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• 1 CAPÍTULO PRIMERO
o 1.1 Clasificación de los Actos jurídicos
o 1.2 LA VOLUNTAD JURÍDICA
• 2 Sección Primera
o 2.1 Error:
• 3 Sección Segunda
o 3.1 LA FUERZA
• 4 Sección Tercera
o 4.1 EL DOLO
o 4.2 LESION
o 4.3 SIMULACIÓN
• 5 El Objeto
• 6 CAUSA
• 7 LAS FORMALIDADES
• 8 Ineficacia de los actos jurídicos
• 9 LA NULIDAD ABSOLUTA
• 10 LA NULIDAD RELATIVA
o 10.1 Saneamiento
o 10.2 Saneamiento por la ratificación o confirmación del Acto Rescindible
• 11 NULIDAD TOTAL Y NULIDAD PARCIAL
• 12 EFECTOS DE LA NULIDAD
• 13 CONVERSIÓN DEL ACTO NULO
• 14 EL ERROR COMÚN ACERCA DE LA CAUSA DE INVALIDEZ
• 15 “La Representación en los Actos Jurídicos”.
• 16 Las modalidades de los actos jurídicos.
CAPÍTULO PRIMERO
1. Nociones Generales Los actos jurídicos surgen de una manifestación de voluntad hecha con
propósitos determinados; producen efectos jurídicos, pues crean, extinguen o modifican
relaciones jurídicas.
2. Fundamento Histórico de la Teoria General del Acto juridicoJ En el siglo XVIII, por influencias
ilustradas, el hombre se veía libre en todo su actuar. Como supremo juez en sus actos, el hombre
sólo se compromete si así lo quiere, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. El
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hombre es libre para determinar qué actos celebra, sus contenidos y sus efectos. La autonomía
de la voluntad es la piedra angular de la TGAJ
3. TGAJ en el Código Civil No se regula expresamente una figura general del acto jurídico (ni
siquiera figura el término). Sin embargo, por abstracción se puede construir una figura unitaria;pues el libro cuarto “de las obligaciones en general y de los contratos”, contiene normas que
pueden aplicarse a todos los actos jurídicos, a menos que el tenor de la disposición o la
naturaleza de las cosas las limiten a los contratos.
4. Los Hechos Jurídicos “Hecho” es cualquier fenómeno de la naturaleza o realizado por el
hombre, cualquiera sea su fin. Los hechos jurídicos son aquellos que tienen relevancia para el
derecho, y que producen efectos jurídicos; y tendrán relevancia cuando permitan cambiar una
realidad preexistente, creándose nuevas situaciones que tendrán distinta calificación jurídica.
Entonces, el hecho jurídico será el acontecimiento de la naturaleza o del hombre que produceefectos jurídicos; que consisten en la adquisición, modificación o extinción de derechos subjetivos
(para otros, de relaciones jurídicas)
5. Supuesto Jurídico Son los hechos y circunstancias que la norma legal prevé, y a los cuales
atribuye la producción de efectos jurídicos. Será simple o complejo, según si para que se
produzca el efecto previsto por la norma se requiere un solo hecho (muerte), o si se necesita más
de uno (matrimonio)
6. Clasificaciones de los Hechos Jurídicos a) Hechos jurídicos naturales y voluntarios Según si
consisten en un acontecimiento de la naturaleza (nacimiento, muerte, demencia, mayoría de
edad) o en un acto del hombre. Si bien es cierto que en el suicidio, por ejemplo, interviene el
hombre, igualmente se puede hablar de hecho natural, pues tal intervención es secundaria, ya
que sin ella, los efectos del hecho natural igualmente ocurrirían. b) Hechos jurídicos positivos y
negativos Según si se producen como consecuencia de que ocurra algo o de que no ocurra. En
verdad, las consecuencias de los hechos jurídicos negativos, ocurren porque se vinculan a
hechos positivos c) Hechos jurídicos constitutivos, extintivos e impeditivos Los primeros tienen
como consecuencia la adquisición de un derecho subjetivo; los segundos, ponen fin a una
relación jurídica; los terceros obstan la eficacia de los constitutivos
7. Consecuencias de los hechos jurídicos a) Adquisición Se adquiere una relación jurídica
cuando la ley la atribuye a un sujeto determinado como consecuencia de un hecho jurídico. b)
Modificación Se hacen cambios a cierta relación, sin hacerla perder su identidad, que la vuelve
sustancialmente diferente. Pueden cambiar los sujetos de la relación, o su objeto; por disposición
legal o por voluntad del hombre c) Extinción Un derecho subjetivo se extingue cuando
desaparece de la realidad jurídica, cuando muere; ya por disposición legal o por voluntad del
hombre. La pérdida de un derecho implica solo un cambio de titular.
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8. Desde qué momento se producen los efectos del AJ El hecho jurídico produce los efectos que
le son propios desde que cumple los requisitos exigidos por el supuesto legal. El estado de
pendencia es la incertidumbre que se produce mientras no se han verificado todos los hechos
que configuran al supuesto complejo (en este periodo pueden darse efectos prodrómicos)
9. Retroactividad de los efectos de un hecho jurídico La retroactividad legal, por una ficción del
legislador, se supone que los efectos que no habían tenido lugar en cierto momento, se
consideran más tarde, realizados desde entonces (por regla general, se da en supuestos
complejos). Por excepción, tienen lugar en supuestos simples; en hechos jurídicos que solo
tienen valor subsidiario en relación con otros hechos (por ejemplo, la ratificación del dueño en la
venta de cosa ajena)
10. Hechos jurídicos del hombre Tiene calidad de tales, solo los ejecutados voluntariamente; los
involuntarios se asimilan a los hechos jurídicos naturales
11. Clasificación de los actos humanos a) Actos lícitos e ilícitos Sólo los primeros están
protegidos por el derecho, y producen los efectos deseados. Frente a los ilícitos, el ordenamiento
impide que produzcan efectos, u ordena reparar los daños causados b) Negocios jurídicos y
actos jurídicos En los primeros, los efectos surgen como consecuencia inmediata y directa de la
manifestación de voluntad. En Chile, se llama acto jurídico al acto del hombre realizado con la
intención de obtener los efectos alcanzados. Se utiliza la noción clásica de acto jurídico (como
aquel que implica intención)
12. Nociones generales del Acto Jurídico La doctrina tradicional define el acto jurídico como la
manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos, y que
produce los efectos buscados porque el derecho sanciona dicha manifestación de voluntad. La
doctrina moderna lo define como la manifestación de voluntad que se dirige a un fin práctico
tutelado por el ordenamiento.
a) El acto jurídico como manifestación de voluntad La voluntad debe ser exteriorizada de una
forma que permita conocerla; implica un elemento interno (voluntad) y uno externo (su
manifestación). Ambos elementos, de forma separada, no son idóneos para originar un acto
jurídico.
b) Manifestación debe perseguir un propósito específico y determinado Para la doctrina
tradicional, tal propósito debe ser jurídico. Las partes pretenden fines de derecho. Para la
doctrina moderna, la manifestación de voluntad persigue fines prácticos (empíricos). Vial concilia
las teorías: una apunta a cómo el derecho ve el propósito perseguido; y otra a cómo las partes
ven dicho propósito. El derecho toma en cuenta ese fin práctico para regular los efectos jurídicos
de la respectiva institución.
c) La manifestación produce los efectos queridos porque el derecho la sanciona Para algunos,los efectos jurídicos del acto encuentran su antecedente en la voluntad de las partes. Para otros,
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tal antecedente es el ordenamiento jurídico. La voluntad solo será indispensable para que se de
en la práctica el supuesto de hecho que sirve de fundamento a la norma que atribuye a dicho
supuesto, la capacidad de crear efectos jurídicos. Para Vial, los actos jurídicos producen los
efectos jurídicos que les son propios, tanto por el derecho como por la voluntad de las partes. Los
efectos de los actos jurídicos derivan en forma inmediata de la voluntad, y mediata, de la ley que
permita la libertad jurídica.
Estructura del Acto Jurídico:
-Hay que distinguir entre elementos: de la esencia, de la naturaleza y accidentales.
Elementos esenciales: Stolfi dice “que son los elementos necesarios y suficientespara la constitución de una acto jurídico”. La omisión de uno de estos elementos produceque acto o cto no produzca efecto alguno , es la nada o inexistencia jurídica.
-Se dividen los elementos de la esencia en: a) comunes o generales
b) especiales o específicos
- Comunes o generales: Son aquellos que no pueden faltar en ningún acto jurídico, sea cual sea
su especie. Ejemplo: la voluntad - Especiales o específicos: aquellos requeridos para cada acto
jurídico en especial. Son elementos de la esencial de cada acto jurídico en especial. Ej: que en
un contrato de compraventa se estipule el precio en dinero. De lo contrario degenera en otro
(elementos de la esencia del contrato de permita)
En la doctrina no hay uniformidad acerca de los elementos de la esencia. Hay quienes dicen que
estos elementos son solamente voluntad y causa, para la doctrina anticausalista es sólo la
declaración de la voluntad, y para la doctrina tradicional es la voluntad, la causa y el objeto.
El Cod. Civil, en el 1444, define que son cosas de la esencia de un acto o contrato aquellas “sin
las cuales no produce efecto alguno o degenera en otro distinto”, pero no menciona cuales son
esas cosas esenciales. El 1445 señala varios requisitos para que una persona se obligue para
con otra, pero sólo la voluntad, el objeto y la causa son esenciales.
Elementos de la Naturaleza: Stolfi los define como “las consecuencias del acto quetienen por disposición de la ley, en vista del silencio de los interesados; por tanto no esnecesario la voluntad de éstos para que tengan lugar, pero si es indispensable paramodificarlos o extinguirlos”.
Vial dice que no existen los elementos de la naturaleza, sino que hay “efectos naturales del acto
jurídico”, es decir, aquellos que la ley subentiende y que no requieren declaraciones de voluntad
para existir, voluntad que si es necesaria si las partes quieren modificarlos o extinguirlos.
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En todo acto o cto, hay “cosas”, no elementos. (Ejemplo de efectos de la naturaleza de la
compraventa es la obligación que pesa sobre el vendedor de saneamiento por evicción y vicios
redhibitorios. Pueden partes, manifestando voluntad, sacarle ese peso al vendedor).
Se concluye que solamente son elementos del acto jurídico los de la esencia, pues nuncapueden faltar.
Elementos Accidentales: aquellos que las partes, en virtud de su autonomíaprivada, pueden incorporar a un acto jurídico sin alterar su naturaleza. Las cosasaccidentales que suelen incorporarse se refieren en gran medida a la existencia dederechos de “exigibilidad” o extinción de los actos. Partes pueden formular una declaraciónexpresa de voluntad, en la cual agregan al acto jurídico algo que la ley no subentiende yque tampoco lo entiende como elemento esencial.
Por tanto, las cosas “accidentales” pueden darse tanto para la exigibilidad de los derechos (Ej: encto de compraventa vendedor está obligado a la tradición de la cosa inmediatamente después del
cto, a menos que se haya estipulado un plazo para exigirlo), una condición suspensiva, o una
cláusula que prevea la extinción de los derechos (una condición resolutoria).
Requisitos de Actos Jurídicos
Se hace una distinción doctrinaria entre: requisitos de existencia y requisitos de validez.
a) Requisitos de Existencia: son indispensables para que acto nazca a la vida del derecho. De
faltar, acto jurídico es inexistente. Son requisitos de existencia: objeto, causa, voluntad y
solemnidades. En algunos casos omiten las solemnidades, pues en actos solmenes, la voluntad
se declara a través del cumplimiento de la solemnidad requerida.
b) Requisitos de Validez: son necesarios para que el acto o cto jurídico tenga una vida sana y
produzca los efectos esperados. Si se omite requisitos de validez, no impide el nacimiento del
acto, pero éste nace enfermo. Son requisitos de validez: voluntad libre de vicios, causa lítica,
objeto lícito y capacidad. En ciertos casos se exige solemnidades (testigos en el testamento).
Clasificación de los Actos jurídicos
Existen variadas clasificaciones:
1.- Atendiendo al número de partes cuya voluntad es necesaria para distinguir entre actos
jurídicos unilaterales o bilaterales:
- Unilaterales: para nacer en la vida del derecho, actos requieren la manifestación de la voluntad
de una parte. (Ejemplo: Testamento, la Oferta, la Aceptación, confirmación de un acto nulo,
ratificación del mandante al mandatario que ese extralimitó del poder, etc.). - Bilaterales: Para
nacer en la vida del derecho, actos requieren manifestación de dos actos de voluntad de de dos
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partes. (Ejemplo: Contratos, tradición, el pago efectivo o solución, el matrimonio, la novación).
Doctrinariamente, se les llama a actos jurídicos bilaterales “Convención”.
La Convención es un acuerdo de voluntades de dos partes, con el propósito definido que produce
como efectos la adquisición, modificación o extinción de derechos subjetivos. Aquí, en el acto jurídico bilateral, existen dos partes que tienen intereses diversos, sin embargo, logran ponerse
de acuerdo, manifiestan voluntad y se crea un acto jurídico nuevo. Hay que ver que todo contrato
es una convención. (En la Pág. 38 hablan de la tradición como modo de adquirir dominio, el cual
se exige la voluntad del tridente como del adquiriente).
Hay que hacer referencia a que esta clasificación no hace referencia a las “personas” que
intervienen en la voluntad, sino en las partes (es posible que varias personas conformen una sola
voluntad). Actos unilaterales se clasifican en: a) simples: emanación de voluntad de una persona
b) complejos: varias personas físicas manifiestanvoluntad común ( oferta de venta devarias personas ).
El autor es la parte cuya voluntad es necesaria para dar nacimiento el acto jurídico unilateral. En
cambio la parte es aquellas personas que, con intereses antagónicos, se ponen de acuerdo para
hacer surgir el acto jurídico bilateral.
Es importante afirmar que no es necesario, en el caso de los actos jurídicos unilaterales, que
para que éste produzca la plenitud de sus efectos, la manifestación de voluntad de otra personaque no sea el autor (esto en el caso de la aceptación de la herencia)
En los artículo 1437 y 1438 se usan como sinónimos convención y contrato, es decir, en nuestro
Código, el legislador los usa indistintamente como igual cosa. Pero existe un error conceptual,
pues la doctrina los separa, siendo la convención el género, y el cto la especie. Por tanto no toda
convención es un contrato, pero si todo contrato es una convención, al crear derechos y
obligaciones.
- Actos Jurídicos Plurilaterales: actos jurídicos requieren, para nacer en la vida del derecho, la
manifestación de voluntad de más de dos personas. (Caso de la Novación)
2.- Actos Jurídicos entre vivos, y Actos jurídicos por causa de muerte
En el caso de los entre vivos, para producir sus efectos, no necesitan de la muerte del autor o de
una de las partes. Esta es la regla general. , la excepción son los actos jurídicos por mortis
causa, los cuales para producir plenos efectos, les es indispensable la muerte del autor o de una
de las partes. (Aquí se encuentra el testamento y el mandato). En el caso del mandato, es un
acto entre vivos, pues no requiere por naturaleza, la muerte del autor. Es más la muerte del autor
o de alguna de las partes degenera en la extinción.
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La compraventa y la generalidad de los ctos. Son actos entre vivos, pues todos ellos, por su
misma naturaleza, producen efectos sin que sea necesaria la muerte de nadie.
3.- Actos jurídicos a título gratuito y Actos jurídicos a título oneroso
a) A título Gratuito: celebrados en beneficio exclusivo de una persona o una parte. Es típico el ctode Donación, el cual se produce por mera liberalidad del donante, hacia el donatario.
b) A título Oneroso: se celebran teniendo en cuenta la utilidad o beneficio de ambas partes, caso
del cto de compraventa.
4.- Actos Jurídicos puros o simples y Actos jurídicos Sujetos a modalidad
a) Actos jurídicos puros o simples: producen sus efectos de inmediato y sin limitaciones,
constituyendo la regla general. b) Actos Jurídicos sujetos a modalidad: los efectos están sujetos a
alguna modalidad. La modalidad se ve como una cláusula, la cual se incorpora al acto jurídicocon el fin de alterar sus efectos normales. (principales modalidades son la condición, el plazo y el
modo). También se agregan la representación y la solidaridad por la doctrina.
5.- Actos jurídicos de familia y actos jurídicos patrimoniales
a) Actos jurídicos de familia: atañen al estado de las personas o a las relaciones del individuo
dentro de la familia. Ejemoplo: el Matrimonio, reconocimiento de hijos, adopción. b) Actos
jurídicos Patrimoniales: tiene por finalidad la adquisición, modificación o extinción de derechos
pecuniarios. Ejemplo: pago de mutuo o el pago de una deuda.
