conceituar-se-á o contrato de corretagem, de forma mais ampla. Identificar-se-á o objeto principal dessa relação contratual entre o Comitente e o Corretor. Ainda, neste capítulo, tratar-se-á das obrigações e dos direitos do Corretor de Imóveis, da legislação que regula a profissão, dando ênfase também ao principal direito que cabe a esse profissional de corretagem e quais categorias de corretores existem.corretagem e quais categorias de corretores existem.

Finalmente, no terceiro e último capítulo, dentre outras coisas, pretende-se afirmar que a relação contratual é, de acordo com o art. 170 da CF, uma manifestação da ordem econômica, cujas relações fundamentam-se na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa.

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Metodologia

O TCC apresentado está pautado nos pressupostos da pesquisa bibliográfica, uma vez que a proposta centra-se num levantamento teórico das contribuições de estudiosos do tema acerca dos efeitos jurídicos que resultam quando do exercício das atividades inerentes à corretagem imobiliária pelo profissional habilitado.

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Resultados

Muitos são os fatores econômicos, sociais e políticos que influenciam as relações negociais, fazendo com que os tipos de contratos oscilem mediante as necessidades da sociedade em um determinado contexto. Esses fatores determinam o surgimento de novos contratos que melhor se adaptem aos anseios dos partícipes da relação contratual.

Através da utilização de um novo modelo contratual nas intermediações imobiliárias (Contrato de Corretagem Imobiliário), verifica-se que os corretores direcionam a atenção para o aprimoramento da qualidade do seu trabalho e investem em inovações comerciais, deixando por sua conta a preocupação em criar oportunidades, no sentido de, primeiro, fidelizar a relação com o seu Cliente , p , ç(vendedor do imóvel) e, segundo, criar alternativas para viabilizar a comercialização de um determinado negócio.

Portanto, não paira dúvida de que o estudo realizado foi de grande valia para ampliar a gama de conhecimentos sobre os contratos em espécie.

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Conclusões

Em síntese, o Contrato de Corretagem Imobiliária objetiva dinamizar a comercialização do imóvel de acordo com o mercado em que ele se situa, devendo ser focado um trabalho dentro de uma perspectiva sócio-econômica, que busque abranger os potenciais compradores, ocorrendo através da cláusula de exclusividade que responsabiliza as partes da relação a contratar somente uma com a outra, acerca do imóvel que se pretende comercializar. Esse mecanismo torna-se eficaz no mercado imobiliário, uma vez que proporciona uma maior segurança no meio econômico.

É certo que tal convenção gera várias obrigações e deve ser respeitada, a princípio, pelas partes contratantes, porém a não observância dessa cláusula de exclusividade ppor parte de outros corretores, ou até mesmo de terceiros, acaba por causar prejuízo ao Corretor que investe e direciona seus esforços para inserir aquele determinado imóvel no mercado.

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Referências Bibliográficas

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RAPOSO, Alexandre T.; HEINE, Cláudio B. Manual Jurídico do Corretor de Imóveis. 7 ed. Rio de Janeiro: Ímã Produções Artísticas, 2004.

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Justa Causa para Resolução Contratual

Valéria Maria Monfrin TorresOrientadora: Profa Dra Patricia HaddadOrientadora: Profa. Dra. Patricia Haddad

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

O tema “Justa causa para resolução contratual”, tem por objetivo informar como se dá a justa causa pela violação de obrigação legal ou contratual, explícita ou implícita, que abrangem as disposições legais e que permitem ao empregador a rescisão do contrato. Dentro desta temática será abordada a justa causa e suas generalidades (comparações e classificações). Abordará também a justa causa propriamente dita, relatando seu conceito, estrutura e princípios, bem como sobre os direitos do empregado no caso de despedida por justa causa e a forma de dispensa. Serão ainda abordados os tipos de justas causas para a resolução do contrato de trabalho por parte do empregador.

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Metodologia

A metodologia utilizada no desenvolvimento do presente trabalho buscou através de pesquisas na legislação, na doutrina e na jurisprudência, coleta de dados sobre o tema proposto, com o objetivo de levantar informações, obter conceitos, buscar as diferenciações das terminologias utilizadas, bem como a análise de casos concretos relevantes para a formação da monografia.

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Resultados

Constatou-se que a justa causa alegada pelo empregador deverá ser provada, por intermédio dos meios de prova em direito admitidos, pois a dispensa por justa causa, com fulcro no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, exige robusta comprovação, e o empregador, ao sustentar a ocorrência da falta grave por parte do empregado, atrai para si o ônus da prova.