6.- Actos jurídicos principales y Actos jurídicos accesorios
a) Actos jurídicos Principales: aquellos que subsisten por sí mismos, sin necesidad de otro acto
que les sirva de sustento. Ejemplo: La compraventa. b) Actos jurídicos Accesorios: para poder
subsistir necesitan de un acto principal que les sirva de sustento. Se clasifican en -Actos de
garantía : denominados cauciones , las
cuales se constituyen para
asegurar el cumplimiento de una
obligación.- Actos dependientes: No persiguen el cumplimieto
deuna obligación ( caso de las
ca-pitulaciones matrimoniales).
Los actos jurídicos accesorios no pueden subsistir sin un acto jurídico principal, sin embargo, su
existencia jurídica puede ser anterior al acto principal (caso de la hipoteca para asegurar
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obligaciones futuras). No obstante, las cauciones o garantías se constituyen con posterioridad o
coetáneamente al acto principal.
7.- Según Formalidades: Actos jurídicos Solemnes y Actos jurídicos no Solemnes.
a) Solemnes: sujetos a observancia de ciertas formalidades especiales requeridas, sea para laexistencia o validez, trayendo consecuentemente la inexistencia o nulidad del acto. (Ejemplo:
compraventa de bienes raíces, que debe ser otorgada por escritura pública, según 1801). b) No
Solemnes: aquellos que no están sujetos a requisitos externos o formales para su existencia o
para su validez.
8.- Según están regulados o no por la ley: Actos jurídicos nominados y actos jurídicos
innominados
a) Nominados: por su trascendencia socioeconómica están regulados por ley, lo que significa que
es la ley la que señala el supuesto de hecho para dar efectos jurídicos. Ej: Todos los contratos
reglamentados por el Código Civil. b) Innominados: pese a no estar reglamentados por ley, igual
pueden adquirir existencia jurídica, en aplicación del principio de autonomía privada. Si contratos
innominados no atentos contra orden público, la ley o las buenas costumbres, se producen
efectos queridos por las partes.
LA VOLUNTAD JURÍDICA
I) GENERALIDADES
1- CONCEPTOS GENERALES
- El acto jurídico se caracteriza por ser un hecho voluntario del hombre, cuya primer requisito de
existencia es la voluntad - Esta voluntad, a la vez, debe cumplir con otros 2 requisitos:
1- debe ser manifestada, de modo que se dé a conocer 2- debe ser seria, en el sentido que
persiga un fin efectivamente reconocido por el derecho
2- LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD
- Puede ser expresa o tácita
1- Expresa: También llamada explícita o directa. La voluntad se exterioriza por medio de una
declaración, contenida en palabras, gestos o indicaciones. No es concebible sin un destinatario.
Debe ser clara, sin ficciones ni ambigüedades. Esto supone un deber para el declarante quien
debe soportar las consecuencias de su falta de claridad. 2- Tácita: Es un comportamiento que no
va dirigido a un destinatario, de donde se puede extraer una conclusión inequívoca y desprender
una manifestación de voluntad implícita. Esa conducta en doctrina es llamada “conducta
concluyente”
3- MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO
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- En el código ambos tipos de manifestación tienen el mismo valor - Sobre la manifestación tácita,
en ciertas situaciones esta no es considerada como suficiente y se necesita que sea una
manifestación expresa (por ej. el testamento) - También las partes, en aplicación del principio de
la autonomía de la voluntad, pueden determinar que para cierto acto o contrato una
manifestación tácita no sea suficiente, requiriendo que la voluntad se manifieste expresamente
4- EL SILENCIO
- Puede ocurrir que una persona no formule declaraciones ni ejerza una conducta concluyente,
sino que simplemente guarde silencio - Esto se determina como “reticencia” - La regla general en
doctrina es interpretar al silencio como algo que de por sí no constituye ningún tipo de
manifestación de voluntad - Hay excepciones establecidas por la ley, el juez o las partes
- La ley hace excepciones en el Art. 1233 y 2125 del código civil, por ejemplo - Las partes pueden
hacerlo, como por ejemplo cuando en un contrato de arrendamiento, donde muchas veces se
estipula que si al vencimiento del plazo del contrato no se dice nada, este se entiende como
renovado - El juez también puede cuando las circunstancias de hecho del caso de que conoce lo
permita. Esto es lo que se llama “silencio circunstanciado”. Este debe ir necesariamente
acompañado de antecedentes externos que permitan interpretarlo como una manifestación de
voluntad
5- REGLAMENTACIÓN APLICABLE AL SILENCIO
- Está sujeto a las mismas reglas que cualquier manifestación de voluntad - Así, si este es
considerado como una manifestación, se puede suponer que se encuentra viciado por error,
fuerza o dolo. Por ello, si una persona calla por engaño o amenazas, podrá sustraerse a las
consecuencias del silencio demostrando el dolo o la fuerza; o si ese silencio es resultado de una
falsa interpretación de la realidad, podrá alegarse ser víctima del error - No es lo mismo el
silencio visto como una manifestación, que la reticencia de una persona que debía manifestarse
explícitamente por mandato de la ley
6- LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DEBE SER SERIA
- Es seria cuando existe el propósito de producir un efecto práctico sancionado por el derecho -No es una voluntad seria la que se manifiesta por mera cortesía o en broma, y en general
cualquier manifestación de la que el juez pueda claramente desprender la falta de seriedad
7- FASES EN QUE PUEDE OBSERVARSE EL ELEMENTO SUBJETIVO
- Hay distintas connotaciones:
- La primera etapa es para llegar al acto jurídico. El sujeto decide si quiere vincularse o no, para
lo cual debe representarse una necesidad cuya satisfacción solo se da en base a la vinculación
con otros. El elemento subjetivo es el “querer” (vincularse, ejercer su autonomía, regular susintereses, etc.). Así, manifiesta su voluntad hacia el mundo exterior de forma objetiva y
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perceptible por el resto, sabiendo cuales son sus consecuencias. Esto es lo que se llama
voluntad de la declaración
- El sujeto quiere lograr un fin practico reconocido y sancionado por el derecho. Su declaración se
encamina hacia ese fin. Esto se llama voluntad del contenido o voluntad negocial- Exteriorizada la voluntad, esta se objetiviza y adquiere vida independiente. Es la intención de
las partes de quedar vinculadas con el acto jurídico al que le reconocen su significado y valor. Se
llama voluntad normativa
( para entender esto hay un ejemplo en la pagina 54 y 55... es muy largo para ponerlo aquí)
II) PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD
1- CONCEPTOS GENERALES
- La Teoría general del acto jurídico se basa en los fundamentos de libertad y voluntad del siglo
XIX. El hombre es libre de vincularse o no a otros, y si lo hace es por su propia voluntad. -
Además, suponiendo que todos los hombres son iguales y libres, se entiende que todo contrato
libremente convenido por las partes es necesariamente equitativo; y cualquier control por parte
del legislador compromete ese equilibrio e implica una injusticia - Así se configura este principio
determinando que “el hombre es árbitro de sí mismo y de lo suyo, de forma que puede hacer todo
lo que no esté prohibido, respetando el orden público y las buenas costumbres” - La voluntad
individual, además de predominar en las relaciones humanas, lo hace en el ordenamiento jurídico
2- CONSECUENCIAS DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD
a) El hombre es libre para obligarse o no, y si lo hace es por su propia voluntad b) Es libre para
renunciar por su sola voluntad a un derecho establecido en su beneficio, con tal que mire al
interés individual del renunciante y que la ley no prohiba su renuncia c) Es libre para determinar
el contenido de los actos jurídicos que realice, siendo estos igual de obligatorio que una ley. Esto
se desprende del Art.1545 d) Cada vez que surjan dudas de las consecuencias o el significado
de esas manifestaciones, debe atenderse al querer real de las partes. Esto se refleja en el Art.
1560
3- LA AUTONOMÍA PRIVADA
- Es la facultad o poder que la ley reconoce a los particulares para regular sus intereses,
actuando según su propio juicio y responsabilizándose por las consecuencias de su
comportamiento, sean estas ventajosas u onerosas - El acto jurídico es el instrumento que regula
estos intereses. Es un instrumento de la autonomía privada - La autonomía supone la libertad del
individuo para vincularse, y de querer hacerlo pude tomar la iniciativa de celebrar actos jurídicos.
Por ende, la iniciativa es una consecuencia de la libertad - A esto se vincula el concepto de
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autorresponsabilidad, donde son las partes las que están en la obligación de soportar las
consecuencias que emanan del acto jurídico.
4- LIMITACIONES A LA AUTONOMÍA PRIVADA
- Estas se manifiestan en los siguientes aspectos:
a) Tiene como límite natural la autonomía de las demás personas b) Para que produzca los
efectos que busca debe ajustarse a lo establecido por la ley c) Hay límites a la facultad en las
materias en que está comprometido el interés público (por ej. los modos de adquirir el dominio), o
en lo relativo a las relaciones familiares (por ej. el matrimonio, las personas son libres de casarse
o no, pero de hacerlo debe ser según lo determina la ley) d) El orden público y las buenas
costumbres. El orden público es la organización necesaria para el buen funcionamiento de la
sociedad, el estado y sus instituciones. Las buenas costumbres son un aspecto particular del
orden público. Lo que vaya en contra de esto se sanciona con nulidad absoluta e) En el caso de
actos jurídicos innominados, estos no deben ser arbitrarios ni caprichosos. Deben perseguir un
fin práctico de convivencia social
5- LA AUTONOMÍA PRIVADA EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO
- Es reconocido pero con ciertas limitaciones, al igual que en el francés - Reconoce valor de ley
solo a los contratos legalmente celebrados (Art. 1545) y limita la voluntad con las leyes, el orden
público y las buenas costumbres (Art. 1445, 1461, 1467)
6- REACCIONES CONTRA EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD
- Estas aparecen en el siglo XIX, ya que se considera que la autonomía de la voluntad no es
capaz de crear obligaciones, puesto que esto es algo que solo puede hacer la sociedad - Refutan
la tesis del liberalismo de que todo contrato en ejercicio de la autonomía es justo, la experiencia
dice lo contrario - La doctrina moderna ve a la autonomía de la voluntad como figura suprema del
derecho privado, pero cuyo ejercicio va en pos de un bien común, como medio de servicio del
derecho - Así surge el contrato dirigido, que es la intervención del estado en los contratos que
celebran los particulares, a fin de evitar que una de las partes se aproveche de la inferioridad o
debilidad de la otra o de la desigualdad de condiciones en que contratan, por diferenciaseconómicas, sociales y aún sicológicas Nuestra legislación no escapa a esto, siendo un ejemplo
el contrato de trabajo
LA VOLUNTAD BILATERAL EN LOS ACTOS JURIDICOS
El consentimiento es el requisito esencial para la existencia del acto jurídico bilateral, el cual no
debe adolecer de vicio (Art, 1445) Es el código de comercio el que regular la formación del
consentimiento, (art, 97-108), el cual establece que se requiere 2 actos jurídicos sucesivos para
su formación: A) Oferta B) Aceptación
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A) OFERTA
Es un acota jurídico unilateral en la cual una persona propone a otra una determinadaconvención, acto jurídico para existir y ser valido debe contemplar una manifestación devoluntas seria.
La oferta debe ser completa: basta la mera aceptación para que la convención se perfeccione, al
ser un contrato nominado, esta es completa, por tener los elementos esenciales. Ej cosa y precio.
Si no tiene elemento esenciales es una oferta incompleta, la cual se considera como una
pretensión de negociación de la cual podría derivar en una oferta completa. Si la oferta
incompleta se responde con una contraoferta completa, que es aceptada por el primitivo oferente,
se forma consentimiento. Contraoferta: Es la respuesta de destinatario de la propuesta primitiva,
formulando a su vez, una oferta.
Clasificación de la oferta:◊
1) a) Expresa : verbal o escrita b) Tácita
2) no son obligatorias para el que las hace. Ej: catálogos.◊ a)Hecha a persona determinada b)
Indeterminada
De quien emanan la oferta: Puede emanar del futuro acreedor o futuro deudor, es indiferente.◊
B) ACEPTACIÓN
Clasificación◊
1. a) Expresa: verbal o escrita
b) Tácita
2. a) Aceptación pura y simple: El destinatario manifiesta la conformidad de la propuesta en los
mismos términos en que se le formuló.
b) Aceptación condicionada: en la cual el destinatario introduce modificaciones. Importauna contraoferta del destinatario al proponente.
Aceptación Parcial La oferta al comprender varias cosas el destinatario puede pronunciarse solo
respecto a algunas de ellas. Para determinar los efecto se distinguen 2 situaciones: La intención
del proponte era formular una oferta: a)◊ divisible, o sea que se ha hecho varias ofertas, y se
consideran solo aquellas que el destinatario ha aceptado. b) Indivisible, la aceptación parcial no
es idónea. Tendría solo el alcance de una contraoferta
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Requisitos de la aceptación para formas consentimiento a)◊ Aceptación pura y simple b)
Oportuna: Si se hace verbalmente se debe conocer en el acto de ser conocida por la persona a
quien se dirige. Si se hace por escrito: - Destinatario reside en mismo lugar debe aceptar la oferta
en 24 horas. - Destinatario reside lugar distinto debe aceptara vuelta de correo. Nota: el alcance
de los términos “residir” y “a vuelta de correo” los determina el juez.
Por otro lado el oferente esta obligado a comunicar al aceptante que su aceptación ha sido
extemporánea En el caso de la aceptación extemporánea (cuando se vencen los plazos), el
proponente será obligado, bajo responsabilidad de daño y perjuicios, a dar pronto aviso de su
retractación. -La aceptación no se presume. Probada la aceptación, se presume que ha sido
dentro del plazo, a menos que se prueba lo contrario.
c) Aceptación mientras la oferta esta vigente: - Perdida de vigencia: retractación proponente, su
muerte o incapacidad legal sobreviviente. - El oferente puede arrepentirse entre el tiempo delenvió de la propuesta y la aceptación.
Excepciones: 1º- Si al hacer la oferta se hubiera comprometido a esperar la aceptación.2º- S se hubiera comprometido a no disponer del objeto del contrato sino
trascurrido un plazo.
Efectos de la retractación: a)◊ Tempestiva (antes que el destinatario acepte), es irrelevante, pero
debe indemnizar los gastos, daños y perjuicios que pudiera haber sufrido el destinatario. El
proponente se puede eximir de esto si acepta cumplir el contrato b) Intempestiva (posterior a laaceptación); no puede exonerarse de cumplir las obligaciones.
Momento en que se forma el consentimiento Es importante determinar el momento en virtud de:
1) La capacidad de las partes al momento de contratar. 2) La licitud del objeto al momento de
contratar. 3) Las leyes que se aplicaran. 4) Los efectos del contrato (produce efecto desde el
momento en que se perfecciona) 5) Posibilidad de retractación del oferente.◊
Teorías para determinar el momento en que se forma el consentimiento.◊
El consentimiento se forma en el momento en que:
1) Teoría de la declaración: el destinatario acepta la oferta, aunque ésta sea ignorada por el
proponente. 2) Teoría de la expedición: el destinatario de la oferta envía la correspondencia que
contiene su aceptación, no es necesario que la haya recibido. 3) Teoría de la recepción: la carta
que contiene la aceptación llegue al domicilio del oferente. 4) Teoría del conocimiento de la
información: Oferente toma conocimiento de la aceptación.
C.C Chileno : opta por Teoría de la declaración.◊
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Lugar en que se forma el consentimiento El contrato se rige por la ley del lugar, y residiendo los
interesados en distinto lugares, se entenderá celebrado el contrato para todos sus efectos
legales, en la residencia del que hubiera aceptado la propuesta primitiva o la modificada.◊
Sección Primera
Error:
“Falsa representación de la realidad determinada por la ignorancia, o por equivocación” lo que
determina a una persona a manifestar su voluntad para la celebración de un acto jurídico es el
conocimiento que tenga de la realidad, de manera que la manifestación surge como
consecuencia de ese conocimiento.
Equivocación e ignorancia:
Como dice Claro solar en derecho da lo mismo ignorar en absoluta una cosa que tener un
concepto errado de ella. Se afirma que la duda excluye el error, pues se admite que tiene
conciencia de correr un riesgo, en cambio el que alega error, cree ciertamente que su posición
errónea es la correcta. Solo la duda objetiva se acepta que es de la naturaleza del contrato Ej.
“transacciones obra de arte”.
Hechos que constituyes la Realidad:
Pues no cabe aplicar la teoría del error respecto de cosas que al tiempo del contrato no existen
siendo en consecuencia, imposible reconocerlas. Ese es el error de previsión y no vicia el
consentimiento.
El error es un vicio del consentimiento: Clase de error: a) de derecho: como falsa o inexacta
representación de la realidad jurídica por la ignorancia de una norma o bien por la equivocada
interpretación o inexacta aplicación de la misma a un caso concreto. Hay una tendencia a no
reconocerla como un vicio del consentimiento en deseo de proteger el ordenamiento estatal.
Vinculado al Art 8 de nuestro CC. b) de hecho: falsa representación que se tiene de una cosa, de
un hecho o de una persona como consecuencia de ignorancia o equivocación. Discrepancia
entre lo querido y lo declarado., que ocurre en el error esencial. Y el obstáculo que no hay
discrepancia en lo anterior, pero si entre las partes. De ahí que la doctrina señala que el primero
no permite la formación del contrato y el segundo, vicia la voluntad.
En el Código Civil:
Del 1451 al 1455 del CC se reglamenta el error.
Error de derecho: no vicia el consentimiento señala el 1452 del CC, ya que supone que las leyes
son conocidas por todos, Art. 8 del CC. Siendo excepciones el Art. 2297 y 2299 del CC.
Permitiendo en estos casos que la victima se sustraiga de la realidad. a) Situación 2297: se
podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho cuando el pago no tenía por
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fundamento un aún una obligación puramente natural. b) Situación del 2299: del que da lo que
debe, no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo
que hacía tanto en el hecho como en el derecho.
Error de hecho: 1453 1454 1455 se regulan: requiere que sea determinante para el conrato.
El error esencial 1453: Error esencial u Obstáculo 1453: 1. La especie del contrato (alguien
entiende que hay arrendamiento y el otro comodato). 2. La identidad del objeto: no es un
problema en la sustancia, es que la identidad específica es diferente. Para quienes estiman que
el error esencial impide el acuerdo de voluntades este seria inexistente por falta de
consentimiento. Para quienes que la inexistencia es sanción de ineficacia, la sanción seria la
nulidad absoluta. Si bien concuerda con la doctrina en nombre en el fondo se aleja siendo mejor
darle nulidad relativa.
55. El error Sustancial
Artículo: 1454 inciso 1: “El error de hecho vicia el consentimiento cuando la sustancia o calidad
esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato, es diversa de lo que se cree; como si por
alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de
algún otro metal semejante”.
Hipótesis del artículo: La víctima del error atribuye a la cosa objeto del acto o contrato una
sustancia o calidad esencial que en realidad no tiene.
Sustancia: Materia específica que constituye la cosa Apreciación
estricta y objetiva dela cosa material.
Calidad Esencial: Determinadas cualidades o condiciones Apreciación subjetiva que si la cosa
hubiera carecido, NO se relacionada con la hubiera celebrado el contrato intención de las partes
Interpretación del artículo: - No se restringe solamente al error de sustancia. - Al incorporar elerror respecto de la calidad esencial, el ámbito de aplicación del artículo se amplía
considerablemente.
Historia del Artículo - El Código Civil Francés sólo considera el error sustancial. - Pothier piensa
que es posible la existencia de casos en que la sustancia no haya sido el motivo que indujo el
contrato, por ello debe otorgarse mayor relevancia al concepto de calidad esencial. - Bello
incorpora el pensamiento de Pothier, ya que incorpora en el CC al error sobre la calidad esencial.
- Por lo tanto, para el CCC lo importante es la calidad esencial y no solamente la sustancia. - Por
los problemas de interpretación de la palabra “susancia” Vial la eliminaría del artículo 1454. - De
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hecho, la doctrina moderna no habla del error de sustancia, sino del error sobre”las cualidades
relevantes de una cosa”, determinantes y atrayentes para las partes.
Crítica a la noción de sustancia - El artículo 1454 induce a pensar que hay una presunción legal
de que la sustancia es lo que determina a contratar. - Es decir, quien lo alega no necesitaríaprobar que para él la sustancia constituía una cualidad esencial. - Esto significaría que el
consentimiento estaría viciado por el mero hecho objetivo de que la cosa tuviera una sustancia
distinta a la que la víctima del error le atribuye. - Pero esto admitiría prueba a contrario, lo que
daría pie a que la otra parte comprobara que la sustancia materia no era relevante para quien
alega haber sufrido el error. - Características de la Calidad Esencial - Es subjetiva - Depende del
caso - Depende de la Intención de las partes. - Si la característica hubiera sido otra, la persona
no hubiera contratado. - Vicia el consentimiento cuando la víctima le atribuye a esa característica
el carácter de cualidad esencial. - No es frecuente que las partes la dejen expresamente
establecida en el contrato - Corresponde al juez determinarla según las circunstancias del caso
concreto. - El juez la determina según lo que hubiera hecho la mayoría de las personas en
circunstancias similares. - Incluye al error de sustancia, ya que la única manera que habría para
alegar el error de sustancia es que dicha sustancia fuera la cualidad que se tuvo en cuenta al
momento de contratar.
Ejemplos de error de cualidades esenciales 1. Cuando se yerra en la composición del objeto 2.
Paternidad de obras de arte 3. Particularidades jurídicas de una cosa 4. Caracteres más
preciados de las cosas. 5. (La calidad esencial cubre más casos que la doctrina del error
sustancial) 6. (Hay casos problemáticos, por ejemplo, ¿Es una cualidad esencial que un auto sea
de un establecimiento comercial serio y no de un establecimiento de cosas robadas?
56. Efectos del error sustancial - Vicia el consentimiento - Se sanciona con nulidad relativa
57. Error sobre las calidades accidentales
Artículo 1454 inciso 2: “El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el
consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de
ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido de la otra parte”
Cualidad accidental: Son aquellas irrelevantes o que NO son esenciales.
Vicia el consentimiento cuando: - Esa cualidad hubiere sido el motivo determinante para
contratar. - Y que ello haya sido conocido por la otra parte. (Según A. León este conocimiento
puede haber sido adquirido de cualquier manera, no sólo por declaración expresa)
58. Efectos del error sobre las calidades accidentales - Regla General: No vicia el
consentimiento, salvo la excepción anterior - Se sanciona con la nulidad relativa.
59. Labor del Juez a. El juez debe extraer de las circunstancias del contrato, las cualidades de la
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cosa que la mayoría de las personas en circunstancias similares hubieren considerado
esenciales, de manera que si estas cualidades faltasen no hubieran contratado. b. Si coincide el
error que alega la víctima con el resultado de la deducción del juez, cabría considerar que el
consentimiento prestado por la víctima se encuentra viciado, por lo que procedería la rescisión
del contrato. A menos que la otra parte probara que aquella igual hubiera celebrado el contrato si
conociera la ausencia de esa calidad en la cosa. c. Con respecto a la calidad accidental existe
una presunción contraria a la de la calidad esencial, por lo que la víctima debe probar que la
calidad accidental fue el principal motivo que tuvo para contratar y que la otra conocía el motivo
determinante.
60. Error en la persona
Artículo 1455 inciso 1: “ El error acerca de la persona con quien se tiene intención en contratar no
vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal delcontrato”.
Hipótesis del artículo - La víctima del error in persona yerra en la identidad de una persona o en
alguna de sus
cualidades personales, por desconocimiento o conocimiento defectuoso de dicha persona
- La regla general es que este error es irrelevante - Sólo es relevante cuando el contrato se ha
celebrado en consideración de una persona
determinada.
Ejemplos de actos intuitu personae - Actos de Familia (matrimonio, adopción, reconocimiento de
hijos, etc.) - La regla general es que los contratos patrimoniales no sean de carácter intuitu
personae, pero existen excepciones: - Contratos gratuitos (donación, depósito y comodato) -
Contratos onerosos que importan confianza de una persona específica (mandato)
Concepto de error en la persona formulado por la Doctrina Moderna - Es cuando por razón de la
persona el negocio no satisface o no pone fin al conflicto de intereses - Es un concepto más
amplio que el de intuitu personae (Doctrina tradicional) - Según la doctrina moderna hay error en
la persona por una serie de criterios objetivos que se prueban en el caso concreto: tipo de
contrato, cualidades del contratante, circunstancias, intereses en juego, confianza, etc. Por lo que
es más amplio que el concepto de intuitu personae.
Cualidades relevantes de una persona Caracteres objetivos de índole estable o permanente que
configuran la personalidad. Nota: Se discute el error en el matrimonio (sobre si el error es sólo
sobre cualidades físicas o si hay otro tipo de condiciones)
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Ejemplos de cualidades de una persona: - Cualidades irrelevantes: - Equivocada apreciación del
carácter o temperamento de una persona - Si tiene una u otra profesión. - Su mayor o menos
inteligencia o belleza física. - Su situación económica. - Cualidades relevantes: - Haber sufrido
condenas penales. - Reputar sano al cónyuge que padece de una enfermedad contagiosa.
61. Efectos del error en la persona - Por regla general es irrelevante. - Vicia el consentimiento en
contratos en que la causa principal de contratar es la consideración de la persona. - Se sanciona
con nulidad relativa (art. 1682 del CC) - Declarada la nulidad del contrato la otra persona tiene
derecho a que la indemnicen siempre y cuando haya actuado de buena fe.
62. El error en los Actos jurídicos Unilaterales
- La regla general es que el error pueda invocarse en todos los actos jurídicos (bi o unilaterales). -
Casos regulados por el CC de error en actos jurídicos unilaterales: La asignación motivada por
error de hecho (art. 1508), error en el asignatario testamentario (art. 1507), aceptación de una
herencia (art. 1234)
Sección Segunda
LA FUERZA
63. Conceptos Generales Fuerza: “Apremios físicos o morales que se ejercen sobre una persona
destinados a que preste su consentimiento para la celebración de una acto jurídico”. Es un vicio
de la voluntad que se opone a la libertad, ya que la voluntad supone una manifestación libre y sin
coacciones. Clasificación a. Fuerza física o absoluta. b. Fuerza moral o psíquica.64. Fuerza física o absoluta - Constricción directa y material a través de procedimientos violentos
o brutales. - De lo que se desprende que no hay voluntad, sino un mero fenómeno aparente. - No
es un vicio de la voluntad, porque no hay voluntad (sólo existe apariencia
de voluntad
- Por faltar la voluntad el acto es inexistente.
65. Fuerza Moral - Sí hay manifestación de voluntad del sujeto, pero esta no ha sido libre - Lamanifestación le fue impuesta por una amenaza actual de un mal futuro. - El sujeto ha sentido
miedo y temor. - El sujeto prefiere el mal menor, evitando la amenaza de un mal mayor. - Frente
a la fuerza moral se puede elegir entre tres alternativas: aceptar celebrar el acto, rehusar celebrar
recibiendo la amenaza o defenderse de la amenaza.
Conclusión El estudio de la fuerza como vicio de la voluntad se restringe a la fuerza moral
(apremios que producen a la víctima miedo o temor de sufrir un mal).
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66. Requisitos doctrinarios para que la fuerza moral vicie la voluntad. a) Fuerza Moral importante
- Influye de manera significativa en el ánimo de la víctima. - Esta consideración se hace a partir
de un tipo medio de persona sensata, considerando edad, sexo y otras condiciones.
b) Fuerza Moral injusta - El mal con que se amenace debe ser ilegítimo, es decir, contrario alderecho. - No es injusta cuando se tiene derecho a ejercerla. - Si el mal con que se amenaza no
es en sí mismo ilícito, puede enlazarse a una consecución de una ventaja desproporcionada e
injusta, por ejemplo, intimidar el acreedor al deudor, procurándose condiciones más ventajosas o
amenazar el acreedor con denunciar un delito cometido por el deudor.
67. De quien puede provenir la amenaza - Las partes en una convención - El destinatario de una
declaración unilateral. - Un tercero, etc. - El único requisito es que la amenaza se haya realizado
con la voluntad y conciencia de determinar al otro sujeto al negocio.
68. Hechos que no constituyen fuerza moral
- Cuando la víctima por error se autosugestiona con la impresión de una amenaza inexistente -
Tampoco hay fuerza moral con el temor reverencial (estado de sujeción por obediencia, gratitud,
respeto, admiración o devoción frente a otros).
69. La fuerza en el Código Civil Chileno
Artículos 1456 y 1457
Artículo 1456 inciso primero nombra los requisitos de la fuerza para viciar el consentimiento:
“Cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en
cuenta su edad, sexo y condición”. “La fuerza es un acto que infunde a una persona el justo
temor de verse expuesta a ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes con
un mal irreparable y grave”.
Interpretación: - La fuerza debe ser: - Grave - Injusta o ilícita - Determinante.
70. Primer Requisito: Fuerza Grave. - Es aquella capaz de producir una impresión fuerte en una
persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. - Corresponde al juez
determinar si la fuerza cumple con este requisito.
Interpretación - Una misma amenaza puede producir en una persona una impresión fuerte y en
otra no. - Por lo tanto, la víctima debe probar que: 1. La existencia de amenaza 2. La gravedad
de la misma. - Excepción: La ley presume la gravedad cuando hay un justo temor de verse
expuesta a ella, el consorte, ascendientes o descendientes.
71. Segundo Requisito: Fuerza injusta o ilícita
- No es un requisito explícito en el CC. - Pero hay consenso de que el apremio debe ser contrario
a la ley o al derecho.
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72. Tercer Requisito: Fuerza determinante Artículo 1457: “La fuerza puede provenir de cualquier
persona con el objeto de obtener el consentimiento”
Interpretación: - Fuerza Determinante es “el consentimiento obtenido con la amenaza debe ser
consecuencia inmediata y directa de esta, de modo que sin la fuerza la víctima no habríacelebrado el acto para el cual se la forzó”.
73. De quienes puede provenir la fuerza
Artículo 1457: “Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza quien es
beneficiado por ella; basta que se haya empleado la fuerza por cualquiera persona con el objeto
de obtener el consentimiento”.
Interpretación - La ley no distingue - Puede ejercerla una de las partes del contrato o un tercero
ajeno al mismo. - No se exige que la fuerza provenga de una persona que es beneficiada por
ella.
74. Temor reverencial
Artículo 1456 inciso 2: “El sólo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y
respeto, no vicia el consentimiento”
Interpretación: - No se puede alegar como fuerza el deber de sumisión y respeto. - El
consentimiento no se encuentra viciado por esta circunstancia.
75. Efectos de la Fuerza Moral
- El acto en que incide la fuerza moral sí existe, pero se expone a ser invalidado. - La sanción es
la nulidad relativa.
76. El estado de necesidad Definición: “situación en que el sujeto que se siente amenazado por
un hecho de la naturaleza o por un acto del hombre , para evitar el daño que teme en su persona
o en sus bienes, adopta un determinado comportamiento, que produce un perjuicio a terceros o
resulta perjudicial para los propios intereses del sujeto”.
Interpretación - Se plantea una hipótesis semejante a lo que ocurre en la fuerza. Pero se
diferencian en que la fuerza proviene necesariamente de un hombre y en que el apremio de la
fuerza va dirigido directamente a obtener el consentimiento de la víctima. El estado de necesidad
puede derivar de un hecho natural o humano y el apremio no está encaminado a la manifestación
de voluntad. - Dos perspectivas frente al estado de necesidad: a. En caso de que el mal lesione
los intereses de terceros, la persona que actúa en estado de necesidad no queda obligado a
reparar los daños que produzca a terceros. b. En caso de que el mal lesione los intereses
propios, la persona ha escogido entre dos males, el mal que cree menor. - La doctrina alemana e
italiana excluyen la responsabilidad en caso de estado de necesidad. - Esto no existe en el CC,
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por lo que el contrato celebrado por estado de necesidad no es rescindible. (Tampoco sería
rescindible por lesión, ya que ésta es permitida en casos puntuales permitidos por la ley).
Sección Tercera
EL DOLO
77. Conceptos Generales del dolo - Tanto en el error como en el dolo existe una falsa
representación de la realidad. - La diferencia es que en el dolo, la falsa representación de la
realidad se hace en forma no espontánea y sí provocada por las maquinaciones o maniobras
fraudulentas fraguadas por otra persona para engañar o inducir a error al sujeto. - (Varias
definiciones doctrinarias de dolo) - Vial: “El dolo es un engaño provocado”. “Es un vicio del
consentimiento distinto del error y es una causa de por sí relevante para anular un acto”. - Aún
cuando el error provocado por dolo sea irrelevante, igual va a ser ineficaz por haber tenido como
causa el dolo.
78. Clasificación del dolo
a. Dolo bueno y dolo malo Dolo bueno: “Comportamiento lícito, realizado con astucia, halagos o
incitaciones que se consideran permitidas en la vida de los negocios o en las relaciones sociales
jurídicas”. Es producto de las exageraciones normales del mundo del comercio.
Dolo malo: “Supone un comportamiento ilícito constituido por un engaño que una persona hace a
otra para inducir a esta última a una manifestación de voluntad que sin el dolo no se habríaefectuado o se abría efectuado en condiciones menos onerosas”
b. Dolo positivo y dolo negativo
Dolo positivo: “Engaño que se realiza a través de razonamientos o actos tendientes a representar
como verdaderas circunstancias falsas o suprimir o alterar las verdaderas”.
Dolo negativo: “Ocultar sagazmente la verdad de los hechos”, “El autor se escuda en una omisión
de actividad como es el silencio o reticencia”.
c. Dolo determinante y dolo incidental
Dolo determinante, principal o inductivo: “Aquel que induce en forma directa a una persona a
realizar una declaración o manifestación de voluntad que, de no mediar el dolo, se habría
abstenido de realizar”.
Dolo incidental: “No es determinante para la manifestación de voluntad, que la víctima hubiera
formulado de todas maneras, aunque de no existir el dolo, la hubiera formulado en condiciones
menos onerosas”.