Verificou-se, por fim, que a imputação da justa causa ao empregado trará uma repercussão em toda a sua vida profissional e familiar. Diante disso, a rescisão do contrato laboral por justa causa deverá ser muito bem provada, não ficando margens de dúvidas a seu respeito, mostrando claramente que o empregado buscou aquele resultado.

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Conclusões

Diante de práticas abusivas no trabalho (improbidade, incontinência, desídia, embriaguez, indisciplina e outros), quando a confiança do empregador para com seu empregado contratado é quebrada, é legítimo a ele (empregador) aplicar gradativamente, observando um “critério pedagógico”, conforme a gravidade da falta cometida, as medidas punitivas cabíveis contidas na lei, como advertência ou censura, suspensão e despedida.

Assim, quando o empregado comete ato ilícito que viola sua obrigação legal ou contratual com o empregador, tornando impossível a sua permanência na empresa, como consequência, provoca a sua dispensa, a rescisão por justa causa.

Por fim o sistema de justa causa que vem sendo aplicadoPor fim, o sistema de justa causa que vem sendo aplicado em nosso país é justo, correto, funcional e está anteriormente definido em lei, pois nula seria a justa causa sem lei.

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Lei de Falência no Direito Processual do Trabalho

Victor Belli da CarvalhoOrientador: Prof Lael Rodrigues VianaOrientador: Prof. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

A edição da Lei nº 11.101 de 09 de fevereiro de 2005, após mais de uma década de tramitação no Congresso Nacional, trouxe significativas e importantes inovações à disciplina da recuperação judicial, extrajudicial e falência do empresário e da sociedade empresária.

A mudança ocorrida com a edição da lei supracitada teve repercussão direta no campo trabalhista. De um lado, arepercussão direta no campo trabalhista. De um lado, a partir do momento em que os recursos financeiros da empresa escasseiam, o pagamento de salários, de indenizações trabalhistas e de contribuições devidas ao fundo de garantia por tempo de serviço é logo afetado, ficando comprometido, total e parcialmente. Não obstante, quando a empresa entra em crise financeira, afeta a todos com os quais ela tem relações, sejam clientes, q ç , j ,fornecedores, poderes públicos, prestadores de serviços, etc.

Em consequência destas crises, os empregadores estão sempre, ou quase sempre, entre os credores das empresas em dificuldades.

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Metodologia

A análise dos efeitos da nova lei de falência no processo do trabalho é o tema desta monografia. Serão demonstrados, à luz da Lei nº 11.101/2005, as significativas e importantes inovações ao instituto da falência do empresário e da sociedade empresária, onde as mudanças ocorridas com o advento da nova legislação falimentar tiveram repercussão direta nos atos processuais trabalhistas, dirimindo qualquer dúvida quanto à ocorrência de sua execução. Trataremos dos efeitos causados por uma sentença declaratória de falência quanto aos credores, quanto à pessoa, quanto aos contratos e bens do falido, e por fim, verificaremos e analisaremos, além das mudanças ocorridas na classificação dos créditos, a repercussão da atual l i l ã f li t d t b lhlegislação falimentar no processo do trabalho.

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Resultados

Com a consecução do presente trabalho, restou esclarecido os efeitos da decisão declaratória da falência quanto à pessoa do falido, como em seus bens, contratos e credores, alem das varias consequências que são advindas da falência do devedor sobre o processo de execução trabalhista, onde ao proceder ao exame, ficou elucidado os institutos processuais que os operadores do direito deverão observar no processo do trabalho quando da falência do empregador.

Isto posto, podemos concluir que fez dos mecanismos legais da falência os instrumentais para atingir seus fins, mencionando caminhos e regras possíveis sem afastar o objetivo da produção dos resultados práticos no mundo real, ou seja, a satisfação dos direitos dos trabalhadores., j , ç

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Conclusões

As repercussões da nova regulamentação da falência do devedor são importantes em relação ao processo do trabalho. Em consequência ao que foi exposto neste trabalho monográfico, conclui-se que o procedimento falimentar, previsto na Lei 11.101/2005, trouxe avanços em relação à norma revogada, pois demonstra a tentativa do legislador de pacificação de matérias que geravam várias interpretações, prejudicam o processamento tanto da falência quanto no processo do trabalho.

É bem verdade que a antiga Lei de Falências, por ter sido elaborada em 1945, se encontrava em muito ultrapassada é já não atendia mais a nossa atual realidade.