79. Efectos del dolo
Doctrinariamente los requisitos son:
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a. Existencia de un engaño o artificio. b. A ese engaño se recurre para inducir a una persona a
celebrar un acto jurídico. c. Las maquinaciones deben tener éxito, es decir, la víctima celebra el
acto al que se la indujo. El acto es consecuencia inmediata y directa del dolo. d. Si el acto es
bilateral, el dolo debe provenir o ser conocido por la otra parte. Si el dolo fuera obra de un
tercero, el dolo no vicia el consentimiento.
Interpretación
- C y D no vician el consentimiento, sólo dan a la víctima derecho a indemnización de perjuicios. -
Si el dolo vicia el consentimiento, es indiferente que la víctima haya o no sufrido perjuicios.
80. De qué personas puede provenir el dolo
a. En actos jurídicos unilaterales, el dolo debe provenir de la persona que no es parte del acto. b.
En los actos jurídicos bilaterales, el dolo puede provenir de una de las partes o de un tercero. Si
proviene de una de las partes, es determinante y vicia el consentimiento, Si proviene de un
tercero, no vicia el consentimiento, salvo que una parte haya conocido el dolo del tercero y no
haya puesto en conocimiento a la otra parte. Esta reticencia viciaría el consentimiento. c. En
actos jurídicos plurilaterales, el dolo puede provenir de una de las partes o de un tercero. Si es
sólo una parte la engañada, el acto sólo se invalida para la víctima del dolo, salvo que la
participación de esa parte sea esencial para las otras.
DOLO EN EL COD. CIVIL CHILENO
El legislador lo conoce con tres acepciones diferentes:
A) como vicio de la v° B) como agravante de la responsabilidad del deudor que no cumple la ob.
Emanada de un cto. (responde de los perjuicios directos previstos pero además imprevistos) C)
como elemento que integra el supuesto de hecho del delito civil (Art. 2284)
Está definido en el art. 44 como la intención positiva de causar daño en la persona o propiedad
de otro.
DOLO COMO VICIO DEL COSENTIMIENTO
Esta regulado en los arts. 1458 y 1459. En el primero se establece que el dolo vicia el
consentimiento cuando es det. y cuando es obra de una de las partes. En este art. Hay referencia
a los ctos, pero tb puede haber dolo en los actos jdcos unilaterales, lo cual esta expresado en
ciertas disposiciones como aceptación o no de herencia (1234 y 1237), testamento (968 n° 4). En
estos últimos actos el dolo solo debe ser det. - El dolo siempre es sancionado por la ley.
EFECTOS ACTRBUIDOS EN EL COD CIVIL AL DOLO
sanción es la rescisión o nulidad relativa (1682). Si no están estas condiciones, no hay nulidad
pero el cod. da derecho a la victima a ser indemnizada por consecuencia de los perjuicios
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sufridos, ya sea contra el que fraguo el dolo o contra el que se ha aprovechado◊ Dolo debe ser
det. y obra de una de las partes para viciar el consentimiento
PRUEBA DEL DOLO
regla gral. es probar el dolo por el que lo alega◊ Art. 1459
CONDONACION DOLO
no se perdona el dolo anticipadamente, pq hay objeto ilícito y por ende nulidad absoluta. Pero si
la victima lo conoce, podrá perdonarlo.◊ 1465
LESION
Es un perjuicio, un daño patrimonial que sufre una persona como consecuencia de celebrar un
acto jdco. se aplica a los ctos. onerosos conmutativos (desigualdad en las prestaciones
reciprocas)
NATURALEZA JDCA
seguridad y estabilidad jdca. obligan a desechar este criterio pq SI BIEN SE CONTRATA EN
CONDICIONES DESFAVORABLES, NO SE PIERDE LA V° DE CONTRATAR.◊ inútil la lesión. A
la otra noción (la 1°) ser le critica como antijdco. que una parte pida nulidad por considerar
afectados sus intereses. Por tanto◊ A) CRITERIO SUBJETIVO: dos visiones; para unos es un
vicio del consentimiento propio y especifico diferente el error, fuerza, dolo, ya que proviene de un
apremio moral causado por la necesidad de $; mientras que para otros deriva de estos (error
fuerza o dolo). La critica de esto ultimo es que el cto. viciado por ser muy oneroso para una parte,
se anula al demostrar el error fuerza o dolo
legislador debe establecer limites.◊ B) CRITERIO OBJETIVO: la lesión opera cuando la
desigualdad de la prestaciones supera el limite permisible, sin tomar consideraciones subjetivas
c) CRITERIO MIXTO: fusión de los dos criterios anteriores. Desigualdad de las prestaciones
supera el limite legal, pero además es por consecuencia de la nec., miseria o ligereza de la
victima, que la deja en posición des= de la contraparte.
LESION EN EL COD CIVIL CHILENO
lesión no esta como vicio del consentimiento. El cod la limita a ciertos actos jdcos objetivos,
como:◊ Art 1451
LIMITE A LA FALTA DE EQUIVALENCIA EN LAS PRESTACIONES. Los efectos de la lesión
son: consentir en ella o bien restituir o abonar el resto debido con deducción de la décima parte
(art 1890). En este ultimo caso para evitar los efectos de la nulidad declarada por el juez.◊
art.1888 dice que se pude rescindir el cto, pero esto no incluye a los bienes muebles. El art. 1889
establece la lesión enorme para el comprador cuando compra a un precio inferior a la mitad de lo
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que es justo, mientras que para el vendedor lo es cuando recibe menos de la mitad del justo
precio◊ a) C/V DE BIENES RAICES
b) PERMUTA: art. 19OO, se aplican reglas de la c/v para el intercambio de bienes raíces.
c)CLAUSULA PENAL ENORME: 1535 y sgtes. Es aquella excesiva o desmesurada paraindemnizar, y se convierte en lucrativa.
se puede pedir la rescisión de la aceptación.◊ d) EN LA ACEPTACIÓN DE UNA HERENCIA: art
1234. se recibe menos de la mitad de lo esperado por disposiciones no conocidas
art 1238. El que ha sido perjudicado por más de la mitad con su cuota. Se puede pedir la nulidad
de la partición para dejarla sin efecto.◊ e) PARTICIÓN DE BIENES
legislador pone tope a los intereses. Es el corriente aumentado en 50%. La estipulación no es
nula, sino que se rebaja a la corriente.◊
f) MUTUO CON INTERESES EXCESIVOS
cto en el cual se entrega un bien raíz y se paga con los frutos. (Art. 2435). Estos frutos pueden
ser los intereses (si las partes lo pactan) y estos estarán sujetos a la misma reducción que en el
caso del mutuo.◊ g) ANTICRESIS
EFECTOS DE LA LESION
No son uniformes, ya que en algunos casos hay rescisión del acto o cto, mientras que en otros
no afecta la validez y solo se rebaja la prestación a limites permitidos por el legislador.
DESACUERDO ENTRE V° Y DECLARACIÓN (PENDIENTE)
La libertad de vincularse con otro por medio de un cto obedece generalmente a una idea de
querer internamente hacerlo. Lo corriente es que ese querer se manifieste externamente por
medio de una declaración, donde lo querido y lo declarado coinciden. Pero tb puede que esto no
concuerde. Esta no concordancia puede ocurrir por: 1) error, fuerza dolo 2) deliberadamente no
era la intención real del individuo la declaración
TEORIAS DEL ROL DE LA V° EN LOS ACTOS JDCOS
1) DE LA VOLUNTAD: V° real es mas fuerte que la declarada, se impone a esta. 2) CULPA IN
CONTRAENDO: Reconoce la importancia de la v°, pero tb esta puede cometer abusos
(declarante). Postula que las partes tienen responsabilidad en la rel. jdca, pero también en las
tratativas previas. Si dolosamente no coincide la v° declarada con la real, hay responsabilidad.
Pero si hay discrepancia sin dolo en la v° del declarante, no se anula el acto. 3) DECLARACIÓN:
si emana de una persona capaz, produce plenos efectos jdcos. 4) PENSAMIENTO DE
HARTMANN: postula que en vez de elaborar teorías, el juez debe analizar las circunstancias
particulares del caso y determinar si hubo buena fe o en las partes, aunque su declaración no
coincida con la v° manifestada. Ferrara le critica que no va más allá de indagar en las
divergencias de la voluntad, del tipo psicológicas. 5) CONCLUSIÓN: muchas criticas a la teoría
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volitiva y de la declaración. Vial cita a Ferrara, y este a su vez reconoce como correcta la teoría
de la responsabilidad, que mejor equilibra los intereses en pugna. El juez debe indagar la
intención real de las partes y su manifestación, y no quedarse con la intención solo del fuero
interno, y que es ajena al derecho.
PROBLEMA EN EL COD. CIVIL CHILENO
Se redacto en época de auge de la teoría volitiva, pero el art. 1560 obliga a indagar siempre que
se haya exteriorizado la v°, y no indagar en lo interno del individuo. Hay problema cuando no
coincide la v° con la declaración dolosa, y que la otra parte cree que fue hecha d buena fe. Este
problema lo asume. Ferrara afirma que el declarante doloso no puede eximirse de
responsabilidad diciendo que no existe concordancia entre lo querido y lo declarado, pq el d° no
puede tutelar actos dolosos
SIMULACIÓN
CONCEPTOS GRALES
esta ultima es ocultar al conoc. una situación existente. El elemento común en ambos es el
ENGAÑO. El negocio simulado tiene apariencia contraria a la realidad: aparente% es serio y
eficaz, pero en si es mentiroso y ficticio (intención es realizar otro negocio). Los requisitos de toda
simulación según se pude extraer de Ferrara son:◊ hacer aparente algo que no es, que no
existe. Es diferente simulación de disimulación ◊ Ferrara
a) declaración que no se conforma a la intención de las partes b) declaración de común acuerdo
entre las partes c) propósito de las partes es engañar a terceros
CLASIFICACION DE LA SIMULACIÓN
a) la licita si bien se quiere engañar, no hay ánimo de perjudicar a terceros, mientras que en la
ilícita hay animo de perjudicarlos. b)◊ LICITA E ILICITA la absoluta es cuando el acto simulado
no tiene nada de real, mientras que en la relativa o bien se quiere un acto diferente del
manifestado en su totalidad, o bien parcialmente.◊ ABSOLUTA O RELATIVA
FORMAS DE SIMULACIÓN
Según ferrara, hay tres formas de simular:
1) en cuanto al acto, la partes dan apariencia de realidad a un acto que no existe 2) en cuanto a
la naturaleza del acto, las partes celebran un acto que en realidad no existe 3) en cuanto a la
persona de los contratantes, se celebra un acto valido pero se atribuya la calidad de partes a
personas que en verdad no la tienen.
MOMENTO DESDE QUE HAY SIMULACIÓN
Ferrara dice desde que se celebra el acto simulado
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SIMULACIÓN Y RESERVA MENTAL
La reserva mental es el pensamiento de una parte, la que en secreto contradice a la declaración,
mientras que en la simulación es compartida por ambas partes. L a intención en la reserva
mental es engañar a la contraparte, y en la simulación es engañar a terceros. Por ultimo lareserva no atenta contra la validez del acto jdco, mientras que la simulación si
SIMULACIÓN Y FRAUDE A LA LEY
Para algunos autores son sinónimo, pero para ferrara son diferentes. Esto pq con el fraude a la
ley se pretende eludir un precepto legal; mientras con la simulación se pretende esconder la
violación de un precepto legal
SIMULACIÓN RELATIVA
Hay dos actos jdcos: uno simulado (el declarado por la v° de las partes), y otro disimulado (querefleja la verdadera intención de las partes de forma oculta). En la simulación absoluta no se
disimula nada. La simulación no se sanciona en si misma, sino lo que pude ser sancionado es el
acto disimulado, si este ultimo solo persigue perjudicar a terceros.
CONSECUENCIAS DE LA SIMULACIÓN
si se establece se desvanece el acto, pero luego queda determinar si el acto disimulado es licito
o no (si hay vicio de por medio)◊ si se establece el acto será inexistente Relativa◊ Absoluta
LIBERALIDAD DISFRAZADA BAJO LA FORMA DE UN CONTRATO ONEROSO
¿es valido este acto? Para la mayoría de la doctrina seria inválido el acto pq se omitió una
solemnidad (la insinuación), mientras que otro sector la considera valida aun cuando se omitió
una solemnidad.◊ Simulación relativa: hago un cto de c/v, pero en verdad quiero donar algo y lo
hago como c/v para evitar la insinuación en la donación, que el juez debe decidir. Al hacerse la
c/v entrego la cosa pero no recibo el precio
SIMULACIÓN EN EL CONTENIDO DEL CTO.
partes simulan por ejemplo plazos, condiciones que no aparecen manifiestas en el cto◊ cuando
las partes fingen una fecha distinta a la verdadera, adecuándola a sus intereses PACTOS
ACCESORIOS DE UN CTO◊ se disimula el real objeto bajo la apariencia de otro
FECHA◊ OBJETO
SIMULACION EN LOS SUJETOS
deben ser partes en el cto personas diferentes a las que aparecen en la declaración.◊ Ferrara
EFECTOS DE LA SIMULACIÓN
A) ENTRE PARTES: la regla general es que siempre prime la voluntad real por sobre la
declarada. En este sentido, las partes a veces acompañando al contrato dejan constancia en una
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contraescritura su voluntad real ,y cada parte se queda con una copia. Esto facilita la prueba en
juicio. B) ENTRE TERCEROS: la regla general es que la v° real no afecta a los terceros, sino
solo la declaración de voluntad. Pero para analizar los efectos, hay que determinar si los terceros
quieren aprovecharse de la v° real, o bien tienen interés en la v° declarada.
TERCEROS QUE QUIEREN HACER PREVALECER LA V° REAL
Cuando la declaración no coincide con lo que querido con la partes realmente, y esta declaración
perjudica a los terceros, estos pueden pedir la declaración de nulidad al juez
TERCEROS QUE QUIEREN HACER PREVALECER LA V° EN EL ACTO SIMULADO
se genera un conflicto si prima o no la v° real o bien el interés de los terceros. Hay dos hipótesis
para estos conflictos:◊ De la declaración se pueden extraer consecuencias que beneficien o
perjudiquen a los terceros. El tercero puede tener interés en impugnar o no la declaración de v°.
a) el tercero no pude alegar pq la v° real queda expresada b)◊ si hay contraescritura si el tercero
quiere imponer su v° por sobre la declarada
Para resolver este conflicto, la doctrina entiende que la simulación demandada por tercero no
afecta a otros poseedores de buena fe, mientras que la V° real solo puede oponerse a los
terceros que debían saber del vicio que invalidaba el acto (se atiende a la buena o mala fe con
que el tercero pide la nulidad de acto).
ACCION DE SIMULACIÓN
Requisitos: 1) actor debe probar el daño sufrido 2) puede entablarla el titular del derecho
subjetivo o aquel que ha visto su posición amenazada
El código no habla de prescripción de acción de simulación, pero Vial se inclina por la
prescriptibilidad de esta acción, por ser esta idea afín con el espíritu de la legislación, entonces
se rige por los plazos de prescripción de las acciones personales (5 años), cuando la simulación
emana de hechos ilícitos.
El Objeto
Conceptos Generales
Es requisito de existencia de un acto jurídico y doctrinariamente es muy controvertido. Para
algunos estaría constituido el objeto por los derechos y obligaciones que el acto crea, modifica o
extingue (objeto sería lo querido por el actor del acto jurídico). Para otros, objeto sería la
prestación, para Cariota Ferrara, objeto representa “la materia o utilidades o las relaciones que
caen bajo la voluntad de las partes”.
Nuestro Cod. Civil requiere, para que una persona se obligue a otra por acto de declaración de
voluntad, que dicho acto posea objeto lícito (que objeto, según 1460, se trate de una o más cosas
de dar, hacer o no hacer). Por tanto se entiende que el objeto es la cosa que debe darse,
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hacerse o no hacerse, por lo que se desprende que el legislador requiere que el acto tenga un
objeto que recaiga sobre una cosa o hecho. Pero hay otros artículos que usan de diferente
manera el significado de objeto, identificándolo con la materia sobre la cual versa el acto o
contrato (donación, compraventa, mutuo, etc…)
Requisitos del Objeto a) Determinante: El objeto debe ser determinado al momento de la
conclusión del acto jurídico o al menos determinable , estableciendo desde ese momento al
menos una “medida objetiva” de determinación , no dejada a la voluntad de las partes. b)
Posibilidad: objeto debe ser posible tanto de hecho como de derecho. Nadie está obligado a lo
imposible. La imposibilidad de hecho es física o material, y no debe confundirse con la
imposibilidad relativa del sujeto al momento del acto o contrato. La imposibilidad jurídica se debe
a razones o causa jurídicas (es el caso por ejemplo de venta de cosas que está prohibida su
exportación). c) Licitud: No debe ser contrario a la ley, al orden público o a las buenas
costumbres. El objeto que contravenga la ley es “ilegal”, y el que contraríe las buenas
costumbres es “inmoral”. Según Ferrara “son ilícitos los contratos o negocios que tienen por
objeto la realización de una acción delictuosa o la promesa de recomendación, a cambio de una
compensación a las autoridades de instancia, aspiraciones, los contratos de prostitución, etc.”
Requisitos del Objeto en el Código Civil
El objeto es una cosa que debe darse o entregarse, hacerse o no hacerse. En el caso de
entregarse, la cosa debe ser real, determinable y comerciable, y si objeto debe hacerse o no
hacerse, debe ser determinado y física y moralmente posible.
Requisitos de debe reunir la cosa objeto de la declaración
a) Cosa real: debe existir al momento de la declaración de voluntad o, al menos, esperarse a que
exista. Así lo establece el inciso primero del 1461.Es el artículo 1813 el cual habla de laa venta
de cosas que en el futuro se esperan que existan, por lo que se esperan que éstas existan, a
menos que se haya pactado como objeto del contrato la suerte. Esta condición constituye una
condición de la naturaleza de la compraventa , la que sin embargo posee dos excepciones : 1.-
que la compraventa de cosa futura no se debe subordinar a la condición de que ésta llegará a
existir , 2.- que por la naturaleza de la compraventa , donde lo que se ve es que se compra “ la
suerte” , generando que pese a que comprador nada reciba , igual deba pagar el precio. b) Cosa
Comerciable: Se es comerciable cuando es susceptible de dominio o posesión por los
particulares, o bien cuando se encuentra en el comercio humano. Para Avelino, comerciable tiene
las sgtes. características. - las excluidas del comercio humano por su naturaleza: alta mar, aire. -
Los bienes nacionales o de uso público, o aquellas cosas que se excluyen del comercio humano
por razones de orden público o en resguardo de la moral y de las buenas costumbres (venta de
drogas, armas, o productos explosivos).
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Vial concuerda con Avelino, en cuanto a que la incomerciabilidad de una cosaguarda exclusivamente relación con la naturaleza o destinación de la cosa.
c) Cosa Determinada: cosa debe estar determinada o al menos determinable, según el 1461.
Una cosa puede estar determinada como especie o cuerpo cierto o como género. En el primer
caso se individualiza determinadamente un individuo de un género también determinado. La
determinación es genérica cuando se indica indeterminadamente un individuo de un género
determinado. Ej: un automóvil, dos caballos. Cuando la cosa está determinada en género , se
debe señalar la cantidad , es decir el número de cosas , y la calidad , la cual a falta de expresión
en este punto , se debe dar una calidad “ mediana”
Requisitos que debe reunir el hecho objeto de la declaración de voluntad
a) Hecho determinado: Objeto debe encontrarse determinado, evitando ambigüedades. b) HechoFísica y Moralmente posible: hecho objeto debe ser físicamente y moralmente posible. Según el
1461, físicamente imposible se refiere a lo contrario a la naturaleza humana y lo moralmente
imposible es lo prohibido por las leyes o contra las buenas costumbres.
Sanción por falta de objeto
Hay falta de objeto en el acto o contrato cuando se falta a un requisito o cualidad exigidos por la
ley. Doctrinariamente el acto sin objeto es inexistente. Esto se ve en el artículo 1814 , el cual
habla de la venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y
no existe , no produce efecto alguno. Esta falta de producción de efectos es lo que la doctrina
cree consecuencia de la inexistencia.
Quienes no aceptan la teoría de la inexistencia en el Cód Civil, la sanción por falta de objeto sería
la nulidad absoluta pues se habría omitido un requisito exigido por la ley.
Objeto Ilícito
Conceptos Generales
Si falta el objeto, el acto es jurídicamente inexistente. Para la validez del acto, se requiere que el
objeto sea lícito. Si el objeto es ilícito, igual tiene vida jurídica, aunque el acto nace con un vicio el
cual puede ser declarado nulo absoluto. El Art. 1445 exige que el objeto sea lícito. Según Claro
Solar, objeto lícito es el reconocido por la Ley, que lo protege y lo ampara y a contrario sensu , el
objeto ilícito es el que está contra la ley , que no está conforme a ella , o que contraviene el orden
público y las buenas costumbres. Esta forma del ver el objeto ilícito se desprendería del 1661 al
hablar del objeto moralmente imposible.
Velasco Letelier señala que objeto ilícito es aquel que falta a cualquiera de los requisitos que la
ley señala.
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Enajenación de las cosas enumeradas en el Art.1464 Según el artículo hay objeto ilícito en la
enajenación de:
1- las cosas que no están en el comercio 2- los derechos o privilegios intransferibles a otraspersonas 3- cosas embargadas por decreto judicial a menos que el juez o el acreedor lo autorice
4- las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce del litigio
- Enajenación: es un modo de adquirir las cosas que consiste en la entrega que el dueño hace de
ella a otro, con intención de traspasar ese bien en ambas partes. Es un sinónimo de tradición. En
un sentido amplio es la tradición que sirve para transferir cualquier dominio o constituir cualquier
derecho real. En un sentido restringido se refiere solo a la transferencia del derecho real de
dominio. Según la doctrina, el Art.1464 hablaría de enajenación en sentido amplio, pero en última
instancia esto no es relevante.
Según esto vemos que el artículo se refiere a que el objeto ilícito está en la tradición, y no en
otros contratos que puedan tener por objeto alguna de esas cosas (por ej. el de arrendamiento).
En el caso de la compraventa, que necesariamente necesita de la tradición para efectuarse, es lo
mismo. Sigue siendo la tradición la que adolece de objeto de ilícito y no la compraventa en sí;
esto porque la normas es excepcional y se refiere sólo a la enajenación, y porque la tradición es
completamente diferente de la compraventa. Además la tradición, a diferencia de la compraventa,
no es un contrato. Sólo el contrato de compraventa no transfiere el dominio de la cosa vendida
sino que constituye el título o antecedente que justifica la adquisición del dominio por el modo deadquirir, que es la tradición. Sin embargo, se dice que la compraventa adolece de objeto ilícito
porque es un contrato que la ley prohibe en virtud del Art.1810, que establece que pueden
venderse todas las cosas corporales e incorporales cuya enajenación no esté prohibida por la
ley. Esto lo complementa el Art.1464 antes nombrado, y el 1466 que dice que hay objeto ilícito en
todo contrato prohibido por las leyes.
Algunos dicen que el Art. 1464 no es una norma prohibitiva, sino una permisiva, ya que existen
“condiciones” para poder enajenar esas cosas supuestamente incomerciables, como la
autorización del juez o del acreedor. Además determinan que el alcance del Art.1810 es sólo delos números 1 y 2, de modo que las otras cosas no constituirían objeto ilícito por no poder
aplicárseles el 1466. Estas son posturas excepcionales.
ESTUDIO PARTICULAR DE LOS CASOS ENUMERADOS POR EL ART.1464
1- ENAJENACIÓN DE LAS COSAS QUE NO ESTÁN EN EL COMERCIO
- Son aquellas no susceptibles de dominio o posesión por los particulares - El Art.1461 determina
que es requisito del objeto que este se encuentre en el comercio y que de no estarlo faltaría una
cualidad esencial del objeto, mientras que el 1464 determina que sería ilícito, más no imposible.De esto se desprende que la enajenación de una cosa incomerciable no implica una inexistencia
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sino que se sancionaría con la nulidad absoluta - Vial concuerda con Claro Solar al decir que el
inc.1 de Art.1464 mezcla las ideas al no distinguir entre requisitos de existencia y validez - Vial
dice que por no estar en el comercio, falta el objeto, por ende el contrato no produce efecto
alguno porque el objeto es un elemento esencial. - La absoluta indeterminación del objeto revela
que no existe una intención seria de obligarse, y esto es lo que ocurre con los actos que recaen
sobre cosas incomerciables
- Llama la atención que los únicos acto susceptibles de objeto ilícito sean la compraventa y la
enajenación. El código no menciona que otros actos que tengan por objeto una cosa
incomerciable adolezcan de objeto ilícito, o conlleven una nulidad absoluta por lo mismo; de lo
que se desprende que es posible que lleven una sanción más drástica como la inexistencia.
jurídica esto lo confirma el 1461 que dice que no puede ser objeto de una declaración de
voluntad una cosa incomerciable
- Sin duda es extraño que otros contratos como el arrendamiento y el comodato, sean declarados
inexistentes mientras que la compraventa produzca efectos mientras no se declare su nulidad
absoluta. Esta incongruencia se le atribuye a un error del mismo código en el Art.1464 al
especificar que se trata de la enajenación y no de cualquier acto que tenga por objeto una cosa
incomerciable.
ENAJENACIÓN DE LOS DERECHOS Y PRIVILEGIOS QUE NO PUEDEN TRANSFERIRSE A
OTRAS PERSONAS
- Por ejemplo: derechos de uso y habitación o derecho a pedir alimentos - Hay quienes dicen que
estos podrían ser incluidos entre las cosas incomerciables, pero no es así. Estos derechos están
en el comercio humano toda vez que son susceptibles de dominio por los particulares, lo que
ocurre es que son inalienables, no pueden transferirse a otra persona - Todas las cosas
incomerciables son inalienables, pero no todas las cosas inalienables son incomerciables porque
estas pueden ser susceptibles de dominio por los particulares
ENAJENACIÓN DE LAS COSAS EMBARGADAS OPOR DECRETO JUDICIAL
- La ley no define el embargo, pero se determina que tiene la calidad de embargada una cosa
sobre la cual se ha trabado embargo en un juicio ejecutivo, y además las que están afectadas por
una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos o de gravar y enajenar - La
enajenación de cosas embargadas plantea una serie de interrogantes:
1- Desde cuando se entiende que una cosa está embargada: con respecto a las partes litigantes
del juicio de embargo esto es desde que se notifica la resolución que ordena requerir el pago al
deudor y embargarle bienes suficientes si no paga. Con respecto a terceros y el embargo es
sobre bienes muebles, esto es cuando se entra en conocimiento de la resolución. Si son bienes
inmuebles esto es cuando se ha inscrito en el registro de interdicciones y prohibiciones de
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enajenar del conservador de bienes raíces, pero no es necesaria la inscripción para que sea un
objeto ilícito. Es necesaria para que la sentencia de nulidad absoluta sea oponible a terceros
2- Cuando debe existir el embargo o prohibición para que la enajenación adolezca de objeto
ilícito: debe existir al momento de la enajenación3- ¿Hay objeto ilícito en la enajenación forzada de una cosa embargada?: Autores como Avelino
y Claro Solar dicen que es válida, porque en el Art1464 se sanciona la ilicitud que revela la
conducta de la persona que transfiere el dominio de la cosa a un tercero voluntariamente, no
aquellas conductas que no requieren el consentimiento del deudor y pueden darse aún en contra
de su voluntad, como cuando lo ordena un juez (hay un ejemplo de esto en la pág. 179-180)
4- ¿De qué manera se podría enajenar válidamente una cosa embargada?: con una autorización
judicial o del acreedor. La autorización judicial debe darla el mismo juez que declaró el embargo,
si son varios jueces debe ser por todos ellos. En cuanto al acreedor, este puede renunciar a su
derecho como acreedor embargante, en virtud del Art. 12 (se puede renunciar a un derecho
mientras este sea en beneficio propio y no sea prohibido por la ley). Si hubiere más de un
acreedor, la autorización la deben dar todos ellos. En ambos casos, la autorización debe darse
antes de la enajenación.
ENAJENACIÓN DE LAS ESPECIES CUYA PROPIEDAD SE LITIGA SIN PERMISO DEL JUEZ
QUE CONOCE DEL LITIGIO
- Especies en litigio son aquellas de las que se conoce en un juicio - Esto no debe confundirse
con la enajenación de un derecho litigioso, que es algo permitido según el Art.1911 y ss. El objeto
es la cosa misma, el derecho es el evento incierto en litigio. Al ceder este último, se está
cediendo la posibilidad de que se gane o pierda el juicio - El Art.196 del CPC agrega otro
requisito para que se entienda que es una propiedad en litigio. Esto es que el tribunal dicte una
prohibición respecto de ellos, y al tratarse de bienes raíces, esto debe ser inscrito en el
conservador. De no ser así, resulta inoponible a terceros. Si es sobre bienes muebles, será
oponible a terceros solo cuando estos tengan conocimiento de esa prohibición al tiempo del
contrato. Pero en todo caso el demandado será responsable de fraude - Esto no modifica el
1464, porque el CPC se refiere a terceros, sin perjuicio que la enajenación sigue siendo un acto
prohibido por la ley
OTROS CASOS DE OBJETO ILÍCITO ACTOS CONTRARIOS A LA LEY, LA MORAL O LAS
BUENAS COSTUMBRES
- Están en los Arts. 1465 y 1466
1- Condonación del dolo futuro: es reprobada por la ley porque supone que una de las partes de
la convención acepta anticipadamente que la otra la haga víctima de engaños o que infrinja un
contrato con la intención de dañar al acreedor, y porque implica una renuncia a perseguir laresponsabilidad de la parte que actuó con dolo, lo que pugna contra principios esenciales del
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derecho como son la buena fe y la responsabilidad por los actos ilícitos 2- Deudas contraídas en
juegos de azar: el código reglamentó el juego como un contrato aleatorio donde hay una
obligación de la parte que perdió. Son lícitos los juegos de azar y de destreza física, porque
engendran obligaciones perfectas en el sentido de que dan acción para exigir el pago de lo
apostado. No así los juegos de destreza intelectual, donde no se crean obligaciones perfectas
porque el ganador carece de acción para recibir el pago. No obstante, si el perdedor paga lo que
debe, no puede pedir la restitución de lo pagado, a menos que le hayan ganado con dolo. Vial
dice que si bien el Art.1466 se refiere a un objeto ilícito en los juegos de azar, se interpreta que
se trata de un contrato que verse sobre eso, lo que determina que es anulable por objeto ilícito el
contrato que engendró la deuda. 3- Venta de libros cuya circulación se encuentra prohibida o de
determinados objetos cuyo tráfico atenta contra la moral o la ley: se trata de objetos prohibidos
para su circulación por encontrarse obscenos o abusivos a la libertad de prensa
CAUSA
Generalidades
Conceptos Generales
En torno a la causa existen dos doctrinas, por una parte los causalistas que consideran que para
la existencia jurídica de un acto o contrato no sólo es necesario una manifestación de voluntad y
un objeto, sino que también se necesita una causa y esta debe ser lícita, por otra parte, los
anticausalistas niegan la necesidad de una causa y lo califican como un requisito artificial y
prescindible, para ellos los dos elementos necesarios son una manifestación de voluntad y
objeto. Las dificultades que plantea la causa están en sus variadas acepciones:
A) Causa eficiente: Es el elemento generador del efecto, aquello que da vida a lo que antes no
existía. Por ejemplo, la causa eficiente de la obligación de entregar la cosa de un vendedor es el
contrato de compraventa mismo.
B) Causa final: Es el fin inmediato o invariable de un acto. La causa o fin de un comprador esincorporar la cosa al patrimonio.
C) Causa ocasional: Es el fin lejano y variable de un acto, siendo de carácter estrictamente
personal y variable. La causa de comprar una cosa puede ser la intención de hacer un regalo a
Sebastián Piñera, por ejemplo.
Evolución histórica de la noción de causa
Se dice que la noción se origina con los canonistas medievales quienes consideraron que no era
necesario, para crear obligaciones, el solo consentimiento de las partes, sería necesario además,
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que este encuentre razón en un motivo lícito y moral. En los tiempos modernos surge Domat
quién da los pilares fundamentales de la teoría clásica de causa. Esto porque coloca énfasis en
la causa de la obligación. Pothier y los redactores del Código Civil serían sus principales
seguidores. Tal como decíamos antes, los causalistas y los anticausalistas representan las dos
vertientes que se pueden encontrar en torno al tema, pero los primeros pueden subdividirse, a su
vez, en quienes creen que la causa es objetiva y otros que creen que es subjetiva.
Criterios o Doctrinas
Doctrina Tradicional o Clásica Domat y sus seguidores se formulan la pregunta acerca de cuál es
la causa de la obligación que contrae una de las partes en un contrato. Para esto diferencian
entre contratos bilaterales, contratos reales y contratos gratuitos. En los bilaterales la causa de la
obligación es la obligación correlativa de la otra parte. Se aprecia, por lo tanto, un criterio
objetivo. En los reales la causa de la obligación de restitución de la cosa que contrae una de laspartes es la entrega de la misma que se le hizo por la parte en virtud de un título que obligaba a
su restitución. Por ejemplo, si Sebastián Piñera le entrega en comodato un avión de Lan Chile a
Razazi Aylwin, este se obliga a restituirla porque se le entregó en comodato. En los contratos
gratuitos la obligación se funda en algún motivo racional y justo, y este motivo desempeña el
papel de causa por quien recibe y no da nada.