O novo diploma falimentar dirimiu a grande divergência existente relacionada à competência no sentido de queexistente relacionada à competência no sentido de que, havendo decretação de falência a tramitação do feito perante a Justiça do Trabalho se dá até a liquidação da sentença, momento em que deve ser habilitado o crédito perante o Juízo falimentar, não tendo o juízo trabalhista competência para promover a execução do julgado, a constrição de bens ou alienação dos mesmos.

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Referências Bibliográficas

ALMEIDA, amador Paes de. Curso de Falência e Recuperação de Empresa. 21ª ed. Ref. São Paulo: Saraiva, 2005.

BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. Curso de Direito Processual do Trabalho. 5ª ed. São Paulo: LTr, 2007.

BRASIL, Constituição da Republica Federativa do Brasil, t li d té EC º 52 Sã P l 2006atualizada até a EC nº 52. São Paulo: 2006

SAAD, Eduardo G., SAAD, José Eduardo e BRANCO, Ana Maria Saad C. CLT COMENTADA, São Paulo: LTr, 2006.

BEZERRA FILHO, Manuel Justino. Nova Lei de Recuperação e Falências Comentada. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

MACHADO, Rubens Approbato (coord). Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas –Doutrina e Prática. São Paulo: Quartier Latin, 2005.

MAUAD, Marcelo. Os Direitos dos Trabalhadores na Lei de Recuperação e de Falência de Empresas. São Paulo: LTr, 2007.

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Ação Rescisória na Justiça do Trabalho

Viviane Pemper Baldin de SouzaOrientador: Prof Dr Lael Rodrigues VianaOrientador: Prof. Dr. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Trabalho

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Introdução

A presente monografia tem como objetivo principal enfatizar a aplicabilidade da ação rescisória na esfera trabalhista, bem como o entendimento que é dado à matéria pelos tribunais superiores.

É de suma importância a aplicabilidade da ação rescisória, pois admitir uma sentença transitada em julgado como imutável, mesmo sendo imperfeita ou contrária a lei, vaiimutável, mesmo sendo imperfeita ou contrária a lei, vai totalmente de encontro ao objetivo maior do direito, que é o de alcançar o bem comum, a paz e a organização social.

Neste ponto podemos destacar que a ação rescisória tem como objetivo a tranqüilidade social, impedindo que as partes sejam prejudicadas pelos vícios e nulidades constantes na sentença rescindenda.

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Metodologia

O trabalho buscou a uma abordagem tanto da origem quanto do conceito da ação rescisória.

E para entender o conceito de ação rescisória foi necessário entender o significado de “sentença transitada em julgado” e em quais casos esta sentença poderá ser atacada pela ação rescisória, utilizando-se neste caso de doutrinas.doutrinas.

Procurou-se enfatizar a aplicação da ação rescisória no processo do trabalho, sua importância e qual o entendimento dos tribunais superiores com relação à matéria.

Através do estudo jurisprudencial sobre ação rescisória foi possível verificar que não há um único entendimento por parte dos Tribunais e magistrados, mas sim, diferentes posicionamentos quanto ao modo de sua aplicação.

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Resultados

Durante vinte e quatro anos a ação rescisória foi considerada inaplicável na justiça do trabalho, por não haver legislação sobre tema.

Através do trabalho apresentado, é possível verificar que não há impedimento algum, e, embora a CLT seja omissa quando ao procedimento, cabendo ao CPC dirimir o assunto, chega-se ao resultado de que é cabível a açãoassunto, chega se ao resultado de que é cabível a ação rescisória na Justiça do Trabalho.

Para a aplicabilidade da ação rescisória na esfera trabalhista é necessário que o magistrado faça uma adequação das normas existentes na legislação esparsa.

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Conclusões

O Direito é uma ciência voltada ao equilíbrio da sociedade e serve para tornar a vida em sociedade harmoniosa. Ação rescisória é uma forma de tornar isto possível, corrigindo imperfeições, erros, fraudes que possam colocar em risco os bens jurídicos da sociedade.

Como os legisladores não prevêem e nem poderiam prever todas as normas necessárias em todos os ramosprever todas as normas necessárias em todos os ramos do direito, surge a necessidade dos aplicadores do Direto estarem adequando estas normas em casos concretos.