Doctrina Italiana Pese a coincidir con la doctrina tradicional en cuanto a que debe existir una
causa y que esta debe analizarse por un criterio objetivo, los italianos consideran que la causa
surge como requisito del acto jurídico y no de la obligación.
Doctrina del móvil Difieren de las dos anteriores al considerar que la causa debe analizarse bajo
un criterio subjetivo. Además, difieren de la doctrina tradicional al considerar que la causa es
requisito del acto jurídico y no de la obligación.
Doctrina anticausalista Tal como dijimos antes, Planiol y sus seguidores consideran que niegan la
necesidad de una causa y lo califican como un requisito artificial y prescindible, para ellos los dos
elementos necesarios son una manifestación de voluntad y objeto.
Causa en el Código Civil Se refieren a causa los artículos 1445, 1467 y 1468. En torno a estos
artículos versan dos importantes discusiones en la doctrina nacional, esto es, acerca de si el
Código considera a la causa como un requisito del acto o de la obligación y acerca de cuál
criterio toma Bello: objetivo o subjetivo.
Causa real y lícita Siguiendo lo que dice el Código, Vial establece que hay falta de causa en los
actos jurídicos simulados y en aquellos en que hay la creencia errada de la existencia de una
obligación. En el primer caso se distinguen dos partes, primero aquella en que los contratantes
se ponen de acuerdo para la simulación y, segundo, aquel momento en que lo celebran. Según
Vial el único interés de las partes es engañar a terceros, cosa que en la cátedra (o sea Jana) seha discutido. En el segundo caso, se presenta una causa falsa, lo que equivale a decir que
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carece de causa real, por lo tanto, debe considerársele inexistente. La labor del juez será, por lo
tanto, indagar el motivo individual que indujo a celebrar el acto jurídico y que constituye la causa
real. Sólo dicho motivo, OJO, puede ser lícito o ilícito, a diferencia del que se presume en la ley
que siempre es lícito. La falta de causa, para quienes no siguen la teoría de la inexistencia es la
nulidad absoluta ( 1682), causa ilícita desemboca en nulidad relativa.
LAS FORMALIDADES
Definición Gral.: ciertos requisitos que exige la ley para la forma o aspecto de ciertos actos
jurídicos.
Se clasifican en 4 tipos: a) Formalidades propiamente tales o solemnidades b) Formalidades
Habilitantes c) Formalidades por vía de prueba d) Formas o medidas de publicidad
A) FORMALIDADES PROPIAMENTE TALES O SOLEMNIDADES
La ley las exige para la existencia o para la validez de un acto Jdco.
Los primeros (los requeridos para la existencia) son requisitos externos que exige la ley para la
celebración de ciertos actos, sin los cuales el acto no se perfecciona ni produce efecto alguno.
Son un requisito esencial, mas algunos piensan que no son un requisito independiente de la
voluntad, pues este tipo de solemnidades son la forma de “manifestación” de la voluntad.
La regla Gral., es que los actos sean consensuales, pero por excepción hay actos llamados
solemnes, constituyendo la solemnidad un requisito de existencia de los mismos. Si falta la
solemnidad, el acto no existe: no produce efecto alguno.
Las solemnidades no se presumen, estas deben estar tipificadas, o sea, expresas en esos libros
azules de mierda. Pero sin perjuicio de esto, las partes, mediante la autonomía de la voluntad,
pueden convenir que un contrato no se entienda perfeccionado mientras no se cumpla una
formalidad.
Los segundos (los requeridos para la validez) son los que la ley la solemnidad como
requisito de validez de los actos jdcos, por lo tanto la omisión de estos no impide que elacto se perfeccione ni que produzca sus efectos, los que sólo cesan si se declara la nulidadabsoluta por la causal de omisión de la solemnidad..
B) FORMALIDADES HABILITANTES
Son requisitos que la ley exige para completar la voluntad de un incapaz, o para protegerlo.
Esta formalidad se manifiesta en “pedir permiso” al representante para ejecutar actos jdcos,
como ejemplo ver el 255 y 393 CC.
C) FORMALIDADES POR VÍA DE PRUEBA
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Esto es tan simple: son formalidades que la ley exige, para los fines de una prueba de un acto no
solemne, un documento cuya omisión no impide que el acto nazca ni que produzca efectos, sino
que pueda ser probado por testigos, como ejemplo léanse el 1709 CC.
D) FORMAS O MEDIDAS DE PUBLICIDAD Avelino león dice: Estas formalidades tienen por objeto proteger a terceros que pueden verse
alcanzados por los efectos del acto jdco. Con este propósito la ley exige la inscripción del acto en
un registro público, su publicación, su publicación en un periódico, etc.”
Pueden ser: a) de simple noticia o b) sustanciales.
Las primeras tienen por objeto poner en conocimiento de terceros de las relaciones jdcas. d otras
personas, en que pueden tener interés.
Las segundas tienen p0or objeto precaver a los terceros interesados, que son aquellos queestán o estarán en las delaciones jdcas. con las partes de los actos que éstas celebren.Ejemplo de la primera Arts. 447 461 CC, de la segunda Art. 1902 CC
SANCIÓN POR OMISIÓN DE LAS FORMALIDADES
Efectos que produce la omisión de una formalidad.
Hay que distinguir entre si son para la existencia o para la validez del acto jdco.
La omisión de la primera impide que el acto exista, pues sin esta solemnidad no hay voluntad. La
omisión de la segunda hace que el acto tenga un vicio el cual hace susceptible que el acto sea
declarado nulo.
Efectos que produce la omisión de una formalidad habilitante
Por regla Gral. La omisión de esto acarrea la nulidad relativa del acto o contrato. Nulidad relativa
porque el vicio es en consideración a la calidad o al estado de las personas que lo celebran.
Efectos que produce la omisión de una formalidad exigida por vía de prueba.
La omisión impide, simplemente, que el acto pueda probarse por testigos, lo que no obsta a que
la existencia del acto pueda acreditarse por otros medios de prueba.
Efectos que produce la omisión de una medida de publicidadLa omisión de la publicidad de simple noticia da derecho a la persona afectada a deducir demanda de indemnización de perjuicios. Porque el responsable de la omisión haproducido delito o cuasidelito civil, y se rige por las reglas de R. extracontractual.
la omisión de la publicidad sustancial es la inoponibilidad, esto es pa’ los que no se acuerdan de
las clases de González o pa’ los weones que estuvieron con bostas, la ineficacia con respecto a
terceros del derecho que ha nacido como consecuencia de la celebración del acto jdco.
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Capítulo VII
Ineficacia de los actos jurídicos
I) Generalidades: El ordenamiento procede con cautela, en algunos casos reconociendo
implícitamente a inexistencia del negocio; en otros sancionando la invalidez; en otros ordenando,como consecuencia, la mera ineficacia; y en otros, finalmente, limitándose a conminar con una
pena a los autores del negocio irregular. El acto jurídico es ineficaz cuando no produce efecto
alguno, o cuando sus efectos se producen “de modo efímero o caduco”. Por lo tanto, el concepto
de ineficacia, entendido en un sentido amplio, comprende todos los casos en que la reacción del
ordenamiento jurídico incide sobre la producción de los efectos del acto disconforme; efectos que
“se eliminan, se redicen o se perturban”.
Clases o especies de ineficacia Un acto jurídico es ineficaz porque se omitió un requisito esencial
para su existencia jurídica, lo que determina que no produzca efecto alguno, pues se estima que
no llego a constituirse como tal. Esta clase de ineficacia se llama inexistencia. O bien, puede
provenir de la omisión de un requisito de validez. En este caso, si bien produce efectos, dichos
efectos cesan cuando es declarada su nulidad o invalidez. Esta clase de ineficacia se llama
nulidad. Por último, la ineficacia puede incidir en un acto válidamente formado, pero por ciertas
circunstancias se va a ver privado de efectos. El acto pierde la eficacia propia que habría tenido
si dichas circunstancias no se hubieran verificado.
Actos jurídicos impugnables: Aquellos que incluso reuniendo todos los requisitos de validez,
pueden destruirse en sus efectos, en virtud de acción de las partes o de terceros, por
circunstancias extrínsecas, a menudo supervinientes, a las que el ordenamiento da relevancia.
Producen todos sus efectos hasta que sea declarada su ineficacia por una sentencia judicial. Se
diferencias de los actos anulables ya que su ineficacia se debe a una circunstancia extrínseca al
acto. También, porque no opera, normalmente, con efecto retroactivo.
II) La Ineficacia por la Inexistencia en el Código Civil Chileno:
Conceptos generales Tradicional en la doctrina nacional ha sido la controversia sobre si el
Código sanciona o no con la inexistencia los actos o contratos en que se ha omitido un requisito
de existencia, perfilándose sobre dos posturas. La primera, liderada por Luis Claro Solar, que
señala que la inexistencia tiene aplicación en el Código. La segunda, encabezada por Arturo
Alessandri Rodríguez, que señala que la inexistencia sólo sería aceptable en doctrina.
Posición de Claro Solar:
“si falta una de las cosas esenciales a su existencia, el acto jurídico no puede existir, nopuede producir efecto alguno; es la nada.” Señala que la nada y la nulidad son conceptosdiferentes, y esta diferenciación está formulada por el Código Civil en diversasdisposiciones. Cita los siguientes: el artículo 1444, según el cual si faltan alguna de lascosas esenciales al perfeccionamiento del contrato como tal, éste no produce efecto
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alguno; el artículo 1701, que señala que la falta de instrumento público en los actos ocontratos en que la ley requiera de esta solemnidad, trae como consecuencia que se mirencomo no ejecutados o celebrados ( es decir, como inexistentes), aun cuando en ellos seprometa reducirlos a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal,
cláusula que no tendrá efecto alguno; el artículo 1809, que establece que en caso de noconvenirse el precio, no habrá venta.
Posición de Alessandri: Señala que la máxima sanción que establece el Código es la nulidad
absoluta. Los principales argumentos son: a) El Código no contempla la inexistencia como
sanción, ni menos reglamenta sus consecuencias. En cambio, en el Título XX del Libro IV,
denominado “De la Nulidad y Rescisión”, el Código determina los efectos que produce la omisión
de algún requisito que la ley prescribe para sus validez. b) El artículo 1682 del CC sanciona con
la nulidad absoluta la omisión de los requisitos o formalidades que las leyes prescriben para el
valor de ciertos actos o contratos en consideración a su naturaleza. c) Corrobora lo anterior el
artículo 1682 que establece que se sanciona con nulidad absoluta los actos celebrados por los
absolutamente incapaces. Si el CC hubiera acogido la inexistencia, hubiera declarado tales actos
inexistentes, pues la demencia implica la falta de voluntad.
Réplica de Claro Solar:
Expresa lo siguiente: a) El CC reglamenta la nulidad como uno de los modos de extinguir
obligaciones, lo que explica que no se haya referido a la inexistencia, si se considera que un acto
inexistente no produce obligaciones. b) El artículo 1681 al señalar que es nulo todo acto o
contrato a que falta uno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo, no está
significando que es nulo el acto en que se ha omitido un requisito de existencia, sino que se
refiere a la omisión de requisitos exigidos para el valor del acto, debiendo entenderse la
expresión valor como sinónimo de validez. c) Respecto a los actos de los incapaces absolutos,
esta clase de persona no consienten en el acto o contrato que ejecutan y podría decirse que falta
en el acto o contrato el consentimiento y no puede perfeccionarse; pero como pueden
aparentemente consentir, la ley declara que adolece de nulidad absoluta.
Opinión de Vial: El problema radicaría en que el legislador chileno no formuló en términos
explícitos la distinción entre requisitos de existencia y requisitos de validez de los actos jurídicos
lo que lleva a confundir ambos conceptos. Creemos, sin embargo, que el legislador
implícitamente distingue entre requisitos de validez y existencia. De no ser así, carecería de
sentido el conjunto de artículos que cita Claro Solar, especialmente el 1444. El hecho de que el
CC no mencione la palabra inexistencia jurídica ni diga que la omisión de un requisito de
existencia se sanciona con la inexistencia del acto, no es causal suficiente como para afirmar que
la teoría de la inexistencia no tiene acogida dentro de nuestra legislación.
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Principales diferencias entre el acto inexistente y el acto nulo:
a) El acto inexistente no llega ni siquiera a constituirse por lo que no produce efectos algunos. En
cambio, el acto que adolece de vicio de nulidad nace a la vida del derecho y produce los efectospropios del tipo a que pertenece, como si fuera válido. b) Para que el acto sea inexistente no se
requiere que una sentencia judicial así lo declare. En cambio, la anulación de un acto o contrato
no puede hacerse si no es por sentencia judicial. c) El acto existente no puede sanearse, esto es,
adquirir existencia. El acto que adolece de un vicio de nulidad puede sanearse o validarse.
III) La Ineficacia por Nulidad en el CC chileno
Conceptos generales: La nulidad es la sanción para todo acto o contrato a que falta alguno de los
requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie o calidad
y estado de las partes (art. 1681 inc. 1º del CC). El CC reglamenta la nulidad como un modo de
extinguir las obligaciones. Sin embargo, cabe hacer presente que la nulidad no extingue,
propiamente, la obligación, sino que destruye el acto o declaración de voluntad que engendró la
obligación; extinguiéndose ésta por consecuencia.
Clases de nulidad: Puede ser absoluta o relativa (art. 1681). Las principales diferencias entre una
y la otra dicen relación con las causales para invocarla, las personas que pueden impetrarla y
con el saneamiento. Respecto a los efectos, son los mismos para amabas.
Principios aplicables para ambas clases de nulidad:
a) La nulidad es una sanción de derecho estricto, lo que implica que no puede ser aplicada por
analogía. b) La nulidad no puede renunciarse anticipadamente, porque con ella se protegen los
intereses superiores de la colectividad. c) Cuando dos a más personas han contratado con un
tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras. d) La nulidad
puede hacerse valer en juicio como acción o como excepción.
SECCION PRIMERA:
LA NULIDAD ABSOLUTA
Concepto de nulidad absoluta De lo dispuesto en el artículo 1681 se desprende que la nulidad
absoluta es la sanción a todo acto o contrato a que falte alguno de los requisitos que la ley
prescribe para el valor del mismo, según su especie.
Causales de nulidad absoluta: Según el artículo 1682: a) El objeto ilícito; b) La causa ilícita; c) La
omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o
contratos según la naturaleza de los mismos; d) La incapacidad absoluta de alguna de las partes.
Para quienes no aceptan la teoría de la inexistencia, se deberían agregar: e) La falta de voluntad;
f) La falta de objeto; g) La falta de causa; h) El error esencial; i) La falta de solemnidades.
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La declaración de nulidad absoluta Antes de la declaración de nulidad el acto no es nulo, sino
que es anulable. El artículo 1683 establece las distintas maneras por las cuales se puede llegar a
la declaración judicial de la nulidad absoluta de un acto o contrato. De este artículo se desprende
que el juez puede declarar la nulidad absoluta porque dicha declaración se le pide
determinadamente por alguna de las personas a quienes la ley autoriza para ello; o bien, el juez
la declara de oficio.
Declaración de nulidad absoluta a petición de una persona que tiene interés en ello Lo normal, y
lo más frecuente, es que el juez declare la nulidad absoluta de un acto o contrato a petición de la
persona que tiene interés en ello. Si bien, la ley omite calificar el interés, la doctrina y la
jurisprudencia coinciden que debe ser pecuniario. El interés consiste en obtener la invalidez del
acto que produce efectos que perjudican al peticionario. Ahora bien, si uno se pregunta qué
personas tienen interés requerido por la ley para pedir la declaración de la nulidad absoluta,
surgen naturalmente como titulares de dicho interés el autor del acto jurídico unilateral o
cualquiera de las partes de la convención. Pero dichas personas no son las únicas, asimismo
pueden tener el interés cualquier tercero que, aun sin ser parte, pudiera extraer de la declaración
de nulidad consecuencias que le son patrimoniales beneficiosas. La regla general de que puede
pedir la nulidad absoluta cualquiera persona que tenga interés en ello, tiene una excepción
establecida en el artículo 1683, y que consiste en que carece de tal facultad la persona que
ejecutó el acto o celebró el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba.
Declaración de nulidad absoluta a petición de Ministerio Público De conformidad con lo dispuesto
por el artículo 1683, el ministerio público puede pedir al juez la declaración de nulidad absoluta
en un acto o contrato, en sólo interés de la moral o la ley. El interés que faculta al ministerio
público no es pecuniario, sino que en el sólo interés de la moral o de la ley. La actuación del
ministerio público no requiere que el vicio de nulidad absoluta aparezca de manifiesto en el acto o
contrato.
Declaración de nulidad absoluta de oficio por el juez Es un principio procesal de carácter general
el que determina que en materia civil el juez puede actuar sólo a petición de parte, siendo muy
calificadas las excepciones que lo facultan para actuar de oficio. Una excepción la constituye el
artículo 1683 del CC, que faculta al juez para declarar la nulidad del acto o contrato, y más aún,
lo obliga a ello cuando aparece de manifiesto. La ley no establece cuando el vicio aparece de
manifiesto. La jurisprudencia ha señalado que tiene tal calidad el vicio que aparece en forma
evidente y clara con la sola lectura del acto o contrato que ha sido acompañado al juicio como
fundamento de las acciones o excepciones entabladas por las partes.