Embora a Legislação Trabalhista seja um pouco omissa com relação ao procedimento e até mesmo com relação á aplicabilidade da ação rescisória, fica claro observar que não há impedimentos em aplicar à rescisória, nem mesmos os princípios que são invocados pela parte quemesmos os princípios que são invocados pela parte que defende incabível a rescisória na justiça do Trabalho.

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Referências Bibliográficas

GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. 2 – Atos processuais a recursos e processos dos tribunais. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva. 1994.

TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio, Ação Rescisória no Processo do Trabalho – 4ª Edição.São Paulo:LTr.2005.

CAIRO J J é C d Di it P l d CAIRO Jr. José. Curso de Direito Processual do Trabalho – 2ª Edição – Editora Juspodivm – São Paulo: 2009.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. A coisa julgada e a rescindibilidade da sentença – Revista Jurissíntese. Porto Alegre, nº 219, jan. 1996.

MATEUS DA SILVA Homero Batista Curso de Direito MATEUS DA SILVA, Homero Batista. Curso de Direito do Trabalho Aplicado. Vol. 09. ed.Rio de janeiro : Elsevier, 2010.

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A Ab i id d d Clá lA Abusividade das Cláusulas nos Contratos de Adesão frente ao

Código de Defesa do Consumidor

Widya C. R. da Fonseca GonçalvesO i t d P f D M í i D ll dOrientador: Prof. Dr. Maurício Dellova de

Campos

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito do Consumidor

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Introdução

O t T b lh d C l ã d C tO presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo a análise das cláusulas abusivas inseridas nos contratos de adesão no Código de Defesa do Consumidor. Esses contratos de adesão podem conter cláusulas que desvirtuem o sentido ao qual se destinam, imputando malefícios ou desvantagens à uma das partes.

O estudo dividiu-se em três capítulos:

Assim, no primeiro capítulo foi tratada a teoria geral dos contratos, conceituando-se e distinguindo as variadas formas de contratos.

Já no segundo capítulo foi dada ênfase ao consumidor, os princípios que regulam a relação jurídica em que está implicado, assim como os contratos de adesão e suas especificações.especificações.

O terceiro e último capítulo trata das cláusulas abusivas, o rol onde está inserta, assim como as conseqüências e possíveis soluções.

Nas considerações finais são apresentadas as formas de prevenção e repressão possíveis, assim como uma breve exposição do conteúdo tratado no presente trabalho.

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Metodologia

Foram analisados os aspectos contratuais contemporâneos, a origem histórica dos contratos e seus princípios, eis que premente a necessidade de serem visualizadas todas as características contratuais que embasam as relações consumeristas, como forma de aprofundar o conhecimento e assim poder dar mais efetividade às normas que regulamentam as relações entre consumidores e fornecedores.

Por conseguinte, após a análise sistemática das principais cláusulas que integram o rol abusivo estipulado no Código de Defesa do Consumidor e das Portarias que complementam a lista mencionada, ficou nítida a gama de direitos que o consumidor pode se valer caso haja sido prejudicado em alguma relação comercial em que seja p j g ç q jparte.

A análise jurisprudencial destacada neste trabalho ratifica as questões atinentes à ele, ampliando o rol de mecanismos que oportunizam ao consumidor as condições necessárias a demandar equitativamente.

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Resultados

Assim, notou-se que a legislação brasileira foi vanguardista ao trazer diversos mecanismos de proteção e defesa ao consumidor quanto aos abusos que poderia enfrentar.

O espírito do legislador foi o de armar o consumidor e os organismos que o salvaguardam de todos os meios preventivos e repressivos necessários para poder disputarpreventivos e repressivos necessários para poder disputar com paridade de armas frente à parte adversa, geralmente empresas de grande porte, detentoras do poder econômico e possuidoras de mecanismos necessários a demandar com superioridade.

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Conclusões

O legislador dotou os órgãos de meios de prevenção para que não se efetive a abusividade, através dos organismos de defesa do consumidor e do próprio Ministério Público, coibindo, entre outras, a publicidade enganosa, bem como esclarecendo as partes quanto aos seus direitos e obrigações e auxiliando o consumidor quando este vier a se sentir lesado. Em caso de efetiva abusividade, a repressão é o instrumento que garante que o consumidor não venha a ser prejudicado por alguma cláusula que não prestigie seu direito enquanto parte hipossuficiente da relação jurídica consolidada. Por outro norte, deve ser trazido à baila que a efetivação desses direitos na maioria das vezes não está sendo alcançada, vez que falta ao Estado conceder os meios de concretização, tais como o

lh lh t d t i d f imelhor aparelhamento das promotorias e defensorias especializadas, para que haja a subsunção almejada. A análise jurisprudencial destacada neste trabalho ratifica as questões atinentes à ele, ampliando o rol de mecanismos que oportunizam ao consumidor as condições necessárias a demandar equitativamente.

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Referências Bibliográficas

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Comentários ao código de defesa do consumidor: do direito material. São Paulo: Saraiva, 2000.

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. São Paulo: Atlas, 2005.

GONÇALVES C l R b t Di it i il b il i GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: contratos e atos unilaterais. São Paulo: Saraiva, 2006. Vol. 3.

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O Pedágio no Ordenamento Jurídico Brasileiro e suas Implicações no Cotidiano

William Cesar Rodrigues MadureiraWilliam Cesar Rodrigues MadureiraOrientador: Prof. Dr. Vassilios Tritsis

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Tributário

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Introdução

Considerando-se que nosso país possui uma vasta gama de empresas (concessionárias/permissionárias), que prestam serviços no ramo dos pedágios e as inúmeras divergências sobre o tema, mister se faz em tratarmos dos aspectos do pedágio, natureza jurídica e suas implicações no cotidiano de forma geral.

As praças de pedágio praticam cobrança desproporcional, p ç p g p ç p p ,ofendendo os preceitos constitucionais, surgindo a indagação sobre sua legalidade e desvio de finalidade.

Ademais, insta frisarmos que sua cobrança denota-se ofensiva aos princípios da isonomia (igualdade), da liberdade de locomoção, da capacidade contributiva, da proporcionalidade, da moralidade administrativa, da impessoalidade e até mesmo da legalidadeimpessoalidade, e até mesmo da legalidade.

Por fim, temos a inviabilidade da cobrança de pedágio (tributo) por parte de pessoa jurídica de direito privado, (princípio da legalidade tributária), haja vista que não há previsão constitucional de atribuição desta cobrança a entes particulares.

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Metodologia

No corpo do presente trabalho, destaca-se a utilização da renomada doutrina pátria, da nossa Carta Magna de 1988, bem como das diversas leis que tratam sobre o tema e a pesquisa de artigos e textos publicados na internet.

Outra grande abordagem se deu com a inovação de conceitos e características do objeto em estudo, momento em que foram externadas inúmeras noções ouem que foram externadas inúmeras noções ou posicionamentos ainda não aplicados na prática jurídica.

Por fim, frise-se que a elaboração de todo o conteúdo explicitado está em plena sintonia com o texto constitucional, o que evidencia a interpretação conforme a “Lex Maior”, tudo em homenagem ao Princípio da Supremacia da Constituição.

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Resultados

No que concerne aos resultados, pode-se afirmar que o atual palco nacional e, principalmente estadual, do nosso Direito Tributário se encontra extremamente distante do verdadeiro sentido explicitado e querido pelo legislador constituinte.

Embora infinitamente polêmico, o pedágio tem sido retratado pelos estudiosos brasileiros de forma muitoretratado pelos estudiosos brasileiros de forma muito irrisória, por razões diversas, motivo pelo qual se fez necessária a elaboração do trabalho em tela.

Ademais, a partir da análise das implicações do pedágio no cotidiano, foram enumeradas uma série de possíveis soluções para o tema, medidas essas que também dependeriam do interesse de nossos governantes e, principalmente do Poder Legislativo momento em queprincipalmente, do Poder Legislativo, momento em que poderiam ser criadas leis para regulamentar a instituição dos pedágios, seja sob a ótica de tributo (somente a Administração Pública como sujeito ativo), seja como preço público na modalidade tarifa (cobrança feita pelas concessionárias de serviço público).

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Conclusões

Após a análise dos institutos essenciais ao tema, concluímos que o pedágio, da maneira como atualmente é concebido, merece toda nossa reprovação.

Assim, é indispensável a edição de leis para restringir, regulamentar e instituir quaisquer modalidades de pedágios – tributos (taxas) ou preços públicos (tarifas), como também a criação de um sistema informatizado decomo também a criação de um sistema informatizado de cadastro dos usuários; a implantação de mecanismo que auferisse os quilômetros percorridos; o surgimento de faixas de isenções totais e parciais previstas na lei, enfim, são inúmeras as possibilidades existentes para se revolucionar este ramo.

Tal evento asseguraria a fruição dos nossos mais fundamentais direitos conquistados ao longo da evoluçãofundamentais direitos, conquistados ao longo da evolução humana, após imensuráveis conflitos e guerras.