Saneamiento de la nulidad absoluta Según dispone el artículo 1683, la nulidad absoluta no puede
sanearse por la ratificación de las partes; ni por el lapso de tiempo que no pase de diez años. La
ley impide que las partes validen el acto o contrato anulable por un vicio de nulidad absoluta, loque es concordante con el principio de que la nulidad absoluta se encuentra establecida en el
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interés general, dado que existe un interés moral y social que prima sobre la voluntad de las
partes.
Segunda Sección
LA NULIDAD RELATIVA
Conceptos y Causales de Nulidad Relativa
• Según el Art. 1681, la nulidad relativa es la sanción a todo acto o contrato a que falta algún
requisito que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según la calidad o estado
de las partes. • La Nulidad Relativa es la regla general, se tipifican específicamente las de
Nulidad Relativa, todo lo demás entra a ser Relativa. • Las Causas de Nulidad Relativa son: o
Incapacidad Relativa o Error Sustancial o Error en la calidad accidental cuando dicha calidad
haya sido el principal motivo para contratar y eso fue conocido por la otra. o Error en la persona,
cuando importa. o Fuerza o Dolo determinante en contratos bilaterales, cuando es obra de una
de las partes. o Omisión de requisito formal que la ley prescribe para la validez del acto, cuando
se refiere a la calidad o estado de las partes o Lesión según ley.
Quienes pueden pedir la declaración de Nulidad Relativa
• Según el Art. 1684, solo la pueden alegar las partes en cuyo beneficio la ha establecido la ley,
sus herederos o cesionarios. • No puede ser declarada de oficio. • Ni tampoco por cualquier
persona que tenga interés. • Solo la pueden alegar las partes en cuyo beneficio la ha establecido
la ley, esto quiere decir que si hubo vicio en el consentimiento, solo la podrá pedir aquella parteque sufrió el vicio. Así como también los herederos y los cesionarios.
Situación excepcional del Incapaz que no podría demandar la rescisión del Acto o Contrato.
• El Art. 1685, priva al incapaz relativo del derecho a solicitar nulidad alegando su propia
incapacidad. • Si el incapaz uso dolo para inducir al acto, ni el ni sus herederos ni cesionarios
pueden pedir rescisión, sin embargo cuando no existe otra causa de incapacidad declarada se
puede pedir. • Se da el principio que nadie puede beneficiarse de su propio Dolo.
Saneamiento
• Art. 1691, el plazo para pedir rescisión durará 4 años, se contará en caso de violencia desde
que hubiese cesado; en caso de error o dolo, desde el día de celebración del contrato; cuando
proviene de incapacidad legal desde que haya cesado la incapacidad.
Saneamiento por el paso del tiempo
• La persona no realiza rescisión en el plazo de 4 años, entonces desaparece el vicio
entendiéndose que jamás existió. Art. 1691.
Muerte de la persona que puede pedir la rescisión
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• Art. 1692 dice que los herederos mayores de edad gozarán el cuatrienio entero, si no hubiese
empezado a correr, si no disfrutaran de su residuo. En los herederos menores corre el tiempo
desde que son mayores, pero hasta el límite de 10 años.
Herederos mayores de Edad o Si son mayores de edad y el cuatrienio no corre, tendrán cuatroaños desde que murió. o Si son mayores y está corriendo, el tiempo que falte desde que se murió
pasa al heredero. Herederos menores de Edad (No creo en importe demasiado)
Saneamiento por la ratificación o confirmación del Acto Rescindible
• El acto que adolece vicio de nulidad relativa, se puede sanear o validarse pro la confirmación o
ratificación, nuestro código usa la palabra ratificación. o Ratificación obedece a los casos en que
le mandante aprueba lo obrado por el mandatario cuando no tiene orden expresa de ello o Es un
acto unilateral por el cual la parte que tenía el derecho de alegar la nulidad relativa renuncia a
esta facultad, sanando el vicio. o Esta renuncia por la confirmación obedece al Art. 12 del Código
Civil, donde cualquier derecho es renunciable siempre que no este prohibido.
Clasificación de la confirmación
• Expresa o La parte formula una declaración, en términos explícitos y directos • Tacita o
Ejecución voluntaria de la obligación contraída (Art. 1695)
Problemas Doctrinarios
• ¿Qué significa ejecución voluntaria? o Para unos, la obligación que se realiza libre y
espontánea con ausencia de vicios o Para otros, el obrar con conocimiento de los vicios que la
invalidan, el confiriente a sabiendas realiza su obligación igual. o ♣Vial se adhiere a la segunda
por: La confirmación debe ser hecha con conocimiento de la realidad, debe saber el vicio que la
invalidaba para renunciar a pedir la rescisión.
• ¿Podría otro hecho, importar confirmación tácita? o Se puede que se puede confirmar
tácitamente, cuando la parte que puede demandar la rescisión (y que la sabe) pide plazo para el
pago, esto es, que se encuentra llanamente a ejecutarla o Además de la ejecución voluntaria,
una conducta de la cuál se desprende la renuncia del derecho también es válida. o Confirmación
y Renuncia van de la mano, pero: La confirmación involucra una renuncia, pero no toda renuncia
involucra una validación del acto. En este caso una renuncia puede validar el acto con una
confirmación posterior o por el paso del tiempo. • Para la confirmación tácita, basta que el acto se
ejecute en su totalidad o con una parte o Nuestro Código Civil, no distingue, basta con cualquier
obligación sin importar que queden otras pendientes.
Características de la Confirmación
• Acto Jurídico Unilateral, solamente requiere de la voluntad de una parte. • Acto Jurídico
Accesorio, ya que no subsiste sin un acto jurídico principal, es dependiente. • Irrevocable, quien
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lo reconoce ya no puede retractarse. • Opera con efecto retroactivo, confirma un acto por una la
ficción de que el acto nunca ha adolecido de ningún vicio.
Requisitos de la Confirmación
• Se pueden confirmar los vicios que la ley determina como causales de Nulidad Relativa. • Debeprovenir de la parte que tiene derecho a pedir la rescisión • El confirmante debe ser Capaz de
contratar, ya que es un acto jurídico • Debe hacerse en tiempo oportuno, o sea, entre la
celebración del acto y la declaración judicial de nulidad, ya que una vez declarado nulo, nunca
existió. • Debe efectuarse después de haber cesado la causa de invalidez, ya que si se confirma
cuando la causa esta vigente, se confirmaría un acto anulable posteriormente. • Cuando es
expresa debe cumplir con las mismas solemnidades que la ley establece para el mismo acto que
se confirma
Diferencias entre Nulidad Relativa y Absoluta
• Personas que pueden pedirla o La absoluta puede ser pedida por todo el que tenga interés
pecuniario en ello, salvo el que ejecutó el acto a sabiendas o debiendo saber del vicio que lo
invalidaba. o La relativa solo puede alegarse por quien en cuyo beneficio la ha establecido la ley,
o por los cesionarios o herederos • Declaración de Oficio del Juez. o La nulidad absoluta debe
ser declara por el juez de oficio cuando esta manifiesta en el acto o contrato. o La nulidad relativa
solo puede ser declarada a petición de partes y nunca de oficio, aún cuando sea manifiesta. •
Saneamiento con el tiempo o La absoluta se sanea en 10 años desde la fecha de celebración o
La relativa se sanea en 4 años que se cuentan según lo vimos anteriormente • Saneamiento por
confirmación o La Absoluta no se sanea o La relativa se sanea por confirmación
Tercera Sección
NULIDAD TOTAL Y NULIDAD PARCIAL
Invalidez total y parcial • El acto puede ser afectado por nulidad relativa o absoluta en su totalidad
o en parte, por eso se llama total o parcial. • Es total cuando afecta a todas las partes y cláusulas
de un acto jurídico. • Es parcial cuando afecta solo a una parte o a ciertas cláusulas.
Principios Doctrinarios aplicables a la Nulidad Parcial • La parte o cláusula inválida se separa y
aparta del acto jurídico • La parte invalida se tiene por no existente • Lo anterior no se puede
aplicar si la parte del acto jurídico que no está afectada directamente por la invalidez es por
naturaleza dependiente o accesoria respecto a la inválida, o de cualquier manera es tal que para
el ordenamiento jurídico no puede tener existencia autónoma. • Tampoco es posible la aplicación
cuando se prueba que sin la parte o cláusula el acto jurídico no se habría realizado o que sin la
parte invalidada no se hubiese estipulado la que quedo.
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Invalidez Parcial en el Código Civil Chileno • El Código no contiene normas que solucione
expresamente el problema de la invalidez parcial. • Sin embargo en el código subyace el principio
de no hacer extensiva la nulidad a todo un acto jurídico.
Cuarta SecciónEFECTOS DE LA NULIDAD
Conceptos generales • Nulidad absoluta y relativa no producen efecto ipso-iure, o sea de pleno
derecho. Para que se produzcan efectos se necesita la declaración judicial. • Con anterioridad a
la dictación el acto es anulable pero produce plenos efectos y engendra obligaciones • Pero
dichos efectos serán efímeros, porque la acción de nulidad tiene por objeto declarar como que
nunca existió tal acto. • La rescisión y la nulidad absoluta producen los mismos efectos.
Efectos que produce la nulidad para las personas que celebraron el acto o contrato nulo • Art.
1687 inc 1º, se restituyen al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o
contrato nulo, sin perjuicio de lo provenido por objeto o causa ilícita. • Un acto anulable produce
plenos efectos, pero una vez declara la nulidad, esta impide estos efectos para el futuro y hacia
el pasado con efecto retroactivo, en consecuencia se pretende que las personas que celebraron
el acto o contrato, vuelvan al mismo estado en que se hallarían con anterioridad. • La nulidad
extingue las obligaciones • Como debe efectuarse la restituciones mutuas, se establece en el
Libro II título XII “ de la reivindicación”
Excepciones a la regla general
• Nulidad por causa u objeto ilícito o El Art. 1687, advierte sobre esto. o Se debe buscar la
salvedad en el Art. 1468, donde no se podrá repetir lo pagado cuando se haya dado o pagado
por un objeto o causa ilícita a sabiendas. o Una vez declarada la nulidad el que a sabiendas
contrató no puede pedir la restitución. o De esta manera la ley sanciona la inmoralidad.
• Poseedor de Buena Fe o Junto con la restitución de la cosa, procede la restitución de los frutos,
salvo que el poseedor sea de buena fe, en este caso no está obligado a restituir los frutos
naturales y civiles que hubiere percibido antes de la contestación de la demanda.
• Situación de las partes como consecuencia de la declaración de nulidad de un contrato por la
incapacidad de una de ellas o Se establece en el Art. 1688. o Si se declara nulo el contrato
celebrado con una persona incapaz sin los requisitos que la ley existe, el que contrató con ella no
puede pedir restitución o reembolso de l que gastó o pagó en virtud del contrato, sino cuando
probare que el incapaz se hizo más rico. o Esto quiere decir que si el incapaz se gastó la plata, el
otro no puede ser restituido, esto es una protección al incapaz o Si se hizo más rico, como
ahorrándola o comprando algo necesario, si se puede pedir restitución. o Sin embargo si las
cosas pagadas siguen en poder del incapaz, se pide restitución o Si las cosas pagadas oadquiridas y que no son necesarias no están en su poder, no se restituye.
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• Efectos de la Nulidad a terceros o La nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria
contra terceros poseedores. (Art. 1689) o Esto se explica por el efecto retroactivo de la nulidad,
por lo que si una persona B compra a A cosa y luego la vendió a C. Si se anula el primer contrato
entre A y B, la cosa nunca salió del patrimonio de A por lo que la cosa no es de C, y A tiene
acción reivindicatoria contra C para recuperar su cosa. Ya que A es siempre el dueño y C es solo
poseedor. o No importa que los terceros estén o no de mala fe.
Excepciones a la regla general del Art. 1689
• Poseedor que ha adquirido el dominio por prescripción adquisitiva o Si el tercero tiene la cosa
en su poder, ha ganado posesión que le permitirá obtener la prescripción adquisitiva, que supone
la poseer la cosa por un cierto lapso de tiempo. o Si el poseedor llega a adquirir el dominio por
esta vía, quiere decir que el anterior titular ha perdido dicho derecho, por lo que no lo puede
reivindicar.
• Heredero indigno que enajena bienes de la herencia o Art. 974, cuando se declara la indignidad
del heredero, es obligado a la restitución de la herencia. o Si el indigno ha enajenado los bienes
que adquirió, los herederos a quienes beneficia la declaración de indignidad tendrán acción
contra los terceros de mala fe solamente.
• Comprador que es condenado a restituir la cosa por rescisión de lesión enorme. o Las
enajenaciones o gravámenes que hubiere hecho el comprador sobre la cosa adquirida antes que
se pronunciara sentencia, no quedan sin efecto. Por eso el Art. 1895 obliga al comprador que se
halle en caso de restituir la cosa a purificarla de todos los derechos reales que hubiere sobre ella.
Quinta Sección
CONVERSIÓN DEL ACTO NULO
Conceptos doctrinarios sobre la conversión • Es el medio en virtud del cuál un negocio se salva
de la nulidad convirtiéndose en otro distinto, que sustituya al primero, en la medida de los posible
salvaguardando con ello hasta ese límite el fin perseguido por las partes. Para que opere, es
preciso que en el negocio nulo se contengan los requisitos sustanciales y formales en que seconvierte.
Requisitos • Para que el acto nulo se transforme en válido, se requiere la concurrencia de o Que
el acto nulo cumpla con todos los requisitos que se exigen para el acto diverso en que se
transforma o Que las partes tengan conocimiento de la ineficiencia del primer acto o Ej. Si una
compraventa de bien inmueble se hace por documento privado no vale, pero si valdría como
promesa de compraventa o Ej. Un mutuo ineficaz por no entrega de la cosa puede derivar como
promesa de mutuo.
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Teoría de la conversión en el Código Civil Chileno • El chileno no contempla norma que permita
la conversión • El Art. 1444, al señalar los elementos de la esencia, dice que una omisión puede
degenerar en otro, por lo que a simple vista se podría pensar que en chile existe la conversión. •
Sol ose permite conversión en los casos en que la ley la permite
Sexta Sección
EL ERROR COMÚN ACERCA DE LA CAUSA DE INVALIDEZ
Conceptos generales de error común • La aplicación irrestricta de los principios generales en
materia de nulidad puede llevar a injusticias. • Como por ejemplo que las dos partes concurren en
el acto que consideran válido pero era plenamente nulo como la escritura pública ante un notario
incompetente, ignorando estas circunstancias, por lo que se considera el principio del error
común.
Fundamento del error común • Histórico o Se aceptaba que el error común sobre la causa de
invalidez era efecto validante, “error communis facit ius” en el derecho romano. • Jurídico o 1. La
tendencia del legislador de proteger la buena fe, aún la que se da en el error cuando no es
común. Y con mayor razón debe tutelarse la buena fe con errores colectivos o 2. La nulidad
impone como sanción a quienes celebran el acto jurídico que no cumple con los requisitos
establecidos por la ley para su validez, por lo que obliga a suponer culpa o negligencia, aunque
sea mínima. Es malo constreñir a personas que observaron la ley.
Requisitos del Error para validad un acto • Debe ser común • Error excusable • Buena fe para
ambos
Doctrina que niega el efecto validante del error común. • Se refutan con los argumentos o
Histórico, porque el digesto está deformado o Jurídico, no es efectivo que la nulidad sea sanción
para las partes, constituye una sanción de carácter objetivo, que no importa la fe de las partes. El
acto es válido o no y punto.
Teoría del Error Común en el Código Civil • NO se contempla, si embargo se puede desprender
en los Art. 1013 y 704 Nº y 1576. • Sin embargo el principio validante es usado y aceptado
Resumen de Capítulo
“La Representación en los Actos Jurídicos”.
I)Representación: Institución Jurídica en virtud de la cual los efectos de un acto que celebra una
persona que actúa a nombre o en lugar de otra, se radican en forma inmediata y directa en esta
última, como si ella personalmente lo hubiera celebrado(ver artículo 1448 del C.C.).
Representante: Quien celebra el acto jurídico a nombre o en lugar de otra persona.
Representado: Persona en quien se radican los efectos del acto ejecutado por el representante.
Poder de Representación: Autorización que tiene una persona (representante), para concertar
negocios por cuenta de otra, obligando exclusiva y directamente al representado. No confundan
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“Poder” con “facultad”, pues en el dialecto jurídico ésta alude a una acción que la persona ejecuta
en función de sus propios intereses (interviniendo de hecho en las cosas que le pertenecen),
mientras que aquella designa la potestad de una persona para realizar actos relacionados a
intereses de terceros. El término poder es el idóneo cuando hablamos de representación, y se
habla de “apoderamiento” cuando se hace referencia al acto mediante el cual se otorga dicho
poder. II)El tipo de representación depende de si deriva de la ley(a) o de la voluntad de la
persona(b): II.a)Representación Legal: Surge a partir de la incapacidad de una persona para
ejercer su autonomía privada, de lo que se sigue la imposibilidad de disponer de sus intereses
jurídicamente relevantes. El representante legal es quien determina la ley, no pudiendo el
representado elegirlo. Como condición se pide la plena capacidad de este representante.
II.b)Representación Voluntaria: A diferencia de la anterior, supone la libertad del interesado para
decidir si actúa o no personalmente. En caso de optar por la representación, puede libremente
elegir al representante, quien incluso puede ser una persona incapaz. Mandato y representación
voluntaria: La doctrina tradicional no concibe la existencia de uno sin el otro, sin embargo el autor
los considera por separado, sin concebir como indispensable la existencia de aquel para que
surja la rep. Voluntaria, aunque en la práctica se admita su interrelación. El mandato es un
contrato (2116), y como tal no se concibe sin el acuerdo de voluntades de ambas partes,
mientras que la representación voluntaria surge de un acto unilateral de parte del
representado(apoderamiento), siendo suficiente para adquirir existencia jurídica.
Observaciones: II.b.1)Rep. Voluntaria no supone necesariamente un mandato.II.b.2) Para ejercer la rep. Voluntaria se requiere necesariamente aceptar y
ejecutar el mandato, que se supone ofrecido tácitamente en esta.II.b.3) La potestad de representar no es de la esencia del mandato, ya que
es plausible que el mandatario no represente al mandante.
III) Naturaleza Jurídica de la Representación: Teorías: III.a)de la ficción de la ley: Sostenida por
Pothier, afirma que los efectos dela representación recaen en el representado y no en el
representante, pues por medio de una ficción de la ley se entiende que es aquel quien manifiesta
su voluntad en el acto jurídico.
III.b)del nuncio o mensajero: Atribuida a Savigny, sostiene que el verdadero sujetodel acto jurídico es el representado y no el representante, porque este actúa como unintermediario del “verdadero” contratante, siendo un mero portador de su declaración devoluntad. *
III.c)del doble contrato (Thol): Postula que la voluntad contractual nace sólo a partir de la voluntad ajena del mandatario, por medio de la cual nace la voluntad contractual en elmandante. Los d° y obligaciones se radican en el representado gracias a dos contratos: elprimero es el que celebra el representante con el tercero valiéndose del poder derepresentación; el segundo, el que celebra el representado con el tercero a consecuenciadel anterior.
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III.d)de la cooperación de voluntades(Mitteis): En la representación existe un soloacto jurídico, el que representante y representado celebran en conjunto. Se sostiene que lavoluntad declarada en el negocio representativo se encuentra repartida entre ambos,siendo la declaración de apoderamiento
parte integrante del negocio principal.
III.e)que considera relevante la actuación del representante: A diferencia deMitteis, Hupka considera que la manifestación de voluntad necesaria para la existencia delcontrato proviene del representante, pues es a él a quien corresponde como actividad jurídica declarar la voluntad inmediata y completa de realizar el negocio jurídico, siendo elpoder tan sólo la condición y el límite para la eficacia de la voluntad del representante.
III.f) de la modalidad: Considera que es el representante quien directamentemanifiesta su voluntad en el acto jurídico. Sin embargo, por ser la representación unamodalidad(cláusula que se incorpora en un acto jurídico con el fin de alterar sus efectosnormales), los efectos del acto no recaen directamente en la persona que lo celebró, sinoen el representado, aún cuando no haya intervenido directamente en la celebración delacto, cumpliendo la función de alterar la regla general de que los efectos del mismo seradican en la persona que lo celebró.
IV) El determinar quien es la persona que manifiesta su voluntad en el acto jurídico en que hay
representación tiene importancia práctica, en relación a las consecuencias jurídicas que se
derivan, dependiendo de cual de las teorías recién expuestas se asuma. El autor propone que
para resolver el conflicto de intereses que se produce, es necesario aplicar al caso particular la
solución más acorde a la justicia y a la equidad natural. Los casos más característicos son: IV.a)
en relación con la capacidad: -En lo relativo a la capacidad del representado, cuando se trata de
representación legal, el representado la requiere por carecer de voluntad, siendo por lo común un
incapaz absoluto o relativo; tratándose de representación voluntaria, el representado debe ser
capaz, por ser un requisito para la eficacia apoderamiento, de lo contrario éste sería inválido. -En
lo concerniente a la capacidad del representante, al tratarse de representación legal éste debe
ser capaz, en cambio, tratándose de representación voluntaria, el representante puede ser
incapaz, bastando con que tenga juicio y discernimiento, siempre y cuando sus actos obliguen a
terceros con el mandante. Las obligaciones que contraiga el mandatario incapaz con el mandanteo con terceros y que no cuenten con la autorización de su representante legal, se consideraran
nulas en virtud de la regla general (ver art. 2128 del C.C.). IV.b) en relación con las formalidades
que exige la ley para los actos de ciertas personas: (1) Si las formas tienen como misión dificultar
los actos de las personas sometidas a ellas y asegurar su contenido, deben ajustarse asimismo
al precepto formal de que se trate los negocios celebrados por un representante en nombre de
esas personas, (2)mientras que los negocios jurídicos que esas personas realizan como
representantes de otras no sujetas a la forma, no deben guardar estas. IV.c) en relación con los
vicios del consentimiento: Para el autor (1) El error del representante vicia el consentimientosiempre que dicho error sea también relevante para el representado. (2) La fuerza o dolo
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determinante que se ejerciera sobre el representante vicia el consentimiento y permite rescindir el
contrato en el que existió el vicio.(3) El error relevante del representado, o la fuerza o dolo que se
hubiera ejercido sobre él, hace anulable el poder, y a través de este, anula el acto de
representación.(4) En caso inverso, en el que el representante o representado ejercieran fuerza o
dolo contra el otro contratante, sin importar de cual de los dos provenga, viciará el
consentimiento, si para la contraparte des determinante. IV.d) en relación con la buena o mala fe
del sujeto: La visión del autor es que la mala fe del representado hace imposible que este
adquiera la posición regular, aun cuando el representante haya actuado de buena fe. Ahora bien,
cuando la mala fe del representante no es compartida por el representado, se entiende por regla
general que sí afecta a este último, aunque se encuentre de buena fe. Cuando la mala fe
proviene del representado, sabiendo o debiendo saber el vicio que invalidaba el contrato, por
objeto o causa ilícita, éste no podría alegar nulidad absoluta ni repetir lo pagado, según los art.
1683 y 1468 respectivamente. En cambio, cuando la mala fe proviene del representante y no del
representado, no existe una visión dominante. El autor se inclina por la idea que da la doctrina
extranjera, según la cual al representado se le permitiría alegar la nulidad absoluta o repetir lo
pagado, dado que la persona debe sufrir los perjuicios que emanen de su propio actuar, y no del
de otros. IV.f) en relación con las impugnaciones de las enajenaciones del deudor: Si existe
fraude pauliano en el deudor representado(conocimiento de parte del deudor del mal estado de
sus negocios), el acreedor podrá a través de la acción pauliana revocar la enajenación que hizo
el representante del deudor, sin importar si conoce o no del fraude. En cambio, si es el
representante quien actuó fraudulentamente, Vial es de la opinión de que debe verse perjudicadoel representado, buscando con ello indemnizar los perjuicios de que fue víctima la otra parte.
V)Requisitos de la Representación: V.a) El representante debe declarar su propia voluntad: Esto
es necesario para dar vida al acto jurídico que celebra a nombre de otro, lo que resulta obvio
tratándose de representación legal, donde el representado es un incapaz relativo o absoluto, pero
también procede en el caso de la representación voluntaria, donde el representante tiene un
mínimo de libertad decidir su consentimiento y establecer las formas que el acto jurídico
celebrado conlleva. V.b) El representante debe actuar a nombre de otro, a nombre del que está
obrando: Esta regla conocida como “contemplatio domini”, constituye un requisito esencial de la
representación, y se guía por la reglamentación general sobre la manifestación de la voluntad, de
lo que se deduce que la contemplatio domini puede ser expresa (cuando se dice o se escribe que
se actúa a nombre de otro), o tácita (cuando se actúa de tal forma que se da a entender que se
está obrando inequívocamente a nombre de otro). Existe el mandato sin representación, el que
omite la contemplatio domini, también llamado “comisionista”. En este si bien el mandatario actúa
en interés de otra persona, lo hace a nombre propio, por lo que no es una certeza que el
mandante vaya a obtener lo estipulado en el mandato, dado que sin apoderamiento, si el
mandatario se niega, tendrá que forzarlo por medio de una sentencia judicial que determine que
efectivamente hubo mandato. V.C)El representante debe tener poder de representación: La
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autorización para actuar a nombre del representado, debe ser anterior a la celebración del acto
en que se ejerce dicho poder. Hay dos casos en los que, pese a no existir poder de
representación, se considera como si existiera: (1)Si el acto jurídico celebrado por un agente
oficioso o gestor de negocios ajenos ha sido útil para el interesado, se entiende que éste lo ha
aceptado en el momento en que se realizó. (2) Cuando el interesado ratifica el acto con
posterioridad a su celebración. La revocación del poder es un acto unilateral, al igual que el que
le da origen. Entre la causales de revocación se encuentran la muerte del representado, la
muerte del representante, y la incapacidad sobreviniente del representante. -Exceso o defecto de
poder de representación: Tiene lugar cuando la actividad a nombre de otro no sea conforme al
poder de representación, ya sea porque éste sea más reducido o falte completamente. Reglas
que otorga el C.C. para cuando el mandatario excede los límites del poder o falta el mismo:
(1)art. 2160, inciso primero: Se refiere al mandatario que actúa a nombre del mandante. Lo que el
C.C. llama límites del mandato, equivale al contenido del poder de representación. El acto
jurídico es inoponible al representado si el representante se ha extralimitado o ha actuado en
ausencia de poder de representación. (2)artículo 2173: Esta norma es una excepción a la regla
general que se desprende del art. 2160. El acto concluido por quien actuó a nombre de otra
persona, como si el poder de representación continuara vigente, será oponible a ésta siempre
que la otra parte esté de buena fe. (3)artículo 2154: Se expresan dos situaciones: En primer
lugar, si “B” dice ser representante de “A”, o si siéndolo no tiene el poder suficiente, y celebra un
acto con un tercero que desconoce esta situación, el acto es inoponible a “A”, y sólo “B”
responderá respecto al tercero, por haber actuado de mala fe al no cumplir con el deber deinformar la verdadera condición de su poder. En el segundo caso, se supone que el tercero no
puede ignorar(sin incurrir en negligencia), que “B” no era representante de “A”, o que no tenía el
poder suficiente, por lo que “B” no tendrá responsabilidad frente al tercero, salvo que se obligue
personalmente. (4)artículo 2160, inciso segundo: se concluye que la ratificación es una excepción
al principio general de que los actos generados en exceso o defecto de poder son inoponibles a
la persona a nombre de la cual se celebran. -La ratificación: Acto mediante el cual el interesado
hace por sí eficaz el acto que ha sido concluido en su nombre. Siendo un acto unilateral, debe
emanar del interesado, o en caso del fallecimiento de éste, debe emanar de los herederos,
quienes incorporan el derecho de ratificar que tenía el causante en su patrimonio, como parte de
los derechos y obligaciones que suceden de éste. Si la persona en nombre de la cual el
mandatario contrató no ratifica, éste se hará responsable frente a la contraparte. Una vez que la
persona frente a la cual es otorgada toma conocimiento de ella, la ratificación es irrevocable. La
ratificación puede ser expresa o tácita, aplicándosele las reglas generales para la manifestación
de la voluntad. Por último, la ratificación opera con efecto retroactivo: por medio de una ficción de
ley se considera que un acto obliga a quien lo ratifica desde la celebración del mismo, y no desde
su ratificación.
Las modalidades de los actos jurídicos.
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Conceptos generales: Se definen las modalidades como las cláusulas que se insertan en un acto
jurídico con el fin de alterar los efectos que normalmente dicho acto produce. (al ser accidental al
acto jurídico, la modalidad siempre requiere de una manifestación de voluntad) Las modalidades
más usadas por las partes son la condición y el modo.
Principales modalidades: Son la condición, el plazo y el modo. Con estas se alteran los efectos
que normalmente produce el acto jurídico.
La condición: Es el acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción de
un derecho. El hecho del cual depende una condición debe ser en primer lugar, futuro e incierto.
La condición es una modalidad ya que las partes pretender alterar los efectos que normalmente
un acto produce.
Clases de condición: a) Condiciones positivas y condiciones negativas. b) Condiciones posibles e
imposibles. c) Condiciones potestativas, casuales y mixtas. d) Condiciones suspensivas y
resolutorias.
a) Condiciones Positivas y negativas: Según el artículo 1474: “la condición es positiva o negativa.
La positiva consiste en acontecer una cosa; la negativa, en que un cosa no acontezca”.
b) Condiciones posibles e imposibles: Según el artículo 1475: “La condición positiva deber ser
física y moralmente posible. Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la
naturaleza física; y moralmente imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes, o
es opuesto a las buenas costumbres o al orden público. Se mirarán como imposibles las que
están concebidas en términos ininteligibles.”
c) Condiciones potestativas, casuales y mixtas: La distinción surge del hecho de que el
cumplimiento de una condición puede depender de un hecho voluntario de cualquiera de las
partes o de la mera voluntad de éstas, o bien del hecho voluntario o de la mera voluntad de un
tercero, o de una casualidad. Según el artículo 1477: “se llama condición potestativa la que
depende de la voluntad del acreedor o del deudor; casual la que depende de la voluntad de un
tercero o de un acaso; mixta la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la
voluntad de un tercero o de un acaso.”
d) Condiciones suspensivas y resolutorias: La clasificación más importante de las condiciones es
aquellas que distingue entre las suspensivas y las resolutorias. Según el artículo 1479, “la
condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende de la adquisición de un
derecho; y la resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho.” De la misma
definición se desprende que la condición suspensiva es el acontecimiento futuro e incierto del
cual depende el nacimiento o la adquisición de un derecho; en tanto que la condición resolutoria
es el acontecimiento futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho.
Estados en que puede encontrarse la condición suspensiva: La condición suspensiva puedeencontrarse en tres estados: Pendiente, cumplida y fallida. Se encuentra pendiente en el tiempo
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que media entre el día de la celebración del contrato en que una de las partes contrajo una
obligación sujeta a condición suspensiva y el día en que la condición se realiza, o en que ha
llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella. Se encuentra
cumplida, el día en que se verifica el hecho en que ésta consiste; y fallida, el día en que llega a
ser cierto que dicho hecho no se va a realizar o en que vence el plazo establecido por la ley o por
las partes para que el acontecimiento se verifique, y no se ha verificado. Lo mismo se aplica para
la condición negativa, con la diferencia de que ésta se entiende cumplida cuado se entiende
fallida la condición positiva y viceversa. a) Pendiente la condición, el derecho del acreedor
condicional no ha nacido, no existe un derecho como tal. De lo anterior se sigue que el acreedor
condicional no tiene la facultad para reclamar el cumplimiento de la obligación, la cual en estricto
rigor tampoco ha nacido para el deudor condicional.
c) Cumplida la condición, nace el derecho del acreedor y la obligación del deudor. Recién en el
momento en que la condición se cumple, el acreedor puede reclamar la prestación que, asimismo
desde ese momento, se le debe por el deudor.
e) Fallida la condición, el germen de derecho que tenía el acreedor condicional se frustra y
desaparece, como si nunca hubiese existido. Se entiende, asimismo, que nunca existió
obligación alguna para el deudor condicional.
La condición resolutoria: Como se mencionaba antes la condición resolutoria que por su
cumplimiento extingue un derecho. Al igual que la condición suspensiva, la resolutoria pude
encontrarse en tre estados: pendiente, cumplida y fallida.
Clases de condición resolutoria: Se distinguen tres clases de condición resolutoria: Ordinaria,
tácita y pacto comisorio.
La condición resolutoria ordinaria: Lo que corresponde analizar es si la extinción del derecho que
opera como consecuencia de la condición resolutoria ordinaria opera por el solo hecho de
cumplirse ésta o si se requiere, además una sentencia judicial que declare el derecho extinguido
como consecuencia del cumplimiento de la condición resolutoria ordinaria.
La condición resolutoria tácita: Se llama tácita cuando no son las partes en un contrato quienes
estipulan la condición resolutoria, sino que es la propia ley la que considera como una cosa de la
naturaleza de los contratos bilaterales.
El pacto comisorio: El Código Civil reglamenta el pacto comisorio como una convención
accesoria al contrato de compraventa, que permite a las partes estipular que el cumplimiento de
la obligación del comprador de pagar el precio traerá como consecuencia la resolución del
contrato. Ese es el pacto comisorio regulado por la ley, o pacto comisorio típico.