Desta feita, devemos cobrar das autoridades públicas a elaboração de leis que delimitem os caminhos a serem trilhados, seja restringindo, limitando e regulamentando os pedágios.

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Referências Bibliográficas

AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO “ARTESP”. Pedágios - Rodovias Concedidas do Estado de São Paulo - Base Tarifária: Julho/2011. 2011. Disponível em: <http://www.artesp.sp.gov.br/download/artesp_tarifas_pedagios_julho_2011.pdf>. Acesso em 17 out. 2011.

ALEXANDRE, Ricardo. Direito TributárioALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 5. ed. São Paulo: Método, 2011.

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado.19. ed. São Paulo: Método, 2011.

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Financeiro e de Direito Tributário. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.

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O Direito da Familía do Presidiário ao Auxilío Reclusão

Zezita Porto da Silva Orientador: Prof Dr Lael Rodrigues VianaOrientador: Prof. Dr. Lael Rodrigues Viana

Trabalho de Conclusão de Curso da Pós-Graduação em Direito Previdenciário

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Introdução

Este trabalho é uma abordagem à condição social de vida da família do presidiário na sociedade brasileira atual, tendo como pontos chaves de discussão o. O objetivo central é o de discutir o assunto mostrando os avanços e retrocessos sociais por que tem passado a legislação sobre a família no cenário mundial e especialmente brasileiro.

Objetiva-se também mostrar que a família, quando plenamente protegido e valorizado, pode ser produtivo, são apenas frutos dos desmandos de uma sociedade preconceituosa. Desta forma buscamos compreender a trajetória histórica da Seguridade Social e sua configuração como sistema, no cenário mundial e brasileiro em relação à família do presidiário.ç p

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Metodologia

A pesquisa foi de revisão bibliográfica com base na Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, em seus artigos 194 a 204, unificou previdência social, saúde e assistência social, sob a denominação de Seguridade Social. Para (PEREIRA, 2002 ) Direitos, decretos e Leis atinentes à relação de qualidade e vida, visando assegurar melhores condições sociais do idoso e deficiente físico, as primeiras manifestações da Seguridade Social (Previdência Social) Segundo Fernandes (2005), o regime militar procurou atender ás necessidades decorrentes dos impactos do assalariamento na previdência, implementando os programas responsáveis pela saúde, previdência e assistência. É na década de 80 que ocorre o

F d (2005) t i i dque Fernandes (2005) caracteriza como a crise da previdência social, em decorrência do modelo de seguridade social implantado no período militar.

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Resultados

O auxilio reclusão é devido nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes d o segurado recolhido à prisão. Como esclarece Wladimir Novais Martinez (1999:200), o auxilia-reclusão “não tem como escopo tutelar ou indenizar a prisão do trabalhador, ou não poder trabalhar por esta detido, mas substituir os seus meios de subsistências e os de sua família”.

A condição essencial para o recebimento do auxilia-reclusão é que o recluso não receba remuneração da empresa, nem esteja em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de incapaz.

No caso de fuga, o beneficiário será suspenso e, se houver recaptura do segurado, será estabelecido a contar da data em que ele ocorreu de3ste de que esteja aindada data em que ele ocorreu de3ste de que esteja ainda mantida a qualidade de segurado. Após a soltura do segurado, é vetada a concessão de auxilio reclusão.

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Conclusões

Os estudos apontaram que a proteção social que o Estado brasileiro oferece à sua população via sistema previdenciário é uma das mais completas do mundo, especialmente o Regime Geral, que possui 10 tipos de benefícios. Entre as famílias do presidiários, a proteção social chegou a 82,0% em 2003. No entanto, é preciso, como já se frisou no desenvolvimento desse trabalho, que haja outros instrumentos que garantam a aplicação da lei.

As pessoas não estão livres de cometerem erros. A maioria delas tratam a família do presidiário como se ele fosse um estorvo social. E isso não está ocorrendo só em nível extra-familiar não. É de filhos para pais, netos para avós, sobrinhos para tios, estudantes para funcionários da escola, etc.,

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Referências Bibliográficas

BRASIL. Decreto nº 4.227, de 13 de maio de 2002.

CARTILHA DO IDOSO – Política nacional do Idoso. Lei nº 6.214, e 26 de setembro Brasília: Senado Federal, 2007.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Brasília: Senado Federal, 2002.

DONADON, João. Previdência Social: Breve Conceituação e Impactos Sociais. Publicação por meios eletrônicos, 2004.